Опубликовано

Что делать, если вы, как ответчик, получили иск в арбитражный суд.

Ведение бизнеса в нашей стране, не всегда происходит без сучка и задоринки. Время от времени могут возникать ситуации, в которых вы можете получить исковое заявление в арбитражный суд.

У неопытного человека, сразу возникнут вопросы, что делать куда бежать, где находится этот арбитражный суд и т.д. В этой статье мы постараемся объяснить последовательность действий, обычно применяемых юристами при получении искового заявления в арбитражный суд.

Для начала давайте определим, что такое арбитражный суд. Для этого нам необходимо обратиться к нормам действующего закона, а именно к арбитражному процессуальному кодексу.

Так в соответствии с нормой статьи 1 Арбитражного процессуального кодекса Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности осуществляется арбитражными судами в Российской Федерации, образованными в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным законом (далее — арбитражные суды), путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, по правилам, установленным законодательством о судопроизводстве в арбитражных судах.

Иными словами, в арбитражном суде рассматриваются споры, возникшие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, именно поэтому мы начали статью про ведение бизнеса. Если у вас пока нет своего бизнеса, не спишите покидать эту страницу, так как понятие иной экономической деятельности очень обширно и возможно информация, полученная из этой статьи будет полезна вам в будущем.

И так, определившись с понятием арбитража, давайте вернемся в момент, когда вы получили исковое заявление в арбитражный суд. Перво-наперво, что нужно сделать это успокоиться и не паниковать, возникающие споры входе предпринимательской деятельности — это нормально. После того как вы побороли волнение, внимательно ознакомьтесь с исковым заявлением. Если вы сразу же идентифицировали вашего контрагента и поняли причину его обращения в суд, то это уже хорошо. Если нет, то поднимите документы, например, договоры. Вам нужно идентифицировать своего оппонента, в любом случае, документы, связанные с этим спором вам, могут понадобится в суде, для защиты своих интересов, или даже переломить ход дела. При этом, вполне может оказаться, что вы не заключали никаких договором с подателем иска, он мог подать на вас в суд по каким-либо иным причинам, например, он считает, что вы незаконно используете его товарный знак. В этом случае вам нужно ознакомится с документами, на которых он основывает свои исковые требования. Документы должны быть приложены к исковому заявлению согласно норме статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для понимания привожу полный список прилагаемых документов:

1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования;

4) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления;

6) копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов до предъявления иска;

7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено федеральным законом;

7.1) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются;

8) проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор;

9) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. Такие документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.

Как видите список довольно обширный, знакомится, вам будет с чем. При этом если некоторые документы не приложены, то это уже может считаться нарушением порядка обращения в арбитражный суд с исковым заявлением, у которого могут быть довольно серьезные последствия, вплоть до возврата иска заявителю.

Предположим вы ознакомились с ситуацией и документами. Что делать дальше?

Вслед за этим, вам нужно сформировать линию защиты. Иными словами, определить, как вы будете отбиваться от предъявляемых вам претензий. На этом этапе вам понадобится не только разобраться в сути спора, но и подготовить аргументы своей защиты с отсылками на нормы законодательства применимые для разрешения возникшего спора, к примеру, это может быть действующее сейчас законодательство или которое действовало в прошлом в момент возникновения спора, законодательство российской федерации или иностранного государства и т.д.

Допустим, вы сформулировали линию защиты, нашли нужные документы, аргументы и законодательство. Ну что же делать со всей этой информацией, просто идти и в суд и рассказать ее судье? Можно и так, но в этом случае возможна высокая вероятность, того, что вы что-то упустите, или упустит судья или вы по каким-то причинам не сможете явится в суд, тогда вся проделанная вами работа уже не будет иметь значения, и суд вынесет решение на основании поданного иска. Вам это нужно? Думаю, что нет. Для, того чтобы ответчик смог выразить свою позицию в арбитражном процессе существуют процессуальный документ, именуемый — отзыв на исковое заявление. К отзыву на исковое заявление, нормой статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса установлен ряд требований:

1. Ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.

Такой отзыв может быть представлен в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда, рассматривающего дело, в информационно-телекоммуникационной сети ˮИнтернетˮ. Документы, прилагаемые к отзыву, могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде.

2. В случаях и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом, иные участники арбитражного процесса вправе направить в арбитражный суд и другим лицам, участвующим в деле, отзыв в письменной форме на исковое заявление.

3. Отзыв на исковое заявление направляется в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного заседания. О направлении отзыва и сроке, в течение которого лица, участвующие в деле, должны представить отзыв, может быть указано в определении о принятии искового заявления к производству арбитражного суда.

4. В случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе установить новый срок для его представления. При этом арбитражный суд может отнести на ответчика судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 настоящего Кодекса.

5. В отзыве на исковое заявление указываются:

1) наименование истца, его адрес или, если истцом является гражданин, его место жительства;

2) наименование ответчика, его адрес или, если ответчиком является гражданин, его место жительства, дата и место рождения, место работы или дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

3) возражения относительно каждого довода, касающегося существа заявленных требований, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а также на доказательства, обосновывающие возражения;

3.1) сведения о предпринятых ответчиком действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались;

3.2) мнение ответчика о возможности примирения сторон;

4) перечень прилагаемых к отзыву документов, в том числе подтверждающих совершение ответчиком действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются.

6. В отзыве должны быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения, необходимые для правильного и своевременного рассмотрения дела.

7. К отзыву на исковое заявление прилагаются документы, которые подтверждают доводы и (или) возражения относительно иска, а также документы, которые подтверждают направление копий отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и другим лицам, участвующим в деле.

8. Отзыв на исковое заявление подписывается ответчиком или его представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность или иной документ, подтверждающие его полномочия на подписание отзыва.

И так, отзыв готов. Дальше происходит судебное разбирательство непосредственно в заседании суда с участием сторон по делу (истец, ответчик и иногда третьи лица). Вы можете, представлять свои интересы лично или через представителей. При этом ведение дела лично не лишает вас права иметь представителей. И если при написании отзыва иметь юридическое образование не обязательно, то к представителю закон предъявляет обязательные требования. Так в соответствии с нормой статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса предусмотрены следующие требования:

1. Права и законные интересы недееспособных граждан защищают в арбитражном процессе их законные представители — родители, усыновители, опекуны или попечители, которые могут поручить ведение дела в арбитражном суде другому избранному ими представителю.

2. Представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. Требования, предъявляемые к представителям, не распространяются на патентных поверенных по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, арбитражных управляющих при исполнении возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве, а также иных лиц, указанных в федеральном законе.

3. Дела организаций ведут в арбитражном суде их органы, действующие в соответствии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами организаций.

От имени ликвидируемой организации в суде выступает уполномоченный представитель ликвидационной комиссии.

4. Представителем в арбитражном суде может быть дееспособное лицо с надлежащим образом оформленными и подтвержденными полномочиями на ведение дела, за исключением лиц, указанных в статье 60 настоящего Кодекса.

Как видно из представленной нормы, директор или индивидуальный предприниматель может самостоятельно представлять интересы компании или предприятия, но многолетний опыт судебных дел, говорит о том, что цена ошибки может быть слишком высока, поэтому лучше обратиться за помощью к юристу, например, в профессиональную команду судебных представителей группы Объединенные Юристы. В этом случае Вам нужно будет только позаботиться о доверенности, а все юридические хлопоты, по написанию отзыва, участия в судебных разбирательствах, и прочих моментах юридического противостояния возьмут на себя юристы. А вы тем временем сможете заняться привычными для себя делами или просто отдохнуть, переложив проблему на профессионалов. Тем более, что в соответствии с нормой статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ, расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле. Поэтому вы не только защите свои интересы, но и взыщите с проигравшей стороны все расходы, потраченные в связи с подачей на вас иска в арбитражный суд.

Рассмотрев дело, суд выносит решение, которым, отказывает или удовлетворяет исковые требования. При этом, в случае не согласия стороны имеют право обжаловать решение суда, но это тема отдельного рассмотрения, которую мы опишем в другой статье, следите за нашими обновлениями.

Теперь вы знаете, что делать, если вы, как ответчик, получили иск в арбитражный суд. Выбор остается за вами. Желаем вам уверенности и защищенности.

https://www.ulc.ru/isk-v-arbitrazhnyj-sud/

https://www.ulc.ru/otzyv-v-arbitrazhnyj-sud/

 

Казаков Андрей,

юрист, специалист по судебной защите

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Магазин с алкогольными напитками и учебное учреждение – недобрые соседи.

Предпринимателю, желающему заниматься продажей алкоголя, придётся получать лицензию на свою деятельность. Для этого надо организовать все необходимые условия, соблюсти установленные законом требования. Ведь это один из самых строго контролируемых видов деятельности в стране. 

Вопрос о месте расположения розничного алкогольного магазина часто становится краеугольным камнем для владельцев на этапе оформления лицензии. А те, кто уже имеет лицензию,  опасаются потерять бизнес из-за невозможности переоформления в случае, если изменились окружающие условия, существовавшие на момент ее получения.

Насколько обоснованы подобные страхи и как предусмотреть и предотвратить возможные негативные последствия неправильного выбора места для алкогольного магазина?

Попробуем разобраться, обратившись к законодательству. Порядок оборота алкогольной продукции в России регулирует ФЗ от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее Закон).

Порядок расположения магазинов, в которых ведётся розничная торговля алкоголем, определен положениями ст. 16 данного Закона. В ч. 1, п. 2 ст. 16 указано: «розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания… не допускаются:

  1. в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении, распоряжении и (или) пользовании:
  2. образовательных организаций;
  3. индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, и (или) организаций, осуществляющих обучение».

Из этого следует, что образовательная организация и алкогольный магазин не могут располагаться в одном здании.

Возникает следующий вопрос: как трактовать положения закона, если эти заведения располагаются не в одном здании, но вблизи друг от друга?

На этот раз обратимся к другому нормативному акту – Постановлению Правительства Москвы от 28.12.2005 г. № 1069-ПП «О мерах по выполнению нормативных правовых актов Российской Федерации в области государственного регулирования оборота алкогольной продукции». В п. 2 Приложения № 2 данного акта прямо указано следующее: «Запрещается розничная продажа алкогольной продукции на расстоянии до 100 метров от детских, образовательных организаций, студенческих общежитий, библиотек, осуществляющих образовательный процесс, оптовых и розничных рынков». 

В каждом регионе администрации вправе самостоятельно принимать решение о том, на каком расстоянии от школ и других образовательных учреждений будет разрешено торговать алкоголем. Иногда дистанция в 100 м сокращается законодательными актами регионов, но всё же в подавляющем большинстве случаев на магазин алкоголя, находящийся от образовательного учреждения ближе, чем в 100 метрах, можно подать в суд.

Необходимо уточнить, что бывают случаи, когда нарушение возникло в период действия лицензии. Например, если образовательное учреждение открылось уже после того как алкогольный магазин получил разрешение на свою деятельность. В таком случае закон позволяет продолжать торговлю и лицензирующий орган не откажет в переоформлении лицензии по этой причине.

Это обусловлено положениями п. 11, ст. 16 Закона: «Если место нахождения стационарного торгового объекта организации, осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции, или место нахождения объекта общественного питания организации, осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в период действия лицензии перестает соответствовать особым требованиям к розничной продаже алкогольной продукции, указанным в подпункте 10 пункта 2 настоящей статьи, такие организации вправе продолжать осуществлять деятельность по розничной продаже алкогольной продукции или розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в данных стационарном торговом объекте или объекте общественного питания и возникшие ограничения к ним не применяются. В этом случае дальнейшее продление срока действия лицензии производится лицензирующим органом без учета возникших в течение срока действия лицензии ограничений в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для выдачи, продления и переоформления лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, но не более чем на пять лет».

Таким образом, если рядом с вашим алкогольным магазином «поселилась» образовательная организация, в данном случае беспокоиться не о чем.

Стоит помнить, что нарушение закона о соблюдении дистанции между образовательным учреждением и алкогольным магазином влечёт ответственность согласно Кодексу об административных правонарушениях. Поэтому предприниматели, реализующие спиртное, во избежание проблем должны торговать вдали от таких учреждений, соблюдая хотя бы минимальное расстояние. А, лучше всего будет, если торговая точка будет находиться на дистанции не менее чем 100 метров.

Кроме того, не стоит пытаться обойти закон и торговать без лицензии, это так же чревато неприятностями с надзорными органами.

Лицензию на розничную торговлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией можно получить, подав необходимые документы в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации. В Москве это Департамент торговли и услуг города Москвы, а в Московской области — Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.

Собрать и подготовить нужные документы для подачи заявления на получение лицензии на алкоголь для розничной торговли вам помогут опытные юристы.

https://www.ulc.ru/licenzija-na-alkogol/

 

Денисьева Ксения,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединенные Юристы

Опубликовано

С каким спиртом спиртосодержащая продукция нуждается в лицензировании.

Слово «спирт» заимствовано из английского языка и происходит от слова «spirit», что в переводе означает «душа», «испарения». Этимологически слово берёт начало в латинском языке, где «spiritus» это «дыхание», «душа», а выражение «spiritus vini» обозначало «винный дух».

Спирты – это категория веществ, которые имеют различный химический состав и различные физические свойства.

С точки зрения химии спирты – группа сложных органических веществ, в составе которых обязательно присутствует одна или несколько гидроксильных групп (-ОН).

С физической точки зрения, спирт – летучая, легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом и вкусом.

Спирты производят различными способами, включая синтез.

Самый известный и популярный этиловый спирт получают методом дистилляции перебродивших сырых веществ, содержащих крахмал или сахар. В качестве сырья для получения этилового спирта используют: фрукты (виноград, яблоки, сливы); зерно (пшеница рожь, ячмень, кукуруза); овощи (картофель, свекла).

Следует отметить, что в гражданском обороте редко используют химическое наименование спиртов. Чаще всего используют потребительское наименование.

Этиловый спирт (этанол) – единственная разновидность спирта, полностью пригодного для внутреннего употребления человеком. Он классифицируется в зависимости от сырья, из которого его получают, а также от технологии производства и качества очистки. Например, одним из видов называется медицинский спирт. Это спирт высокой степени очистки, исключающей посторонние примеси. Другим видом этилового спирта является пищевой, выступающий основой для производства разнообразной алкогольной продукции.

Метиловый спирт (метанол) – сильнейший яд, употребление даже небольших доз которого, приводит к сильным отравлениям.

Изопропиловый спирт – часто применяется в промышленности в качестве замены этанола. В процессе расщепления этого спирта образуется ацетон, поэтому интоксикация при употреблении в больших количествах более сильная, чем от этилового спирта.

Цетиловый спирт – относится к жирным спиртам, используется при изготовлении косметической продукции в качестве стабилизатора для различных эмульсий и загустителей.

Муравьиный спирт – представляет собой раствор муравьиной кислоты в этиловом спирте. Не пригоден для употребления в пищу, хотя не представляет серьёзной опасности для организма. Широко применяется в медицине в качестве антисептика.

Салициловый спирт – раствор салициловой кислоты в этиловом спирте. Применяется в медицине, так как обладает противомикробным действием.

Камфорный спирт – раствор камфоры (бесцветные кристаллы с характерным запахом) в этиловом спирте. Также используется в медицине как противовоспалительное и антимикробное средство. Применяется только наружно.

Борный спирт – раствор борной кислоты в этиловом спирте. Является эффективным антисептиком.

Технический спирт – представляет собой водный раствор этилового спирта с различным процентным содержанием его. Технический спирт используется в авиатехнике в качестве рабочей жидкости, отсюда происходит его другое название, со временем укоренившееся – «авиационный». Имеет в составе добавки (в том числе тяжёлые металлы), благодаря которым данный спирт максимально способен обеспечить нормальное функционирование различных видов техники.

В разговорной речи под спиртом чаще всего подразумевают именно этиловый спирт, имеющий формулу С2-Н5-ОН.

Этиловый спирт или этанол имеет обширный спектр применения. Так, его используют в медицине, в парфюмерии, в лакокрасочном и фармацевтическом производстве, для изготовления кинофотоматериалов, взрывчатых веществ, бытовой химии, товаров радиоэлектроники.

Однако большинство производимого этилового спирта идёт на производство алкоголя — в частности, водки.

Напомним, первыми водку получили арабские химики в 6–7 веках н.э. Слово «алкоголь» происходит от арабского «аль-кухуль».

В Россию водку в качестве экзотического угощения для князей впервые завезли генуэзские послы в 1386 году.

На сегодняшний день этиловый спирт это единственная разновидность спирта, производство и оборот которого регулируется законодательно.

В России 22 ноября 1995 был принят Федеральный закон № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее Закон). Данный Закон регламентирует производство и оборот этилового спирта, устанавливает требование получения лицензии на подобную деятельность.

Лицензию на производство и оптовую торговлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией выдаёт Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Лицензию, дающую право на розничную торговлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией в Москве, выдаёт Департамент торговли и услуг города Москвы, а в Московской области – Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.

В ст. 2 Закона даны определения основных используемых понятий, в том числе в п. 1 данной статьи указано: «этиловый спирт — спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол), головная фракция этилового спирта (отходы спиртового производства), спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый».

Также Закон устанавливает предельно допустимые значения содержания этилового спирта в спиртосодержащей продукции, при которых допускается деятельность без получения лицензии. Так, в п. 3, ст. 2 читаем: «спиртосодержащая продукция — пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции». Исходя из данного определения, можно сделать вывод, что оборот указанной в данном пункте продукции подлежит лицензированию только в случаях, когда содержание этилового спирта составляет более 0,5 процента объема готовой продукции.

Нельзя забывать, что деятельность, связанная с производством и оборотом этилового спирта и спиртосодержащей продукции, в отношении которой для организации или предпринимателя законодательно установлена обязанность получения лицензии, осуществляемая без таковой, является правонарушением и влечёт административную ответственность.

Поэтому в вопросе получения необходимой лицензии, в случае, если вы намерены заниматься такой деятельностью, необходимо довериться опытным юристам.

https://www.ulc.ru/licenzija-na-alkogol/

 

Денисьева Ксения,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединенные Юристы

Опубликовано

Подать исковое заявление в арбитражный суд — это почти просто.

Требования к комплекту документов для подачи иска в арбитраж.

При подаче искового заявления в арбитражный суд РФ необходимо правильно подготовить пакет сопроводительной документации, указанной в ст. 126 АПК РФ. Среди них должны быть приложены следующие документы:

  1. копии уведомительных писем о вручении участникам разбирательств копий исковых требований и необходимых документов;
  2. подтверждение оплаты госпошлины;
  3. бумаги, доказывающие притязания истца;
  4. копии свидетельств о регистрации физ. лица в качестве ИП или госрегистрации юр. лица;
  5. доверенность на совершение юридически важных действий от имени истца, если заявление подает его поверенный;
  6. документация, согласно которой подтверждается факт соблюдения истцом досудебного предписания разрешения спорных ситуаций;
  7. отчет из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученный не раньше, чем за 30 дней до момента обращения истца в суд.

Каким образом происходит подача иска в канцелярию арбитража?

После готовности искового заявления с комплектом сопроводительной к нему документации и оплаченной госпошлины, его необходимо передать в арбитражный суд. Вручить документы можно собственноручно, побывав в канцелярии суда, где будет рассматриваться судебное дело. Важно знать, что в этом случае потребуется составить исковое заявление в двух экземплярах, один из которых следует подать уполномоченному представителю суда, а второй – хранить у себя, прежде завизировав его у получателя. Подпись должна включать визирование сотрудника арбитража, а также дату передачи искового заявления.

Кроме того, исковое заявление можно отправить на адрес судебного органа заказной почтой с извещением о вручении. Факт наличия этого уведомления у заявителя будет доказывать факт обращения в арбитражный суд с иском.

Подача искового заявления в арбитраж в электронной форме.

Согласно приказу судебного подразделения при ВС РФ «Об утверждении…» от 28.12.2016 № 252 назначен порядок передачи иска в арбитражную судебную инстанцию с помощью электронной формы. В соответствии с  п. 2.1.1. этого приказа, чтобы направить иск на разбирательство в судебную инстанцию потребуется зарегистрироваться в системе «Мой арбитр» и зайти в личный кабинет.

Для эффективной авторизации, согласно п. 2.1.3. приказу № 252, заявителю должны быть доступны сервисы электронного правительства, предоставляемые порталом Госуслуг. Данное требование обуславливается потребностью идентификации направляющего в арбитраж документы истца, дающего возможность уменьшить шанс предоставления суду данных, которые не соответствуют действительности. Поэтому перед тем, как направить исковое заявление в арбитражный суд через портал «Мой арбитр», необходимо пройти авторизацию на сайте Госуслуг.

При подаче искового заявления потребуется сформировать документ в электронной форме в формате PDF, описав в нем суть исковых требований, предъявляемых к ответчику. Исковое заявление понадобится заверить увеличенной электронной квалифицированной подписью, согласно п. 2.3.5. приказа №.252. Справки, выписки и другие носители информации на бумаге, подтверждающие аргументированность требования истца, потребуется отсканировать и сохранить в таком же формате PDF. Эти онлайн документы могут быть заверены как увеличенной, так и обыкновенной электронной подписью в соответствии с п. 2.2.5. приказа № 252.

Таким образом, вручение иска в арбитражный суд дает возможность обеспечить защиту своих законных прав и интересов, ущемленных в ходе проведения физ. лицом или компанией предпринимательской деятельности. Вручить исковое заявление можно в бумажном виде или в электронной форме. Обязательное условие удачного рассмотрения дела судом – не его внешний вид, а содержание, которое должно отвечать положениям ст.  125 АПК РФ. Помимо этого, при подаче искового заявления в арбитражный суд понадобиться оформить комплект прилагаемой документации, наполнение которого должно следовать требованиям, определенным в ст. 126 АПК РФ.

Как составить иск в арбитраж? Общие положения.

Основные положения искового заявления при подаче в арбитражный суд зафиксированы в ст. 125 и 126 АПК РФ. Несмотря на это, при подготовке пакета документов истец обязательно столкнется с множеством вопросов и терминов, относящихся к цене иска, госпошлины, подсудности, судопроизводства и т.д., которые попадают под другие статьи АПК. Рассмотрим суть главных терминов и сопряженные с ними вопросы.

Перед подачей искового заявления, в первую очередь, понадобится определиться с имеющимися, как таковыми, разногласиями между ответчиком и истцом. Присутствие ответчика и объекта спора подтверждает исковое производство – соответственно в арбитраж предоставляется именно иск. В случае отсутствия спора между истцом и ответчиком (например, есть необходимость взыскания задолженности по договору, факт которой не отрицается), то в этом случае вступает в силу действие ст. 229.2. АПК РФ. Тогда в арбитраж необходимо подавать не иск, а заявление о вручении судебного постановления, требования к которому прописаны в ст. 229.3. АПК РФ.

В рамках специального судопроизводства арбитражный суд призван разбирать дела об установлении прецедентов, обладающих юридическим значением, где зачастую отсутствуют ответчик и предмет разногласий согласно ст. 217 и 218 АПК РФ. В этом случае (например, если суть дела в подтверждении факта госрегистрации компании) подается не иск, а заявления, требования к которому установлены в ст. 220 АПК РФ.

В соответствии с нормами того же кодекса, могут рассматриваться и другие ситуации, когда судебный процесс инициируется с помощью подачи другого заявления (не иска), к которому предъявляются особые требования.

При подготовке иска истец обязан определиться с арбитражным судом, где он будет рассматриваться. Согласно ст. 35 АПК РФ, подача заявления осуществляется в тот суд, где находится местоположение ответчика. Если же предметом разногласия является недвижимость, то такой иск подается по месту ее регистрации в соответствии со ст. 38 АПК РФ.

Сумма иска при подаче заявления в судебный орган определяется истцом согласно ст. 103.3 АПК РФ. При ее установлении необходимо исходить из предъявляемого требования к имущественной оценки или ее отсутствия. Если имеется в виду взыскание сумм или истребование имущества в соответствии со ст. 103.1. АПК РФ, то сумма иска определяется соответственно денежной оценки объекта спора. В ситуациях, где рассматриваются признания прав или случаях, где цену иска установить невозможно (расторжение контракта, признание недействительности сделки и т.д.), речь может идти в соответствии со ст. 103.2. АПК РФ о неимущественных требованиях.

Стоимость госпошлины обуславливается нормами ст. 331.21.1. НК РФ, устанавливающей ее размер и порядок расчета.

Состав и образец заполненной формы иска в арбитраж.

Законодательные нормы не предусматривают обязательную форму искового заявления в судебную инстанцию, поэтому истцу потребуется соблюдать лишь требования ст. 125.2. АПК РФ, заполнив следующие сведения:

  1. название судебного органа, в который подается иск;
  2. данные истца (местоположение, действительный номер телефона, адреса);
  3. данные ответчика и его местонахождение;
  4. требования истца к ответчику, доказательства, аргументы, которые подтверждают предъявляемые претензии, а также соответствие нормам права, доказывающим юридическую обоснованность;
  5. сумму иска и обоснованный расчет;
  6. упоминание о соблюдении досудебного порядка решения вопроса, если он необходим в силу закона или подписанного соглашения между ответчиком и истцом;
  7. информацию об обеспечительных мерах (если они требовались);
  8. список документации, подтверждающий указанные в исковом заявлении обстоятельства.

Кроме вышеуказанного перечня иск должен обладать и другими данными, необходимыми для всестороннего рассмотрения аргументов дела, а также ходатайства и заявления, которые нужны при сложившихся обстоятельствах в соответствии со статьей 92 АПК РФ (например, заявитель может подать ходатайство о принятии судопроизводством мер для обеспечения дальнейшего исполнения решения). При этом эти сведения могут отражаться непосредственно в иске, так и в виде дополнительных документов в письменной форме, сопровождающих исковое заявление и подающихся с ними вместе.

По правилам ст. 125.1. АПК РФ подача иска в судебную инстанцию осуществляется в письменном виде. А подать иск в арбитраж можно электронным путем, заполнив специальную онлайн-форму. Важно помнить о требованиях в ст. 125.3. АПК РФ, которая предполагает рассылку копий иска заказной почтой с извещением всем участвующим в деле фигурантам.

https://www.ulc.ru/isk-v-arbitrazhnyj-sud/

 

Бабасинян Капрел,

юрист 1 категории, специалист по международным арбитражным судам

группы Объединённые Юристы.

 

Опубликовано

Увольнение генерального директора общества с ограниченной ответственностью по собственному желанию.

Увольнение генерального директора общества с ограниченной ответственностью по собственному желанию имеет особый порядок, так как генеральный директор наделен особым статусом, назначается и освобождается от должности решением единственного участника или протоколом общего собрания участников. Разберем порядок увольнения от самого простого к самому сложному.

Если в руководитель организации является одновременно единственным участником организации, то его увольнение по собственному желанию в значительной мере упрощается, ведь в соответствии со ч. 2 ст. 273 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) нормы труда на него не распространяются. Уведомлять за один месяц единственного участника и ждать его решения не требуется. В любое время генеральный директор самостоятельно пишет заявление об увольнении по собственному желанию и составляет решение о назначении нового генерального директора. Единственный нюанс, без решения о назначении нового генерального директора не получится внести изменения в информацию о новом генеральном директоре в единственный государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). Поэтому прежде чем увольняться самому, необходимо подыскать нового руководителя.

В ситуации, когда обществом осуществляет управление общее собрание участников процедура сложнее, как по конструктивным моментам, так и по времени исполнения. В соответствии со ст. 280 ТК РФ руководитель имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника имущества организации, его представителя) в письменной форме не позднее чем за один месяц. Под работодателем здесь как раз понимается общее собрание участников организации. То есть генеральный директор должен ознакомить каждого члена общего собрания участников с заявлением об увольнении под роспись, либо направив каждому заявление посредством почты (заказным письмом с уведомлением). На этом этапе руководителю лучше подготовить необходимый пакет документов для проведения внеочередного общего собрания участников, и вместе с заявлением об увольнении направить уведомления о проведении внеочередного общего собрания участников. Дату увольнения и дату собрания участников лучше определить с учетом дней доставки почты. Как собрание участников назначит нового руководителя, увольняющемуся руководителю следует отчитаться по подотчетным суммам, оставить себе копии авансовых отчетов и прилагаемых к ним документов, также сдать все излишки в кассу. Необходимо уведомить удостоверяющий центр и банк о своем увольнении, чтобы предотвратить случаи неправомерного использования сертификата ключа проверки электронной подписи. Необходимо отозвать доверенности, ранее выданные руководителем. Также нужно передать новому руководителю ключи, печати, документацию общества по акту приема передачи. В течение трех дней с момента принятия решения общим собранием участников, новый руководитель обязан внести изменения в ЕГРЮЛ. Этот момент тоже необходимо отслеживать самому увольняющемуся, так как если изменения не внесут, то могут возникнуть трудности при трудоустройстве руководителем в другую организацию, также есть вероятность предъявления к нему как к субсидиарному должнику требований по долгам общества в случае банкротства.

В следующей ситуации рассмотрим случай, когда участники проявляют свою недобросовестность, например, бездействуют или уехали за границу и с ними невозможно установить связь. В таком случае генеральному директору необходимо действовать в общем порядке, предусмотренном статьями 80, 280 ТК РФ. Как указанно выше, направить всем участникам заявление об увольнении по адресу места жительства участников, также, направив пакет документов для проведения общего собрания участников в форме заочного голосования. Спустя один месяц с момента получения письма или получения уведомления о возврате письма, направленное тому или иному участнику генеральный директор должен издать приказ о своем увольнении и выполнить действия после назначения нового руководителя, указанные во втором случае. Дальше генеральный директор готовит пакет документов для обращения в суд с требованием об обязании ответчика внести достоверные сведения в ЕГРЮЛ в части указания действительного руководителя организации.

На практике, при соблюдении порядка до подачи искового заявления в Арбитражный суд, выносится положительное решение в пользу истца. Суд выносит решение об обязании общества с ограниченной ответственностью и его участников представить в регистрирующий орган документы для государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в связи с прекращением полномочий генерального директора общества.

https://www.ulc.ru/registracija-smeny-generalnogo-direktora/

 

Катраев Алексей,

юрист, специалист по корпоративному праву

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Отзыв на исковое заявление в арбитражный суд.

Что делать ответчику в случае предъявления к нему иска и принятия его к производству арбитражного суда? Можно ли проигнорировать эти факты, если вы исполняете свои обязательства надлежащим образом и абсолютно уверены в своей правоте?

Итак, АПК РФ обязывает ответчика направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении. Эта обязанность вытекает из конституционных принципов правосудия, в соответствии с которыми судопроизводство в Российской Федерации осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Направление отзыва на исковое заявление представляет собой наиболее оптимальную возможность для ответчика представить суду своё видение спорной ситуации.

Отзыв на исковое заявление служит ещё одной важной цели – предоставить сторонам равные возможности для отстаивания своих интересов в суде. Ведь в соответствии с ч. 2 ст. 9 АПК РФ «лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства». Аргументы истца, как правило, изложены в исковом заявлении, позиция же ответчика как раз и раскрывается в отзыве на иск, где он должен указать свои соображения по всем доводам, указанным истцом. В результате подобного обмена процессуальными документами стороны и другие лица, участвующие в деле, узнают позиции друг друга и уже на основе этой информации формулируют линию поведения в процессе, находят и вскрывают слабые места в аргументации процессуальных оппонентов.

Не предъявление отзыва на исковое заявление, даже в том случае, если Вы на все сто процентов уверены в своей правоте, может привести к неблагоприятным процессуальным последствиям. Так, направление или предъявление отзыва в суд и участвующим в деле лицам для ответчика является обязанностью. А при невыполнении лицом своих процессуальных обязанностей суд может отнести на него судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела. Таким образом, получится, что даже в выигранном де-юре процессе, ответчик окажется фактически проигравшим. Более того, в силу ч. 4 ст. 131 АПК РФ «в случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе установить новый срок для его представления». В первом случае такое развитие ситуации приведет к тому, что возражения ответчика просто не будут восприняты судом и принятое решение будет отражать одностороннюю позицию истца. Во втором случае суд имеет право отнести на ответчика судебные расходы в связи со злоупотреблением последним своими процессуальными правами или невыполнением процессуальных обязанностей.

Закон требует направлять отзыв на исковое заявление не только суду и истцу, но и всем лицам участвующим в деле (например, третьим лицам, прокурору). Необходимо также направлять отзыв в срок, обеспечивающий возможность ознакомления лиц с его содержанием до начала судебного заседания. На практике не редко случается, что отзыв направляется буквально за несколько часов до начала заседания, а то и передается истцам непосредственно в зале судебного заседания. Наши юристы перманентно борются с подобной практикой, требуя возложения судебных расходов на сторону, злоупотребляющую своими процессуальными правами или не выполняющую процессуальные обязанности.

Так как иск складывается из процессуального и материального аспектов, то и отзыв на него состоит из процессуальных возражений и возражений материально-правового характера.

Процессуальные возражения против иска – это доводы ответчика, в которых он ссылается на неправомерность возникновения процесса и которые, по его мнению, являются препятствием для перехода дела на следующую стадию процесса или вовсе пресекают возможность рассмотрения дела по существу. Если суд установит, что процессуальные возражения ответчика подтверждаются материалами дела, то он обязан принять одно из процессуальных решений, замораживающих процесс или вовсе прекращающих производство по делу. Так, суд может оставить заявление без рассмотрения, приостановить производство по делу или вовсе прекратить производство по делу.

Материально-правовые возражения (также возражения против заявленных требований по существу) – это доводы ответчика, направленные на опровержение по существу исковых требований истца. Материально-правовые возражения направлены не против существующего процесса, а против наличия у истца соответствующего материального субъективного права. Если суд сочтет материально-правовые возражения ответчика обоснованными, то в окончательном судебном акте по делу истцу будет отказано в удовлетворении исковых требований.

Таким образом, грамотно составленный и своевременно направленный отзыв на исковое заявление в арбитражный суд поможет Вам как избежать неблагоприятных процессуальных последствий неисполнения процессуальных обязанностей, так и донести до суда свою аргументированную позицию по существу спора.

https://www.ulc.ru/otzyv-v-arbitrazhnyj-sud/

 

Казаков Андрей,

юрист, специалист по судебной защите

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Лицензия на косметологические услуги. Какие виды услуг в салоне красоты нужно лицензировать.

«Красота спасет мир!» — этому утверждению следуют многие современные россияне. Согласно статистике, одна россиянка тратит на косметологические услуги 50-100 тыс. рублей в год. Кроме того, за своей внешностью сейчас следят не только женщины, но и мужчины, что в свою очередь порождает повышение спроса на косметологические услуги. В связи с ростом запросов на открытие косметологических кабинетов рассмотрим вопросы лицензирования данной деятельности и выясним, на какие виды работ получение лицензии не требуется.

Начнем с того, что согласно Постановлению Правительства РФ от 16.04.2012 № 291, работы (услуги) по косметологии и сестринскому делу в косметологии являются медицинскими и подлежат лицензированию. Однако на практике нередко возникают вопросы отнесения услуги к косметологической, поскольку услуги красоты имеют широкое распространение и в нелицензируемых сферах деятельности. Соответственно, чтобы понять, нужно ли получение лицензии для осуществления деятельности в сфере красоты, необходимо определиться с перечнем косметологических услуг.

В частности, перечень таких услуг указан в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18.04.2012 № 381н. Так, данный приказ относит к перечню косметологических услуг следующие: депиляция; дарсонвализация; косметологическая чистка лица; криомассаж; криоорошение; медицинский массаж лица, шеи и области декольте ручной; пилинг аппаратный кожи; пилинг поверхностный; введение инъекционных тканевых наполнителей; инъекции препаратов токсина ботулизма; инъекционная коррекция рубцовой ткани; мезотерапия; биоревитализация; пилинг срединный; инъекционное введение лекарственных препаратов; лечение широкополосным импульсным светом; лазерное воздействие на покровные ткани; магнитотерапия; микротоковая терапия; радиочастотное воздействие; фонофорез; электромиостимуляция; электрофорез; ультрафиолетовое облучение тканей; нанесение масок лечебных.

Кроме того, стоит обратиться к Номенклатуре медицинских услуг, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13.10.2017 № 804н. Номенклатура указывает среди медицинских услуг такие, как эпиляция и перманентный татуаж.

Следовательно, оказание всех перечисленных услуг требует получения лицензии на косметологию. При этом, как уже было сказано, косметологи могут оказывать и иные услуги красоты. Например, наращивание ресниц, коррекция формы бровей, нанесение нелечебных масок и кремов и др. В связи с этим нужно отметить, что выполнение данных работ в отдельности не требует получения лицензии, поскольку они не относятся к медицинским.

Такое практическое смешение работ объясняется общностью сферы. Под практическим объединением мы подразумеваем, в том числе, и салоны красоты. Не стоит связывать данное понятие с лицензированием, поскольку «салон красоты» — это лишь обозначение предприятия. В салоне могут оказываться все виды услуг красоты: парикмахерские, маникюрные, косметологические, услуги визажа и прочие. Среди перечисленных услуг только косметологические требуют получения лицензии. Поэтому отдельно выделенный косметологический кабинет, именуемый «салон красоты», может оказывать услуги только при условии получения лицензии. А другой «салон красоты», не оказывающий косметологических услуг, не нуждается в получении лицензии. Поэтому при решении вопроса о необходимости получения лицензии следует руководствоваться не конечным результатом в виде предприятия, а перечнем услуг, планируемых к оказанию.

Выделим критерии, по которым можно определить, является ли услуга косметологической, если она прямо не указана законодательством в роли таковой. Первый признак — это нарушение кожного покрова. Такие процедуры априори являются медицинскими (кроме нанесения художественных татуировок). Однако это не единственный критерий, по которому услуга определяется как медицинская. В указанном выше перечне есть ряд услуг, не предусматривающих нарушение кожного покрова, и тем не менее, относящихся к медицинским. Итак, вторым критерием является цель оказания услуги. К таким целям относится диагностика состояния кожи, профилактика заболеваний и лечебное воздействие. Например, нанесение клиентам тканевых масок не является косметологической услугой, поскольку тканевая маска – массовый продукт, использование которого не предполагает специального назначения. А вот нанесение маски, направленной на решение конкретной проблемы клиента (уменьшение выработки кожного сала, лечение акне и т.д.) является уже косметологической услугой. Поэтому диагностика здоровья, профилактика заболеваний и лечение – основные критерии, выделяющие медицинские услуги среди прочих.

Таким образом, не все услуги красоты требуют получения лицензии. Чтобы определить, относится ли услуга к косметологической (медицинской), необходимо руководствоваться объективными (способ оказания) и субъективными (цель оказания) признаками предоставления услуги. Кроме того, законодательством указан примерный перечень косметологических услуг. При этом не имеет значения, оказываются ли данные услуги предприятием в комплексе, или единично (например, только эпиляция). Каждая из данных услуг требует наличия лицензии. И чтобы не потеряться в мире красоты, лучше всего обратиться к путеводителю – опытному юристу в сфере лицензирования медицинских услуг.

https://www.ulc.ru/licenzija-na-kosmetologiju/, https://www.ulc.ru/medicinskaja-licenzija-dlja-salona-krasoty/

 

Светличная Ксения,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Как не попасть впросак при покупке квартиры на торгах.

В последнее время стало востребованным приобретать имущество банкротов – очень экономит семейный бюджет. Мы полностью поддерживаем наших клиентов в этом начинании. Приобретение имущества с торгов действительно очень выгодно.

При этом не надо терять бдительность. Нужно знать множество нюансов, чтобы оценить юридическую чистоту приобретаемой квартиры.

Как правило, на электронной площадке организатор торгов размещает юридический пакет документов, подтверждающих право собственности должников, и документы, подтверждающие правомочность реализации объекта: выписка ЕГРН, выписка из домовой книги, исполнительный лист, поручение ФССП на реализацию квартиры, извещение о проведение торгов.

Перед участием в торгах надо внимательно изучить все документы и возможно сделать дополнительные самостоятельные запросы. В частности, важно исключить граждан, которые отказались от приватизации или на момент приватизации были несовершеннолетними и не вошли в состав собственников.  Эти лица имеют право пожизненного проживания в квартире. Не всегда у этих людей оформлен статус «право пожизненного проживания» и указан в домовой книге.

Поэтому Вас должно насторожить наличие прописанных до момента приватизации людей, которые остались прописанными, но не вошли в состав собственников. Особенно, если на момент приватизации они были несовершеннолетними.  Это повод сделать дополнительные запросы в БТИ, Росреестр и разобраться с ситуацией. В случае, если информацию собрать к моменту торгов не удалось, мы не рекомендуем участвовать в таких торгах. В этом случае, велик риск купить квартиру с пожизненными жильцами.

Также необходимо внимательно изучать каким образом оплачивались взносы по ипотеке. В случае, если ипотечный заемщик задействовал материнский капитал – также повод заострить на этом внимание. Дело в том, что материнский капитал принадлежит всей семье и доли в квартире должны быть распределены между членами семьи в случае его использования. Это означает, что Вы не купите 100% собственности в квартире, а купите долю за вычетом долей всех остальных членов семьи. Кроме того, результаты торгов могут быть оспорены органами опеки, т.к. они будут защищать несовершеннолетних собственников. В таком случае риски и расходы резко возрастают.

Мы привели некоторые примеры возможных «подводных камней». Они не единственные. При всём том, покупка на торгах жилых объектов по-прежнему остается выгодной сделкой, если отнестись к ней с должной мерой осмотрительности.

Наши юристы перед рекомендацией о приобретении квартиры на торгах тщательно изучают все документы, делают дополнительные запросы в различные органы, выезжают на объект, чтобы побеседовать с продавцами, соседями продавцов. Только такой подход гарантирует успех не только на торгах, но в дальнейшем использовании квартиры.

https://www.ulc.ru/poisk-kvartir-po-parametram-klienta-ofitsialnye-elektronnye-ploshchadki—soprovozhdenie-pokupki-kvartiry-do-zaseleniya-v-moskve-moskovskoy-oblasti-sochi/

 

Коскова Елена,

юрист, специалист по юридическому сопровождению сделок по покупке жилья.

Опубликовано

Реализация принципа состязательности при рассмотрении арбитражных дел в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.

Принцип состязательности – один из основополагающих принципов судопроизводства, закрепленный как в Конституции Российской Федерации, так и в процессуальных кодексах. Состязательная форма судопроизводства в арбитражных судах определяется статьей 9 АПК РФ. «Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств». Доказательственная же составляющая принципа состязательности закреплена в статье 65 АПК РФ, в которой идет речь о том, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В арбитражном процессе, как и в любом другом, состязательность пронизывает все стадии процесса. Несмотря на то, что основная борьба сторон происходит при рассмотрении дела в первой инстанции, на стадиях пересмотра судебных постановлений также необходимо помнить о том, что даже если решение суда первой инстанции было вынесено в Вашу пользу, в последующих инстанциях оно может быть изменено или вообще отменено, в связи с чем и в апелляции, и в кассации, и в надзоре необходимо также прилагать все усилия для того, чтобы опровергать доводы оппонента.

Когда лицо, будь то истец или ответчик при рассмотрении дела в суде первой инстанции, подает апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, оно указывает в жалобе свои требования и основания, по которым оно обжалует решение, со ссылкой на законы, иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства. При этом другое лицо, участвующее в деле, как правило, направляет отзыв на апелляционную жалобу.

Почему «как правило»? Потому что зачастую лица, участвующие в деле, пренебрегают своим правом на направление отзыва, считая, что вопрос уже был разрешен нижестоящим судом, и нет смысла что-то еще доказывать. Однако, такая позиция лица, участвующего в деле, является заведомо проигрышной по следующим соображениям.

Суть состязательности состоит в том, чтобы опровергнуть позицию оппонента и доказать свои позицию. Даже если позиция лица уже была доказана при рассмотрении дела в суде нижестоящей инстанции, доводы лица, подающего апелляционную, кассационную или надзорную жалобу, могут привести к отмене или изменению решения суда первой инстанции. В проверочных инстанциях суд проверяет постановление суда за законность и обоснованность (в апелляции), только законность (в кассации и надзоре). Соответственно, лицо, подающее жалобу, может ссылаться, например, на неправильное применение нижестоящим судом норм материального или процессуального права, несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела или на то, что обжалуемое постановление нарушает права и свободы человека, гарантированные Конституцией. В таком случае, лицу, участвующему в деле, которое хочет оставить обжалуемое постановление в силе, необходимо доказать обратное. Если лицо, участвующее в деле, не представит своих возражений на жалобу, это будет означать, что суд будет исследовать только доводы и доказательства лица, подавшего жалобу. Если суд в такой ситуации придет к выводу об обоснованности требований лица, подающего жалобу, при отсутствии возражений лица, участвующего в деле, суд удовлетворит требования заявителя.

Не направляя отзыв лицам, участвующим в деле и суду, лицо автоматически лишает себя шанса на то, что спор будет разрешен в его пользу. Ведь его доводы и доказательства даже не будут исследованы судом. В соответствии со статьей 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Суд осуществляет руководство процессом, но именно от активности сторон зависит то, в чью пользу будет разрешен спор. Поэтому даже если Вы уверены в том, что доводы лица, подающего апелляционную, кассационную или надзорную жалобу не состоятельны и ничем не доказаны, рекомендуем все равно всегда писать отзывы на такие апелляционные, кассационные или надзорные жалобы во избежание наступления неблагоприятных для Вас последствий.

https://www.ulc.ru/arbitrazh-spory-v-arbitrazhnom-sude-vedenie-dela-zashhita-uslugi-v-arbitrazhe/

 

Алпатова Виктория,

юрист, специалист по судебной защите

группы Объединённые Юристы.

 

Опубликовано

Документы об образовании – что необходимо учесть при их разработке.

Получив лицензию на право реализации образовательных программ, организации задаются рядом организационных вопросов, которые не возникали в процессе лицензирования, поскольку решения данных вопросов не являются лицензионными требованиями. Однако образовательный процесс намного шире, чем указанные требования. Поэтому мы поможем решить один из насущных вопросов – имеют ли право организации, осуществляющие обучение, выдавать документы об образовании, и если да, – то какие?

В настоящей статье мы рассмотрим данный вопрос по отношению к организациям, осуществляющим реализацию образовательных программ дошкольного образования, дополнительного образования и профессионального обучения, поскольку именно для данных организаций рассматриваемый вопрос стоит более остро из-за отсутствия установленных форм. Что же касается образования школьного звена и профессионального образования, то в отношении них вопрос решен однозначно, поскольку органами государственной власти установлены наименование, образцы и порядок выдачи документов об образовании.

Начнем с того, что обучающие организации могут выдавать документы об образовании. Такое право предоставлено статьей 60 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». В отношении профессиональных программ, к какому бы виду образования они не относились, закон устанавливает наименование обязательно выдаваемых документов. В данном случае, выдать документ об образовании – это обязанность обучающей организации, поскольку данный документ дает право обучающемуся заниматься определенным видом профессиональной деятельности.  Итак, по окончании образовательной программы повышения квалификации обучающемуся выдается удостоверение, программы профессиональной переподготовки – диплом, программы профессиональной подготовки – свидетельство о профессии. В данных документах указывается присвоенная квалификация.  Что касается образца документа, то он самостоятельно устанавливается организацией. По общим правилам, в документе должны быть указаны следующие сведения: наименование обучающей организации, ФИО обучающегося, сроки обучения, программа обучения, результаты итоговой аттестации, дата выдачи документа, сведения о подписанте.  Документ обязательно заверяется печатью организации.

Что же касается дополнительного образования детей и взрослых, то здесь выдача документа об образовании может быть не только обязанностью, но и правом обучающей организации. Данный тезис ставится в зависимость от содержания образовательной программы – если она предусматривает итоговую аттестацию, то документ об образовании должен быть выдан. Если программой не предусмотрена аттестация обучающихся, то выдача документа об образовании остается на усмотрение обучающей организации, т.е. является для нее правом.  Содержание документа аналогично: указывается наименование организации, ФИО обучающегося, наименование курса или изученной программы, срок или объем (в часах) обучения, если предусматривалась аттестация – ее результаты, сведения о подписанте и печать организации. Так как форма документа устанавливается организацией самостоятельно, в ней могут быть даны краткие характеристики результатов обучения, если указаны результаты аттестации. Например: «Сертификат выдан Сидоровой Екатерине Александровне, успешно освоившей программу курса «Кройка и шитье для всех» в объеме 280 ч.» Если образовательной программой были установлены различные модули и предусмотрена аттестация по итогам обучения, то сертификат может иметь примерно следующее содержание:

— вязание крючком – зачтено

— выкройка вечерних платьев – отлично

— шитье предметов домашнего декора – хорошо

— и т.д.

А вот выдача документов об освоении дошкольного образования – это право организации, поскольку образовательной дошкольной программой не может быть предусмотрена аттестация обучающихся. Поскольку дошкольное образование, как правило, получают дети до 7-ми лет, то и документ об образовании может быть выражен не в строгой форме. Как и в иных описанных случаях, образец документа устанавливается самим детским садом, поэтому вполне допустимо использование неофициальных выражений и детского дизайна.

Стоит рассмотреть еще один вид документа об образовании – справку об обучении. Данный документ выдается лицам, не прошедшим итоговой аттестации, получившим по ее результатам неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, не освоившим в полном объеме образовательную программу, либо отчисленным из обучающей организации. Образец справки также устанавливается организацией самостоятельно. Поскольку целью выдачи данной справки является подтверждение прохождения обучения лицом, обязательно необходимо указать объем освоенной программы обучающимся.

Таким образом, формы документов об образовании разрабатываются обучающими организациями самостоятельно. Дизайн, а в некоторых случаях, название документа, его содержание и используемые формулировки – все это остается на усмотрение организации.  как правило, документ об образовании оформляется на русском языке, однако, и данное правило не является сугубо строгим. Перечислим обязательные требования, которые необходимо учесть при разработке образца документа об образовании:

По программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования должна быть предусмотрена итоговая аттестация, а значит, в документе об образовании должны быть отражены ее результаты.
По изучении программ повышения квалификации выдается документ, именуемый удостоверением, по изучении программ профессиональной переподготовки – диплом о профессиональной переподготовке, по изучении программ профессионального обучения – свидетельство о профессии.
В документах об образовании, указанных в п. 2, должна быть указана присвоенная обучающемуся квалификация.
Документ об образовании не должен содержать унижающее человеческое достоинство формулировок, нецензурных выражений.

https://www.ulc.ru/obrazovatelnaja-licenzija/

 

Светличная Ксения,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединённые Юристы.