Опубликовано

Заключение международного контракта с оговоркой о международном третейском суде.

При заключении контракта с иностранной компанией вам следует сразу определиться с тем, в какой именно стране вы будете обращаться в суд при возникновении каких-либо спорных ситуаций. Это очень важно, ведь от выбора судебной инстанции зависит не только объем издержек, которые вам необходимо будет выплатить, но и итог судебного процессе, а также скорость получения решения.

Что нужно знать о международном арбитраже?

Эксперты в области юриспруденции рекомендуют заранее обдумать ситуацию, при которой вам необходимо будет обращаться в суд для решения конфликтной ситуации и защиты своих прав. Согласно общим правилам споры по контрактам, заключенным между компаниями из разных стран мира, должен разрешать государственный суд по месту расположения ответчика. Тем не менее при наличии взаимного соглашения сторон могут быть рассмотрены и другие опции. К примеру, рассмотрение дела может осуществляться не в государственном судебном учреждении, а в международном третейском суде. 

Для этого достигается договоренность о том, что при возникновении в будущем спорных ситуации рассматривать их будет международный третейский суд или международный арбитражный суд. Такое соглашение иногда оформляют в виде отдельного документа, либо же включают в контракт в виде условия о об обращении со спорами и разногласиями в третейский суд. В последнем случае договоренность называют арбитражной или третейской оговоркой, а в первом – арбитражным или третейским соглашением.

Данный разумный шаг позволяет предусмотреть возможность возникновения спорных ситуаций в дальнейшем, а в случае если это действительно произойдет, то рассмотрением спора между вами и иностранной компанией будет заниматься одно из действующих мировых арбитражных судов.

Что касается международных третейских судов, которые осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации, то к ним следует отнести Международный коммерческий арбитражный суд при торгово-промышленной палате РФ (МКАС при ТПП РФ) и Морскую арбитражную комиссию, работающую при этом же органе. Кроме того, существуют и другие арбитражные учреждения, действующие в нашей стране.

Если же в случае возникновения спорных ситуаций с вашим контрагентом по международному контракту вы планируете обращаться в международный третейский суд, расположенный за границей, то к наиболее авторитетным учреждениям такого плана можно отнести Лондонский международный третейский суд и Американскую арбитражную ассоциацию. Также на территории Европы хорошей репутацией пользуется Стокгольмский арбитражный суд.

При выборе такого международного третейского суда стоит помнить, что многие из них могут специализироваться на юридических взаимоотношениях в каком-то конкретном виде права. Также практически у каждого международного третейского суда в регламенте содержится пример такого, какой именно должна быть арбитражная или третейская оговорка, используемая сторонами для включения в международный контракт.

На территории какой страны лучше обращаться в международный арбитражный суд?

Важно отметить, что единого ответа на этот вопрос, способного быть актуальным для всех существующих видов правовых взаимоотношений, просто нет. При выборе страны, на территории которой вы планируете обращаться в международный третейский суд, следует учитывать особенности сложившейся ситуации, взвешивая при этом все за и против. Как правило, юристы советуют обращаться в суд того государства, законодательство которого имеет тесную связь с заключенным между вами и вашим контрагентом контрактом. В то же время нужно понимать, что большое значение в конечном итоге будет иметь и то, на территории какой страны должно быть исполнено решение международного третейского суда.

К примеру, если рассматривается спор между вами и компанией, расположенной в Польше, а решение судебной инстанции должно принудить контрагента к совершению каких-либо действий в России, то более весомым может оказаться решение российского международного арбитража. Но в тех случаях, когда по судебному решению с польской компании должна быть взыскана задолженность в вашу пользу, более важную роль сможет сыграть постановление международного арбитражного суда в Польше.

Конечно, бывают ситуации, когда наиболее рациональным шагом для решения спорных ситуаций станет избрание арбитражного суда в третьей стране. К примеру, если регламент этого суда позволит вам получить определенное преимущество при разрешении споров по контракту с вашим контрагентом. 

https://www.ulc.ru/tretejskij-sud/

 

Бабасинян Капрел,

юрист 1 категории, специалист по судебной защите

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Согласование существующей перепланировки квартиры.

Нередки случаи, когда планировка купленной квартиры стала не устраивать собственника, и он внес свои коррективы, совершив перепланировку квартиры без получения разрешений компетентных органов.

Спустя какое-то время этот самый собственник решил, к примеру, продать квартиру с самовольной перепланировкой. Тут и возникает коллапс.

Продать квартиру с неузаконенной перепланировкой, если еще вдобавок покупатель оформляет ипотеку, практически невозможно!

В соответствие с ч. 2 ст. 25 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.

Согласно нормам приложения № 1 к Постановлению Правительства Москвы № 508 – ПП в последней редакции (далее – Постановление) приведены возможные и разрешенные варианты перепланировок, а также указаны в каких случаях перепланировка недопустима, к примеру, не допускается: ухудшение условий эксплуатации дома и проживания граждан, затруднение доступа к инженерным коммуникациям, в том числе подземным коммуникациям, отключающим устройствам и другие мероприятия (работы), вызывающие ухудшения условий эксплуатации многоквартирного дома и проживания граждан; рушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их разрушение и др., перечень вариантов является исчерпывающим.

В соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 29 ЖК РФ самовольными являются переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме, проведенные при отсутствии решения о согласовании, или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки. Лицо, самовольно совершившее перепланировку несет ответственность.

Так, согласно ч. 2 ст. 7.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации самовольная перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей. В случае грубого нарушения норм градостроительного и иного законодательства лицо обязано привести такое помещение в прежнее состояние (ч. 3 ст. 29 ЖК РФ).

Итак, тем, кому не удалось узаконить перепланировку, грозит наступление административной ответственности, сопровождающееся обязанностью привести помещение в состояние, существовавшее до перепланировки.

Согласитесь, не блестящая перспектива?

Возможно ли узаконить самовольную перепланировку?

Отмечаем, что существуют два способа согласования перепланировки – административный и судебный. Второй более затратный по времени, поэтому мы рекомендуем начать с административного.

Согласно нормам Постановления, планировка согласовывается в органе местного самоуправления, в Москве это Московская жилищная инспекция, документы на согласование подаются через МФЦ.

Прежде чем собирать документы для подачи в орган согласования, стоит определиться как вы будете согласовывать уже существующую перепланировку. Во-первых, можно собрать пакет документов для согласования произведенной уже перепланировки как для согласования только планируемой перепланировки, то есть предоставить в орган согласования заявление, правоустанавливающие документы на квартиру, план перепланировки (проект перепланировки), технические документы (технический паспорт БТИ с первоначальным планом квартиры), получить разрешение на перепланировку, затем получить акт согласования перепланировки. Второй пусть согласования упрощен и состоит в предоставлении в Жилищную инспекцию технического заключения о допустимости и безопасности перепланировки квартиры вместе с правоустанавливающими и техническими документами на квартиру.

Печень документов может дополняться в зависимости от того, как производилась перепланировка. К примеру, перепланировка затрагивает общее имущество многоквартирного дома, необходимо согласие всех собственников на перепланировку общего имущества многоквартирного дома. Однако перечень документов, представленный в главе 4 ЖК РФ и в нормах Постановления является исчерпывающим, что означает, что сотрудники органа согласования не вправе запрашивать иные документы, неупомянутые в законе.

Важно отметить, что при согласовании перепланировки как уже существующей, не рекомендуем обращаться в Бюро технической инвентаризации с услугой вызова техника для замеров существующих изменений. В случае вызова техника из БТИ после проведенных замеров в нынешнем техническом плане квартиры будут отмечены изменения красными линиями и при наличии каких-либо отклонений от строительных и градостроительных норм, перепланировку узаконить уже труднее.

Замечаем, что при выборе организаций, которая будет проводить замеры и готовить техническое заключение и (или) план перепланировки, стоит обращать внимание на наличие у таких организаций разрешений проводить проектные работы и выдавать соответствующие документы, при отсутствии разрешений выданный организацией документ Жилищной инспекцией принят не будет.

Итак, процедура согласования перепланировки требует глубоких знаний федерального и регионального законодательства, которое регулярно подвергается изменению, доверьте проведение такой сложной процедуры профессионалам из Объединенных Юристов.

Вы останетесь довольны результатом!

https://www.ulc.ru/pereplanirovka-zhilogo-pomeshhenija-soglasovanie/

Васильева Яна,

юрист, специалист по судебной защите

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Как получить лицензию на кабинет предрейсовых осмотров водителей.

Если компания собирается получить лицензию, позволяющую осуществлять предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр, то для этого она должна соответствующим образом подготовить кабинет, в котором такие осмотры будут проводиться. Важно отметить, что требования к кабинету (в том числе к его оснащению и площади) подробно описаны в действующей нормативной документации.

Итак, первое, на что следует обратить внимание, это то, что медицинские осмотры должны проводиться в отдельном помещении. При этом такой кабинет должен соответствовать требованиям, которые предъявляются к помещениям, расположенным на территории учреждений медицинского типа.

Согласно принятым санитарно-эпидемиологическим правилам к кабинету, в котором будет проводиться послерейсовый и предрейсовый медицинский осмотр, выдвигаются такие требования, как:

  • расстояние от потолка до пола должно быть от 2,6 метров и выше;
  • площадь кабинета должна составлять не меньше 12-ти квадратных метров;
  • наличие комбинированного типа освещения с обязательным соблюдением коэффициента естественной освещенности (то есть свет ламп должен комбинироваться с естественным солнечным светом, проникающим в помещение через окна);
  • использование защитных устройств, позволяющих предотвратить неблагоприятное воздействие солнечного света (для этой цели могут использоваться жалюзи, рулеты и прочее);
  • все поверхности в помещении (включая стены и потолок) должны быть гладкими, а также подходящими для проведения регулярной очистки с обработкой препаратами для дезинфекции;
  • напольное покрытие должно плотно прилегать к основанию, а все его стыки должны быть герметичными (к примеру, если речь идет о линолеуме, то его швы следует пропаять);
  • в том месте, где располагается раковина, поверхность стены должна быть покрыта керамической плиткой или другим устойчивым к воздействию влаги материалом (не менее 1,6 метров от поверхности пола по высоте, а также от 20-ти сантиметров в обе стороны от самой раковины по ширине).

Стоит отметить, что огромное значение для получения лицензии будет иметь и наличие необходимого оборудования. Стандарт оснащения кабинета для проведения медицинских осмотров (как предрейсовых, так и послерейсовых) закреплен в действующем законодательстве. Поэтому в случае нарушения этих требований предприятию может быть отказано в получении лицензии.

Минимальный набор необходимого оборудования, установленный действующими законами Российской Федерации, включает в себя:

  • медицинскую кушетку;
  • три термометра для измерения температуры тела;
  • два устройства для измерения давления;
  • два устройства для проведения теста на употребления алкоголя у водителей (алкотестеры);
  • два стетофонендоскопа;
  • тесты на наркотики и алкоголь (в большом количестве);
  • десять медицинских шпателей;
  • аптечку (или сумку) с набором всего необходимого для оказания первой помощи;
  • сейф;
  • стол для письма (со стульями);
  • осветительный прибор настольного типа;
  • шкафчик с вешалками для предметов одежды;
  • коврик на пол.

Кроме того, в кабинете должно быть предусмотрено отдельное помещение, предназначенное для получения образцов биоматериалов.

Еще одно важное требование, которое необходимо выполнить компаниям, желающим получить лицензию на медицинский осмотр для водителей, касается подготовки и квалификации сотрудников предприятия. Так, руководство организации должно предоставить документацию в отношении двух специалистов, а именно:

  • непосредственно руководителя компании, если у него есть образование в медицинской сфере (в ином случае заместителя гендиректора по медицинской части);
  • фельдшера (медсестры), ответственного за организацию и осуществление осмотров водителей до и после рейсов.

Руководитель предприятия при этом должен:

  • иметь высшее медицинское образование (специальность лечебное дело), а также соответствующий набор свидетельств и сертификатов, являющихся подтверждением квалификации такого специалиста;
  • опыт в медицинской сфере от 5-ти лет и выше.

Фельдшер должен:

  • иметь среднее образование в области медицины, а также соответствующий набор свидетельств и сертификатов, являющихся подтверждением квалификации такого специалиста;
  • удостоверение о том, что им были пройдены курсы по программе, позволяющей проводить осмотры водителей до и после совершаемых ими рейсов.

https://www.ulc.ru/licenzija-na-predrejsovye-medosmotry/

 

Лейком Анастасия,

юрист 1 категории, специалист по лицензированию

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Атака необдуманным иском чревата возможностью потерять больше.

Обращаясь в суд за защитой своих прав, обычно мы исходим из того, что суд, защитив наши интересы, самостоятельно и по умолчанию накажет нехорошего ответчика и сразу вернёт нам все права и имущество, причитающиеся нам по закону, удовлетворив все наши требования. Однако беззаботное и необдуманное отношение к иску и его положениям может обернуться куда большими проблемами, чем ситуация с нарушением наших прав.

Исковое заявление стоит определённых расходов. Подача готового искового заявления на самом первом этапе, ещё до начала судебного процесса, требует внесения государственной пошлины (одного из видов налогов), размер которой зависит от цены иска. На данном этапе важно именно произвести её оплату и заплатить ровно столько, сколько нужно. В Интернете, на сайтах судов можно рассчитать точный размер государственной пошлины, чтобы не ошибиться с расчётом, и чтобы иск был принят судом.

Исковое заявление подразумевает, что требования к нему должны соответствовать как с процессуально-правовой, так и с материально-правовой позиции. Это означает, что должны быть соблюдены не только установленные законом формальные положения, контролируемые непосредственно судом как органом судебной власти (указаны все реквизиты, стороны, адреса и тому подобное). Иск также должен быть заведомо обоснованным, то есть в нём должны быть указаны такие обстоятельства и к ним приведены такие применимые положения законодательства, которые позволяют истцу создать правовую конструкцию описания предмета иска и требований по нему, понятную для суда как органа отправления правосудия.

Разумеется, что такая правовая формула истца («атака иском») должна быть сильнее и обдуманнее защитных аргументов и доводов ответчика, если целью действий истца является достижение конечного результата в виде удовлетворения иска в полном объёме. В противном случае иск может быть проигран, и заново такой же иск нельзя будет подать (ст. 220 ГПК РФ, ст. 150 АПК РФ).

Подача искового заявления и принятие его судом означает официальное начало судебного процесса между истцом и ответчиком, со всеми присущими им правами (ст. 35 ГПК РФ, ст. 41 АПК РФ). При этом права у истца и ответчика одинаковые, стороны могут различаться только в интенсивности и сочетании их добросовестной реализации в ходе судопроизводства.

Далеко не всякий иск может ограничиться исключительно исковым заявлением. Как правило, стороны, реализуя свои права в судебном процессе, пишут возражения на те или иные доводы противника, представляют ходатайства, ходят в суд, а не на работу, и так далее. Порой приходится отправлять почту, принимать участие в экспертизах, ездить в другой город или даже в другую страну, что влечёт за собой увеличение расходов. Стоимость всех этих действий включается в судебные издержки (ст. 94 ГПК РФ, ст. 106 АПК РФ, п. 14-16 ППВС РФ № 1 от 21.01.2016 г.), а вместе с государственной пошлиной – в судебные расходы. Они могут различаться у истца и ответчика по размеру, но они всегда имеются.

После окончания иска независимо от результата начинается чистый математический подсчёт того, какие средства и усилия были потрачены на доказывание своей позиции. Если истец, выиграв иск, забыл попросить суд о возмещении судебных расходов с ответчика (ст. 98 ГПК РФ, ст. 110 АПК РФ), то суд, не будучи обязанным их учитывать автоматически, не будет напоминать о них истцу. В результате может получиться парадоксальная картина, когда судебные издержки «съедают» довольно значительную часть суммы удовлетворённых требований по иску или вовсе превышают их размер.

Даже если в суде (с учётом возможного прохождения спора через суды всех уровней вплоть до Верховного Суда РФ) всё получилось просто замечательно и исковые требования удовлетворены, а судебные издержки присуждены в пользу истца, ответчик с очень большой долей вероятности может просто не захотеть исполнять решение суда под каким-нибудь предлогом. Суд не занимается исполнением своих решений, и в этом случае промедление истца чревато фактическим игнорированием со стороны ответчика – ситуации, когда ответчик добровольно исполняет решение суда, исходя из соображений чистоты своей деловой репутации, редки. В зависимости от сути решения истцу для юридически законного принуждения ответчика к исполнению судебного решения на помощь готовы прийти служба судебных приставов, налоговая служба и банки (ФЗ «Об исполнительном производстве») либо организации, занимающиеся коллекторской деятельностью (ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). При взаимодействии с государственными органами и банками истец не понесёт денежных затрат и сможет использовать разнообразные способы побуждения ответчика к выполнению решения суда, но будет рисковать временем. Работу коллекторов придётся дополнительно оплатить, но получить свою задолженность в несколько уменьшенном размере истцу удастся быстрее.

Проиграть иск – обидно. Но гораздо страшнее получить в свою сторону встречный иск от ответчика, вступление третьих лиц в открытый спор со своими требованиями или предъявление новых требований другими лицами в связи с первоначальным спором. И в случае, если все эти лица получат удовлетворение своих интересов, истцу придётся раскошелиться на компенсации. И несостоятельный истец может быть уверен, что ответчик или третьи лица приложат все возможные усилия для компенсирования своих расходов за счёт истца.

Ответчик может подать встречный иск, если спорная ситуация предусматривает такую возможность (ст. 137-138 ГПК РФ), особенно когда правовая позиция истца в исковом заявлении настолько слаба и не обоснована, что возможность её ниспровержения будет выгодна ответчику как из экономических, так и из иных мотивов. А у других лиц могут быть независимые требования как к ответчику, так и к истцу по существу первоначального спора или в связи с установленными (ст. 61 ГПК РФ) или поставленными на обсуждение фактами и событиями (ст. 42 ГПК РФ).

Даже если возможности встречного иска у ответчика нет, ответчик в случае отказа в удовлетворении даже части исковых требований вправе попросить суд переложить все свои судебные издержки на истца (ст. 98 ГПК РФ). Ответчики гораздо чаще истцов заботятся о том, чтобы размер судебных издержек был низким, понимая всю значимость их стоимости для проведения рассмотрения спора в судебном порядке и значимость итогового результата для дальнейших действий.

Теоретически при некоторых обстоятельствах подача иска может быть даже опасным методом защиты своих прав, поскольку в ходе судебного разбирательства могут вскрыться какие-либо неприглядные факты, которые могут вызвать нездоровый интерес к истцу со стороны государственных органов, в том числе и правоохранительных органов, а также СМИ. Вероятность именно такого происшествия в общих случаях крайне мала, однако следует убедиться, что такой вариант развития событий полностью исключён.

Таким образом, неосновательно поданный иск в случае проигрыша по делу может принести истцу следующие неприятности:

  • отказ в защите прав истца, которые могли быть действительно как-то нарушены, но возможность защиты которых была безвозвратно упущена;
  • причинение ущерба собственной репутации, в том числе деловой репутации;
  • расходы на государственную пошлину останутся без компенсации;
  • собственные расходы на участие в судебном процессе останутся без компенсации– сюда относятся все расходы на транспорт, проживание, представительство, связь, экспертизы, переводы на иностранный язык, потери рабочего времени, услуги представителей, нотариусов и так далее;
  • необходимо будет оплатить аналогичные расходы ответчика и/или третьих лиц;
  • необходимо будет защищаться от встречного иска со стороны ответчика, а в случае его удовлетворения придётся оплатить удовлетворённые требования – сюда могут относиться как собственные фактические требования, так и причинённый ущерб ответчику в результате инициирования первоначального спора;
  • не исключён нездоровый интерес со стороны СМИ;
  • не исключен здоровый интерес со стороны государственных органов власти, в том числе правоохранительных органов.

​https://www.ulc.ru/sudebnaya-zaschita/

 

Колченко Тимур,

юрист, специалист по судебной защите

группы Объединённые Юристы

 

Опубликовано

Налоговый имущественный вычет за покупку квартиры.

Налоговое законодательство Российской Федерации устанавливает право налогоплательщика получить налоговый имущественный вычет в размере понесенных им расходов на приобретение на территории Российской Федерации квартиры. Конечно, при процедуре оформления такого налогового вычета налогоплательщик столкнется с некоторыми нюансами.

Так, законодатель предусмотрел определенные критерии к собственнику квартиры, который планирует подать документы в налоговый орган. Во-первых, собственник должен быть налоговым резидентом Российской Федерации, во-вторых, оплачивать НДФЛ.

Налоговым резидентом считается гражданин, который физически находится на территории Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (ст. 207 налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). Однако индивидуальные предприниматели, которые тоже оплачивают налог, налоговый вычет получить не смогут. А вот пенсионер, если помимо пенсии он получает иной доход, например, доход со сдачи недвижимости и платит за это налог, что очень важное обстоятельство, то вполне имеет право.

Что еще необходимо отметить?

Согласно ч. 3 ст. 220 НК РФ имущественный налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на приобретение на территории Российской Федерации одного или нескольких объектов имущества, указанного, не превышающем 2 000 000 рублей. То есть, если приобретенная Вами квартира будет стоить более указанной суммы, то 13 % все равно учитывается с 2 000 000 рублей, поэтому фактически получить возврат налогоплательщик может в сумме 260 000 рублей.

У налогоплательщика есть альтернатива выбора, либо оформить налоговый вычет в налоговым органе, получив деньги единожды, либо оформить его у работодателя, тем самым налог на доход физического лица – 13% не будет удерживаться из зарплаты налогоплательщика до того момента, как не «исчерпается» установленный лимит.

Рассмотрим какие документы предоставляются для получения имущественного вычета через налоговый орган.

В соответствии с ч. 6. ст. 220 НК РФ для подтверждения своего права налогоплательщик, претендующий на имущественный налоговый вычет, предоставляет договор о приобретении квартиры (договор купли-продажи, договор об участии в долевом строительстве и иные документы), акт приема-передачи квартиры (передаточный акт, акт приемки квартиры), документ, подтверждающий право собственности, с 2016 года таким документом считается Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, документ, подтверждающий произведенные налогоплательщиком расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы). Вместе с указанными документами обязательно заполняется декларация 3-НДФЛ, для заполнения которой понадобятся справки о доходах физических лиц (справки 2-НДФЛ), их тоже следует предоставить в налоговый орган, в оригинальном виде. Справки 2-НДФЛ предоставляются работодателем по запросу работника, необходимы они за те года, за которые заказывается налоговый имущественный вычет, важно заметить, что налогоплательщик может получить налоговый имущественный вычет максимально за 3 года. Помимо указанных документов, налоговый орган требует предоставлять копии страниц паспорта, копию свидетельства ИНН, заполнить заявления установленной формы.

Подать документы Вы можете личным обращением в налоговый орган, направить почтой, обязательно с описью вложения, подтверждающей отправление, либо воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика или через сайт гос. услуг подать документы в электронном виде.

Срок проведения камеральной проверки, то есть рассмотрения поданных Вами документов, составляет 3 месяца, еще один месяц на перечисление денежных средств по реквизитам, указанным Вами в заявлении.

Если по истечении указанного срока денежные средства не поступили на Ваш счет, рекомендуем направлять обращения в налоговый орган, как правило, уведомления об отказе, либо замечаний налоговый орган в адрес налогоплательщика не направляет.

В случае возникновении юридической потребности в заполнении декларации 3-НДФЛ на имущественный налоговый вычет, по сбору и направлению документов в налоговый орган, Вы можете рассчитывать на помощь квалифицированных специалистов из Объединенных Юристов.

https://www.ulc.ru/nalogovyj-vychet-po-nalogu-na-dohody-fizicheskih-lic

 

 

Васильева Яна,

юрист, специалист по судебной защите

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

«Скорая правовая помощь»

Нередки случая, когда непредусмотрительность сторон при заключении договора может откликнуться в виде неблагоприятных последствий в будущем.

Так, к нам обратился клиент, поручив приехать на встречу с арендодателем, с целью урегулировать возникший спор. Ситуация следующая.

Наш клиент арендовал нежилое помещение- спортивный зал для проведения мероприятия. Был подписан договор аренды нежилого помещения на определенный срок. Затем, были преданы ключи от помещения, была обеспечена плата за временное владение и пользование помещением. По истечении срока аренды арендатор предоставил арендодателю имущество, однако, у арендодателя возникли претензии по состоянию движимого имущества, находящегося в арендованном помещении. В частности, были найдены существенные повреждения спортивного инвентаря. В связи с чем арендодатель потребовал устранения недостатков поврежденного имущества за счет арендатора, а если ремонту не подлежит имущество, то заменить испорченный спортивный инвентарь новым.

Сделки по предоставлению помещений в аренду регулируются положениями главы 34 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ).

Так, согласно ч. 1 ст. 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

В соответствии с ч. 1 ст. 611 ГК РФ арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества. Так, согласно ч. 2. вышеуказанной статьи, имущество сдается в аренду вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами.

То есть спортивный инвентарь, как движимое имущество также передавалось по договору аренды помещения, ведь дополнительных соглашений, актов и иных документов подписано сторонами не было.

Важно заметить, что в соответствии с ч. 1 ст. 612 ГК РФ арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, полностью или частично препятствующие пользованию им , даже если во время заключения договора аренды он не знал об этих недостатках. Исключение из этой нормы является лишь то, когда арендатор знал об этих недостатках.

Какой можно сделать вывод из данной ситуации?

Так как помимо договора аренды стороны не подписали ни акт приема-передачи имущества, ни дополнительные соглашения к договору аренды помещения, в котором бы указали перечень движимого имущества, передаваемый по договору аренды (в данных документах также необходимо было указать возможные недостатки помещения и движимого имущества), то, как следствие из этого, невозможно определить и причинно-следственную связь между фактом повреждения спортивного инвентаря и виной арендатора. Не исключено, что поломка была и до заключения договор аренды помещения, и во время заключения, а не появилась вследствие недобросовестности арендатора.

На лицо спор, спор из-за того, что стороны не позаботились и не застраховали себя от таких возможных последствий.

Мы советовали бы наравне с основным договором аренды подписывать акт приема-передачи имущества, и движимого в том числе, либо дополнительное соглашение к договору аренды.

Выезд квалифицированного юриста из  Объединенных Юристов оказался очень кстати и помог разрешить, возникший спор в досудебном порядке.

Если вдруг Ваша ситуация представляет собой «правовой запутанный комок» и набирает неблагоприятные для Вас обороты, то для Вас наша услуга по выезду юриста! Наши квалифицированные специалисты сделают все возможное, чтобы урегулировать спор досудебным способом в Ваших же интересах!

https://www.ulc.ru/vyezd-jurista-po-nedvizhimosti-na-vstrechu-s-klientom-vyzov-jurista-na-sdelku/

 

Васильева Яна,

юрист, специалист по судебной защите

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Перманентный макияж: нужна ли лицензия?

В настоящее время в мире индустрии красоты все чаще  звучит словосочетание «перманентный макияж». Что представляет собой данная процедура? Вредно ли это для здоровья? Какие нормы и правила нужно знать, чтобы грамотно вести бизнес по предоставлению данных услуг? Является ли деятельность по нанесению перманентного макияжа медицинской? Или это обычная бытовая услуга? А если все-таки медицинская? Следовательно, нужно получить лицензию. Вопросов много, поэтому будем разбираться.

Что такое перманентный макияж? Можно сказать, что это макияж-татуировка. В ходе особой косметологической процедуры в верхние слои кожи «закладывается» пигмент. В результате проведенных манипуляций на лице образуется своеобразный несмываемый мейкап. С течением времени, по мере обновления кожи, он будет тускнеть, но происходить это будет очень медленно: в некоторых случаях эффект сохраняется сроком до пяти или шести лет. Но перед проведением процедуры необходимо взвесить все «за» и «против». С одной стороны, это удобно, не нужно тратить время утром на нанесение макияжа, но, с другой стороны, в случае, если результат в итоге вас разочарует, то исправить его уже вряд ли окажется возможным. Именно поэтому, салон красоты, который оказывает услугу по нанесению перманентного макияжа, обязан проводить все работы в соответствии с нормами и правилами действующего законодательства, а также в помещении должны быть соблюдены санитарно-эпидемиологические требования.

С 1 октября 2014 года Росстандарт определил татуаж как бытовую услугу, что обрадовало, но и вызвало путаницу у владельцев тату-салонов и косметологов (Приказ Росстандарта от 08.11.2013 N 1349-ст «Об утверждении национального стандарта», который утверждает для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55700-2013 «Услуги бытовые. Косметический татуаж. Общие требования»). Росстандарт обнародовал список бытовых услуг, в котором обозначен и перманентный макияж (художественный татуаж). Таким образом можно сделать вывод, что, если услуга названа бытовой, значит она не медицинская и получение лицензии на медицинскую деятельность не является обязательным условием предоставления данной услуги. Также не обязательны первичный прием врача-косметолога, подписание клиентами информированного добровольного согласия, использование сертифицированных красящих веществ, соблюдение множества других требований, появившихся с тех пор, как Минздравсоцразвития издал Приказ №1664н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» от 27.12.2011. В соответствии с ним в номенклатуре работ и услуг в здравоохранении услуга «перманентный макияж» (дермапигментация) является медицинской (ему присвоена рубрика А17.30.001). В связи с этим, стоит отметить, что, не смотря на новый Приказ Росстандарта, действие Приказа Минздравсоцразвития никто не отменял. И получается в итоге, что косметический татуаж по-прежнему относится к медицинским видам работ.

Исходя из вышеизложенных фактов, данная услуга не может оказываться при отсутствии лицензии на осуществление медицинской деятельности. Соответственно, необходима медицинская лицензия. Заявителем на получение лицензии могут быть организации и индивидуальный предприниматель, имеющие высшее медицинское образование. Соответственно при подаче заявления необходимо выбрать организационно- правовую форму. Лицензию на осуществление медицинской деятельности выдает Росздравнадзор в течение сорока пяти дней с момента подачи заявления. Но для получения лицензии есть определенные требования. К ним относится:

Наличие помещений, которые необходимы для выполнения заявленных работ и отвечают установленным требованиям;
Наличие оборудования, аппаратов, приборов, инструментов и прочих медицинских изделий, которые необходимы для выполнения заявленных услуг (они должны быть зарегистрированы в установленном порядке);
Наличие договора на техническое обслуживание оборудования;
Наличие документов, подтверждающих у руководителя медицинской организации наличие высшего медицинского образования, предусмотренного квалификационным требованиям к специалистам с высшим образованием в сфере здравоохранения, а также дополнительного профессионального образования и сертификата специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»; либо у индивидуального предпринимателя наличие высшего медицинского образования, предусмотренного квалификационным требованиям к специалистам, и сертификата, при наличии обязательного стажа работ 5 лет (для высшего образования) и 3 года (при наличии среднего медицинского образования);
Наличие документов, подтверждающих найм работников, заключивших трудовые договоры и имеющих необходимое медицинское образование для выполнения заявленных услуг.

Следует также отметить, что все работники обязаны иметь медицинские книжки и по установленному регламенту проходить периодические медицинские осмотры.

Специалист, который проводит процедуры по нанесению перманентного макияжа должен иметь среднее медицинское образования. Но, обратите внимание, назначить процедуру может только врач после осмотра пациента. Данный специалист должен иметь медицинское образование по специальности «Дерматовенерология» и пройти повышение квалификации по медицинской косметологии.

Каждый желающий имеет право ознакомиться с содержанием медицинской лицензии того салона, в котором он намерен проводить процедуры по нанесению перманентного макияжа. Это можно сделать на сайте компании (лицензия предоставляется в отсканированном виде), на сайте Росздравнадзора (найти в перечне действующих лицензий) или в салоне. Наличие медицинской лицензии гарантирует клиенту, что помещение соответствует всем санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям, и подтверждает возможность осуществления медицинских манипуляций. Помимо этого, наличие лицензии сообщает пациентам о наличии высококвалифицированных специалистов с профильным образованием, которые в обязательном порядке проходят курсы повышения квалификации и имеют действующие сертификаты специалистов. Также присутствие лицензии доказывает, что техника и оборудование соответствует всем требованиям ГОСТ.

Российским законодательством предусмотрена ответственность за реализацию услуг без лицензии в случаях, когда ее получение обязательно.Согласно ч.2.ст. 141 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения — лицензии, если такое разрешение обязательно, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух с половиной тысяч рублей, на должностных лиц – от четырех до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от сорока до пятидесяти тысяч рублей. После чего в Вашем салоне еще раз государственные надзорные органы проведут проверку, и уже после этого суд вынесет решение прекратить деятельность

Справедливости ради следует сказать, что все высшие судебные инстанции приняли сторону Роспотребнадзора и однозначно в своих решениях указывают, что перманентный макияж является медицинской услугой и ее оказание требует лицензирования.

Процесс лицензирования довольно сложный и требует опыта в ведении подобных дел. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам. Юристы нашей компании с радостью помогут Вам решить эту непростую задачу и сделать Ваш бизнес законным.

https://www.ulc.ru/litsenzirovanie-tatu-salonov-meditsinskaya-litsenziya-dlya-tatu-salona-litsenzirovanie-tatu-salona-v-moskve-i-moskovskoy-oblasti/

 

Филатова Людмила,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Организация обучения по дополнительным профессиональным программам для специалистов с медицинским образованием.

Обучение медицинских работников является непрерывным процессом, потому что проходят данное обучение медицинские работника на протяжении практически всей своей медицинской карьеры. Кроме получения высшего или среднего медицинского образования и прохождения интернатуры/ординатуры, специалисты при необходимости получения новой специальности проходят профессиональную переподготовку, а после получения определенной специальности им необходимо каждые пять лет подтверждать ее и проходить повышение квалификации по каждой специальности. Поэтому дополнительное профессиональное образование медицинских работников является достаточно распространенным. В данной статье мы рассмотрим существующие в законодательстве требования к организациям, которые планируют осуществлять деятельность по дополнительному профессиональному обучению медицинских работников.

Если организация планирует проводить дополнительное профессиональное обучение для специалистов с медицинским образование, то данной организации сначала необходимо получить лицензию на осуществление образовательной деятельности с указанием данного вида работ.  Но в связи с тем, что к диплому о профессиональной переподготовке и к удостоверению о повышении квалификации медицинским работникам должен быть выдан сертификат специалиста по данной специализации, то необходимо соблюдать действующие требования законодательства к организационно-правовой форме и основным видам деятельности для данных организаций. В соответствии с Приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 982н сертификат специалиста может выдаваться образовательными или научными организациями, поэтому проводить профессиональную переподготовку для медицинских работников может только некоммерческая организация основным видом деятельности которой является образовательная деятельность. Также для получения данной лицензии необходимо сначала будет получить санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора на соответствие помещения действующим санитарным требованиям и заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от МЧС России. И только после получения данных заключений необходимо будет получить данную лицензию на осуществление образовательной деятельности.

В соответствии со статьей 82 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, при осуществлении дополнительного профессионального медицинского образования должна проводиться практическая подготовка обучающихся, которая заключается в участии специалистов в осуществлении медицинской деятельности в соответствии с образовательными программами. Образовательная организация для организации практической подготовки может заключить договор с медицинской организацией, у которой есть лицензия на виды, соответствующие реализуемым образовательным программам. Образовательная организация, также может проводить практическую подготовку обучающихся у себя, если она организует медицинскую практику и получит лицензию на осуществление медицинской деятельности.

 

В соответствии с Приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 982н для организации и проведения сертификационного экзамена в организации, которая имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по дополнительному профессиональному образованию, должна создаваться комиссия, в состав которой включаются специалисты в области здравоохранения и медицинской науки. Таким образом, комиссия должна состоять как из практикующих медицинских работников, так и преподавателей, занимающихся научной деятельностью. Состав данной экзаменационной комиссии утверждается руководителем организации. Данная комиссия должна состоять из председателя экзаменационной комиссии, которым является руководитель организации, и членов экзаменационной комиссии, так же на заседании экзаменационной комиссии должен присутствовать секретарь экзаменационной комиссии. Следовательно, минимальный состав комиссии – 4 человека. Состав экзаменационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. Регламент работы экзаменационной комиссии, количество членов и сроки проведения и сдачи сертификационного экзамена определяются организацией и утверждаются ее руководителем.

Сертификат специалиста выдается на бланке образца, установленного в Приказе Минздрава России от 29.11.2012 № 982н. Данные бланки должны быть защищены от подделок полиграфической продукции. Они печатаются специализированными организациями, которые имеют лицензию на осуществления деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции. Организация, которая планирует выдавать сертификат специалиста, должна или сама получить данную лицензию на осуществление деятельности по производству и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции, или же заключить гражданско-правовой договор с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности. Выданные сертификаты специалистов регистрируются в образовательной организации, которая выдала данный сертификат, в книге учета выданных сертификатов специалистов, которая оформляется в бумажном и в электронном виде. Выдача сертификатов специалистов не регистрируется в государственном органе, реестр выданных документов осуществляется только самой образовательной организацией.

Если подвести итог всему вышесказанному, то для осуществления дополнительного профессионального образования для медицинских работников Вам сначала необходимо организовать некоммерческое юридическое лицо, основными целями деятельности которого будет являться образовательная деятельность, после этого необходимо будет получить санитарно-эпидемиологическое заключение и заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности. После получения данных заключений Вы сможете обратиться в лицензирующий орган для получения лицензии. Если же у Вас возникнут какие-то трудности с организацией учебного центра по дополнительному профессиональному образованию медиков, то Вы всегда сможете обратиться в Объединенные Юристы. Мы всегда будем рады прийти Вам на помощь и разрешить возникшие у Вас сложности.

https://www.ulc.ru/licenzija-na-dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie/
 

Белоусова Ольга,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Задаток или аванс при покупке квартиры?

Если Вы успешно справились с преддоговорным периодом покупки квартиры, а именно, нашли что, за сколько и у кого покупать? То как раз время закрепить успех договоренности. А именно покупателю дать «первую» сумму продавцу, а продавцу эти деньги получить и в ответ «заморозить» недвижимость в продаже.

В практике существует две формы передачи денежных средств в такой ситуации, в качестве задатка и в качестве аванса. Аналогичны ли они?

В соответствии с ч. 1 ст. 380 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.

Исходя из понятия задатка, можно выделить несколько его функций: платежная функция, так как задаток – часть суммы от цены по договору, которую уплачивает покупатель. Вторая функция –  обеспечительная, ведь задаток передается в качестве обеспечения исполнения обязательств и третья функция – доказательственная. Так, соглашение о задатке доказывает намерение сторон заключить договор купли-продажи недвижимости в дальнейшем.

В соответствии с ч. 2 ст. 380 ГК РФ соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме. Отметим, что такое соглашение может быть «юридически» связано с договором купли-продажи, так и может являться самостоятельным документом, однако, обязательно должно содержать указание на то обязательство, в обеспечении которого уплачивается задаток, сумму задатка, условия о порядке и сроке передачи задатка, о случаях возврата и иные условия по усмотрению сторон, но не противоречащие законодательству.

Согласно ч. 2 ст. 381 ГК РФ если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка.

Помимо этого, вышеуказанной статьей установлено еще одно последствие – сторона, виновная в неисполнении договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное.

Заметьте, что добросовестный покупатель, давший задаток, весьма застрахован от денежных потерь.

Определение аванса законодательством не предусмотрено, однако, оно встречается в нормах ГК РФ, в частности в ст. 735 ГК РФ «цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами. Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса».

Важно заметить, что в законе определено, что в случае сомнения в отношении того, является ли сумма задатком и нарушения норм о форме соглашения о задатке, такую сумму принято считать уплаченной в качестве аванса. (п.3 ст. 380 ГК РФ).

Исходя из того отмечаем, что, и задаток, и аванс – некий платеж, засчитываемый в сумму, которую сторона по договору, например, покупатель должна будет уплатить в будущем.

Но заметим вот что, во-первых, для соглашения о задатке установлена письменная форма, а для аванс форма не установлена, как и условия его возврата, в связи с чем аванс, как правильно, проблематично вернуть. Во-вторых, при оплате задатка и составления соглашения о задатке необходим либо договор купли-продажи, либо предварительный договор, в свою очередь, аванс может быть оплачен в счет будущих платежей и по незаключенному договору.

Вывод о различии задатка и аванса очевиден. При намерении совершить сделку купли-продажи недвижимости, в частности покупателям, мы советуем использовать все-таки задаток, ведь с ним больше гарантий добиться исполнения договора и не остаться «в минусе».

 А квалифицированные специалисты в Объединенных Юристах подготовят Вам соглашение о задатке.

https://www.ulc.ru/oformlenie-dogovorov-nedvizhimost-sostavlenie-dogovor-po-nedvizhimosti/

 

Васильева Яна,

юрист, специалист по судебной защите

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Портативный рентген в стоматологии: нужна ли лицензия?

Современные принципы лечения в стоматологии предполагают комплексный подход, основанный на использовании рентгенологического оборудования. При этом установка рентген аппарата в кабинете диагностики требует специального разрешения, которое подтверждается получением лицензии. Это условие является обязательным для всех объектов, которые работают с использованием ионизирующего облучения. Лицензия на осуществление рентгенологических услуг может быть выдана на действующее ООО или ИП, и должна быть привязана к территориальному месторасположению объекта.

Для получения лицензии необходимо выполнить ряд определенных условий.

В первую очередь, нормативно-правовыми актами определен ряд требований для медицинского работника, допущенного к рентгенографическому аппарату. Главное из них, это наличие разрешения на право работать с данным видом техники. Подобный строжайший контроль со стороны государственных органов вполне оправдан, так как специалистам, работающим в непосредственном контакте с источниками ионизирующего излучения, необходимы опыт и знания в этой области.

Во-вторых, обязательным условием выдачи лицензии является оформление проекта рентген кабинета. Указанный проект вы заказываете в организации, имеющей соответствующую лицензию на оказание данного вида работ. На момент обращения вам нужно лишь определиться с моделью и маркой рентген аппарата, который вы планируете использовать в своей практике. И уже на основании его технических характеристик для вас проведут расчеты радиационной безопасности. Только после получения данного документа вы можете приступить к закупке и монтажу оборудования.

В-третьих, на установку рентгенологического оборудования в обязательном порядке необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение. И лишь после всего этого, собирается комплект документов и подается заявление на получение лицензии в Департамент здравоохранения или Министерство здравоохранения (в зависимости от того, где находится территориально стоматологический кабинет: в Москве или Московской области).

Вот такой долгий путь нужно пройти для получения лицензии на источники ионизирующего излучения. Именно поэтому, когда десять лет назад появились современные принципиально новые виды рентген аппаратов, многие вздохнули с облегчением, ожидая, что лицензирование для данной техники утратит свою необходимость. Давайте разберемся, правомерны ли были такие ожидания и как сейчас обстоят дела с этим вопросом.

Самый распространенный вопрос «Радиовизиограф – это рентген или нет?»

Но если задавать вопрос правильно, то уместно спросить о наличии рентгеновского излучения при работе радиовизиографа или как его еще называют портативного рентгена. По ГОСТу, при работе данного аппарата используются рентгеновские лучи с длинной волны до 0,17-0,19 ангстрем.

И возникает следующий вопрос: а в чем тогда разница между новым аппаратом и обычным рентгеном? Благодаря своей конструкции, визиограф не опаснее обычной цифровой камеры или офисного сканера. Он состоит из трех частей: сенсора, который принимает на себя излучение, аналого-цифровая камера и соединительный шнур. Принцип работы заключается в следующем: излучение проходит через ткани человека, попадает на сенсор, а затем обрабатывается в аналого-цифровом преобразователе. После обработки информация конвертируется в изображение, которое в итоге передается на монитор. Звучит все безобидно и просто, но полноценная работа визиографа осуществляется исключительно в паре с рентгеновской трубкой. И этот факт снова возвращает нас к вопросу безопасности визиографа для здоровья человека.

Однозначно можно сказать лишь одно, ионизирующее излучение при работе аппарата присутствует, но радиовизиография значительно уменьшает лучевую нагрузку на пациента. Все дело в том, что современное оборудование превосходит рентгеновские аппараты прошлых поколений. Все современные разработки направлены на то, чтобы давать узконаправленное излучение. В основе их работы лежит принцип создания точного, малого по площади луча, который попадает на чувствительный сенсор. Сенсоры, в свою очередь, проектируются таким образом, чтобы они могли улавливать даже малейшее излучение меньше чем за полсекунды. Этим показателем сенсоры во много раз превосходят рентгеновскую пленку. Таким образом, мы наглядно смогли убедиться в том, что радиовизиография действительно безопаснее обычной рентгенографии.

Многих пациентов также интересует вопрос «Какое количество снимков можно сделать максимально при работе с визиографом и не навредить здоровью?» Согласно документам СанПиН, во время проведения визиографических процедур и научных исследований, доза не может превышать 0,01зиверт за год. Для сравнения, такая нагрузка равняется примерно трем обзорным снимкам грудной клетки. Именно поэтому так важен опыт специалиста, работающего с данным аппаратом, чтобы с первого раза получались информативные снимки.

По поводу размещения нередко ведутся споры и существуют различные мнения. Давайте разбираться. Ответ довольно простой: визиограф можно поставить где угодно, главное, чтобы Санитарно-эпидемиологическая служба разрешила разместить еще рядом и дентальный рентгенодиагностический аппарат.

Приобрести визиограф и рентгеновскую трубку может кто угодно, но, для того, чтобы использовать аппаратуру, которая генерирует рентгеновское излучение, необходимо иметь лицензию, которая предоставляет такое право.

Вот мы и ответили на главный вопрос, интересующий многих. Каким бы минимальным не было излучение, исходящее от радиовизиографа, оно, в любом случае, присутствует. И, следовательно, влечет за собой обязанность получения лицензии на использование источников ионизирующего излучения. Составляется схема кабинета, далее, исходя из характеристик аппарата, Санитарно-эпидемиологическая служба делает расчет биологической защиты. Затем анализируют, соответствует ли площадь кабинета и свинцовый эквивалент стройматериалов, из которых состоят стены. Также принимаются в расчет такие факторы, как расположение помещения в здании и средняя нагрузка на визиографическую установку. Далее специалисты дают заключение, может ли в данном кабинете находиться рентген. Если ответ отрицательный, то лучше отказаться от планов установки рентген аппарата и не причинять вред здоровью людей. Более того, следует помнить, что ведется очень пристальный контроль со стороны государственных органов за лицензирование данного вида деятельности.

В заключении отметим, что процесс лицензирования медицинской деятельности по рентгенологии достаточно долгий и затруднен некоторыми нюансами. Тем, кто впервые сталкивается с оформлением и согласованием документов, зачастую очень трудно разобраться во множестве законов, положений и нормативных актов, регулирующих данный процесс. Именно поэтому мы рекомендуем обратиться к специалистам, которые более подробно предоставят всю необходимую информацию и помогут в оформлении документов.

https://www.ulc.ru/litsenzirovanie-deyatelnosti-po-rentgenologii-v-stomatologii-meditsinskaya-litsenziya-po-rentgenologii-v-stomatologii-v-moskve-i-moskovskoy-oblasti/
 

Филатова Людмила,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединённые Юристы.