Опубликовано

Эта «правильная» дорогая водка…

Лицензия на алкогольную продукции оптом и в розницу. Алкогольная лицензия.Кто только и как не пытался обуздать Зеленого змия. Рубили виноградники, устраивали безалкогольные свадьбы, песочили, на чем свет стоит, «граждан тунеядцев и алкоголиков». Все чертяке нипочем. Россия пила, пьет и, похоже, завязывать не собирается. Вот только, удовольствие сие станет теперь дороже.

Законопроектом «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»  перечень оснований для отзыва лицензий в алкогольной области дополнится, что называется, не вширь, а вглубь. 

А именно, реализация любой алкогольной продукции крепостью выше 28% ниже минимально установленной цены признается «вне закона», за что устанавливается санкция в виде аннулирования  соответствующей лицензии у организации-участника алкогольного рынка, будь то производитель алкогольной продукции, оптовый или розничный продавец. Более того, значительно упрощается и сама процедура аннулирования алкогольной лицензии, производившаяся до сих пор исключительно по решению суда.

Постановление в поддержку данного законопроекта уже принято депутатами Мосгордумы и в установленный законом срок будет направлено в Думу государственную. По мнению столичных парламентариев поправки направлены на устранение факторов способствующих процветанию теневых схем и реализации контрафактной продукции. Однако можно подумать, что великая сложность произвести и реализовать данный контрафакт крепостью ниже 28%, никоем образом не подпадающий под действие законопроекта.  Да и сами теневые схемы, позволяющие искусственно накрутить цену на алкогольную продукцию через подставные или аффилированные компании отнюдь не фигура высшего пилотажа.

Не нужно быть Нострадамусом, чтобы в качестве следствия принятия законопроекта не увидеть повышение стоимости лицензирования алкогольной продукции, ее производства и/или реализации. За примерами далеко ходить не стоит. Так, в Калининградской области уже прошли одобрение поправки в закон о лицензионном сборе на продажу алкогольной продукции, устанавливающие сумму ежегодного продления лицензии на уровне, который ранее уплачивали предприниматели за три-пять лет.

В этой связи посыл, что указанные меры отражают интересы потребителя, который имеет право на приобретение легальной алкогольной продукции без существенного риска для жизни и здоровья, весьма и весьма сомнителен.  Россияне не станут пить меньше. Они перейдут на более дешевые и менее крепкие напитки или будут платить за крепость градуса дороже. А это уже увеличение оборота с продаж алкоголя и отчислений в различные бюджеты, в том числе и теневые.

       

Опубликовано

Лицензия на использование машин скорой медицинской помощи.

Службы скорой медицинской помощи созданы для того, чтобы в круглосуточном режиме оказывать гражданам врачебную помощь в экстренной или неотложной форме. Службы работают с пациентами, находящимися в состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства в амбулатории, стационаре или вне стен медицинских организаций.

Деятельность медицинских служб регламентируется Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее Закон).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 291 от 16 апреля 2012 года «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)», деятельность скорой помощи, в том числе специализированная, является медицинской деятельностью и поэтому подлежит обязательному лицензированию.

Для осуществления деятельности скорой помощи необходимо наличие станции скорой помощи. В структуре станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» (далее Приказ) рекомендуется предусматривать:    

— оперативный отдел;

— отдел связи (радиопост);

— подразделение по обеспечению медицинской эвакуации инфекционных больных;

— хозрасчетный отдел;

— аптеку (аптечный склад);

— дистанционно-консультативный пост (центр);

— транспортное подразделение;

— отдел информатизации и вычислительной техники (в станциях скорой медицинской помощи, отделениях скорой медицинской помощи поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи), обеспеченных автоматизированной системой регистрации и обработки вызовов с программным обеспечением);

— организационно-методический отдел скорой медицинской помощи;

— отдел линейного контроля (линейно-контрольную службу);

— отдел (кабинет) статистики с архивом;

— отдел медицинской эвакуации;

— подстанции скорой медицинской помощи;

— филиалы (посты, трассовые пункты) скорой медицинской помощи;

— кабинет подготовки к работе медицинских укладок;

— отделение (кабинет) дезинфекции и стерилизации;

— бухгалтерия;

— отдел кадров;

— планово-экономический отдел;

— административно-хозяйственные отделы и службы;

— иные отделы (подразделения), необходимые для обеспечения функционирования станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи.

Таким образом, исходя из вышесказанного, очевидно, что частью процесса подготовки к получению лицензии для скорой медицинской помощи является приведение помещений станции и ее филиалов в соответствие с лицензионными требованиями.

Трассовый медицинский пункт является структурной единицей медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь. При организации трёх и более таких пунктов, может создаваться отдельное структурное подразделение – отделение трассовых медицинских пунктов.

Трассовый медицинский пункт лицензируется согласно действующей нормативной базе в составе структуры медицинской организации.

Что касается пункта временного пребывания бригады скорой медицинской помощи, то он подлежит лицензированию в случае, если в пункте:

  1. осуществляется медицинская деятельность;
  2. есть штатные работники;
  3. есть средства связи для приема вызовов от населения;
  4. есть запасы медикаментов для пополнения набора дежурной бригадой;
  5. есть оборудование для оказания медицинской помощи.

Если же помещение предназначено исключительно для временного пребывания сотрудников бригады скорой медицинской помощи между вызовами в целях обогрева, приема пищи и использования туалета, то лицензия не требуется.

Особые требования предъявляются к водителю скорой помощи. В соответствии с п. 16 Приказа водитель автомобиля скорой медицинской помощи обязан:

— подчиняться врачу или фельдшеру скорой медицинской помощи выездной бригады скорой медицинской помощи и выполнять его распоряжения;

— знать топографию населенного пункта, в котором расположена станция (отделение) скорой медицинской помощи и местоположение медицинских организаций;

— обеспечивать немедленный выезд автомобиля скорой медицинской помощи на вызов и движение автомобиля скорой медицинской помощи по кратчайшему маршруту;

— выполнять правила внутреннего распорядка станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи;

— отслеживать техническое состояние автомобиля скорой медицинской помощи, осуществлять своевременную заправку его горюче-смазочными материалами, выполнять влажную уборку салона автомобиля скорой медицинской помощи по мере необходимости, поддерживать в нем порядок и чистоту;

— содержать в функциональном состоянии приборы специальной сигнализации (сирену, проблесковый фонарь), прожектор поисковый, фонарь-прожектор переносной, аварийное освещение салона, шанцевый инструмент, выполнять мелкий ремонт оснащения (замки, ручки, ремни, лямки, носилки и иное);

— обеспечивать сохранность имущества, отслеживать правильность размещения и закрепления бортовых медицинских приборов.

Требования к автомобилям скорой медицинской помощи предусмотрены в Решении от

9 декабря 2011 г. № 877 О принятии технического регламента таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (далее Решение). 

Во-первых, нужно обратить внимание, что автомобили скорой медицинской помощи подразделяются на следующие классы:

— класс А: автомобиль, предназначенный для транспортировки пациентов, предположительно не являющихся экстренными пациентами, в сопровождении медицинского персонала;

— класс В: автомобиль, предназначенный для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе;

— класс С (реанимобиль): автомобиль, предназначенный для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами реанимационной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

 

Специальные требования в отношении автомобилей скорой помощи касаются электрооборудования, оборудования кабины, материалов, дверей салона, внешних проёмов, потолков и окон салона, расположению оборудования в салоне, теплоизоляции, внутренним габаритным размерам салона в зависимости от класса автомобиля, рабочему креслу и рабочим сиденьям, ремням безопасности, основным носилкам, встроенной мебели.

Автомобиль должен быть оснащён фильтровентиляционной установкой, системой кондиционирования, автономным отопителем. Если в автомобиле скорой медицинской помощи используют анестезирующие газы и пары, то должна быть предусмотрена вытяжка.

Также важно, чтобы в медицинских салонах автомобилей скорой помощи был обеспечен достаточный уровень освещённости в соответствии с классом автомобиля.

Требований для того, чтобы получить лицензию на деятельность скорой помощи, на использование автомобилей скорой помощи довольно много. Чтобы ничего не упустить, соблюсти все необходимые условия, правильно подготовить и подать документы для получения соответствующей медицинской лицензии, лучше всего обратиться к опытным юристам.

https://www.ulc.ru/licenzija-skoroj-medicinskoj-pomoshhi-medicinskaja-licenzija-na-okazanie-skoroj-pomoshhi-neotlozhnaja-kareta-neotlozhka/

 

Денисьева Ксения,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединенные Юристы

Опубликовано

Составление договора поставки требует изрядной изобретательности от юристов.

Договор поставки столь популярен, что невозможно представить себе предприятие, ни разу не вступавшее на сегодняшний день в отношения «поставщик-покупатель».

Описанная ниже ситуация доказывает факт того, что грамотное составление договора помогло выиграть пострадавшей стороне спор в суде. 

В настоящей статье речь пойдет о фирме, которая производит продукцию и ищет точки сбыта. Эта компания, как и любой производитель, стремилась найти постоянных покупателей, стабильный рынок сбыта. Для этого приходилось уникализировать бренд и делать его более узнаваемым. Потребовалось выйти на региональные и общероссийские торговые сети. Вместе с тем, такие контрагенты в бизнесе жестко диктуют свои условия. Не прими их – и никакого сотрудничества не предвидится. Поэтому подобные союзы сопровождаются заключением договора поставки с оплатой под условием реализации товара. Что же представляет собой подобное соглашение? Сразу оговоримся, что согласно ст. 506 ГК РФ поставщик является продавцом, который занимается предпринимательством. В его обязанности входит передача покупателю произведенных или приобретенных товаров в оговоренный срок или сроки. Такая продукция нужна для предпринимательской деятельности. Чаще всего применяются стандартные конструкции. Это когда поставщик отгружает продукцию, а покупатель принимает и оплачивает её. Однако в нашем случае поставщику-производителю пришлось составлять договор смешанного типа. Законодательно такая разновидность соглашений предусмотрена в ст. 421 ГК РФ. Итак, как это обстояло на деле. 

Производитель заключил с крупной детской сетью договор о поставке собственной продукции на типовых условиях при минимальных разногласиях. Однако после достижения договоренности у банка, предоставляющего кредитную линию сети-покупателю, сменились бенефициары. Из-за этого бизнес покупателя сильно пострадал. 

Из содержания заключённого соглашения следовало, что фирма-поставщик должна была отгрузить продукцию. Оплата должна была производиться покупателем каждый месяц по мере реализации товара. В качестве подтверждения служили отчёты о продажах. Также продавец настоял на включении положений, характеризующих сделку еще как договор комиссии. Ведь в случае спора тоже можно вернуть отгруженную продукцию, так как принятие на комиссию товара, равно как и его возврат подлежат отражению на забалансовых счетах. Как итог – покупатель получил продукцию, но в мае 2019 года не оплатил её. С июня он вовсе перестал предоставлять отчеты о продажах. 

Единственным выходом для поставщика стало обращение в суд. Но для начала пришлось направить контрагенту претензию. 

Истец-поставщик не стал в претензии и иске оперировать понятиями договора поставки (по типу «тогда-то сторонами заключен договор поставки… »). 

Ведь по факту получается, что продукция отгружена, но оплата за неё не произведена. Момент расчета со стороны покупателя определен в соглашении реализацией конечным покупателям. Да и поставщик не мог никак узнать о том, состоялась ли реализация и в каких объёмах. Покупатель-то ежемесячные отчёты не предоставлял.

Отсюда у истца возникли иные затруднения. Каким образом выяснить, наступило ли событие, которое порождает оплату за товар? Какую денежную сумму истребовать с покупателя? Это должна быть сумма всего объёма отгруженной продукции? Или только стоимость реализованного товара, согласно последнему полученному отчету? Можно ли объявлять притязания на остаток товара?

На помощь поставщику пришли общие положения сделок купли-продажи, применявшиеся им еще при разработке договора, а точнее – о договоре комиссии. Это в полной мере соответствовало сложившейся ситуации, так как отсутствовало условие о конечных расчетах. 

Из содержания заключенной договорённости точно следовало: продукция переходит в собственность покупателя с момента подписания контрагентами передаточного документа. Получается, что товар оприходован покупателем. Лишь на условиях обратной реализации возможно было осуществить возврат.

В результате истец пошел по следующему пути. Он направил претензию с такими требованиями:

— погасить задолженность за реализованную продукцию;

— предоставить актуальные сведения об объёме реализованного товара;

— предоставить доказательства того, что в наличии имеются нереализованные остатки продукции. В качестве предупреждения истец прописал, что если такие доказательства не будут предоставлены, то продукция будет считаться утерянной. Поэтому стоимость утерянной и не оплаченной продукции будет причислена к задолженности.

В иске продавец упомянул заключение сторонами смешанного типа соглашения, факт одностороннего нарушения обязательств со стороны покупателя и сослался на п. 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ № 85 от 17.11.2004. Данное положение гласит о том, что комитент правомочен претендовать на получение им полной стоимости (по рыночной цене) всей переданной комиссионеру продукции без уплаты комиссионного вознаграждения, если комиссионер отказывается предоставить комитенту информацию о сделках, состоявшихся в целях исполнения комиссионного поручения по продаже товаров. Товар считается утраченным в ряде случаев: когда со стороны комиссионера 1) не предоставлены достаточные доказательства исполнения им договора комиссии, 2) не переданы комитенту данные о сделках, проведенных во исполнение комиссионного поручения по реализации продукции, 3) не предъявлены доказательства наличия на остатке нереализованных товаров.

В качестве требования истец выставил возврат ВСЕЙ стоимости отгруженного товара.

В ходе рассмотрения дела арбитражным судом истец настаивал на применении изложенных им правовых конструкций. В свою очередь, ответчик полагал правомерным оплатить лишь сумму реализованного товара – всего лишь 10 процентов от всей заявленной ко взысканию суммы. Просьбу предоставить доказательства существования на остатке нереализованной продукции ответчик не исполнил с мотивировкой того, что в договоре такого условия не предусмотрено. 

Как результат – суд встал на сторону истца-поставщика и удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

Судья отметил такой нестандартный подход с положительной стороны. Была подчеркнута «неизбитость» идеи включения в договоренность смешанного типа положений договора комиссии. 

В решении орган правосудия сослался на статьи 309-310 ГК РФ. Аргументом выбранной позиции стало отсутствие со стороны ответчика любых доказательств поставки либо возврата полученных товаров, а значит, перед поставщиком образовалась задолженность в размере, указанном в иске. Следовательно, не погашенная к моменту вынесения вердикта задолженность является недопустимой. В связи с этим притязания поставщика правомерны в полном объёме, основываются на фактических обстоятельствах и правовых нормах, а значит, должны быть удовлетворены. 

Ответчик попробовал оспорить такое решение в апелляции, но это не увенчалось успехом. Для истца описанный спор стал основой для составления исков по другим спорам в сфере договоров поставки. 

https://www.ulc.ru/sostavlenie-dogovorov-soglasheniy-kontraktov-po-vsey-rossii-razrabotka-dogovora/

 

 

Клиент по судебной защите
группы Объединенные Юристы

Опубликовано

Договор мены недвижимости – простой и понятный. Составить такой договор легко.

Мы с моим мужем после свадьбы купили однокомнатную квартиру в престижном месте и жили там на протяжение несколько лет. В квартире мы сделали хороший ремонт и все прекрасно обустроили. Но, после того, как я забеременела, мы решили переехать в новую квартиру побольше. На самом деле мы планировали переезд довольно давно, но ожидание рождения ребенка ускорило процесс.

Нам хотелось трехкомнатную квартиру в районе неподалеку от нашего прежнего места жительства, так было бы очень удобно, потому что рядом находились и работа, и школа, и торговый центр. Муж выставил нашу однокомнатную квартиру на продажу, и параллельно мы стали просматривать объявления в газетах и интернете.

Найти подходящий вариант было довольно трудно, потому что наши запросы были большими, времени до родов оставалось совсем немного, а мы планировали встречать день рождения малыша в новом доме. Того, что нравилось и мне, и мужу мы никак не находили и, уже почти отчаявшись, решили купить неплохую квартирку на окраине города, красиво отделанную, но в очень отдаленном от нашего прежнего дома месте.

Но за несколько дней до подписания договора мне позвонил брат и сказал, что его знакомые собираются обменять свою трехкомнатную квартиру на однокомнатную с доплатой. Эти знакомые были уже пожилыми людьми, их дети давно уехали, а внуки приходят в гости не настолько часто, как хотелось бы. В общем, это показалось нам интересным вариантом, по крайней мере, потому что этот вариант находился в соседнем квартале от нашего прежнего дома.

Меня смущало только слово «обменять», ведь у нас уже был тогда покупатель, и сделка с ним казалась очень выгодной, тем не менее, моему мужу удалось меня убедить посмотреть квартиру пожилой пары. На удивление, нам вариант очень понравился. Была большая гостиная с лоджией, удобное расположение комнат. Да, цвет обоев нас не особо привлекал, но это в покупке квартиры далеко не главное. Особенно, когда она находится в идеальном подходящем месте, и при достойном ремонте из нее можно сделать дом мечты. Короче, мы прямо загорелись идеей заполучить квартиру.

Теперь оставался вопрос, понравится ли наша квартира пожилой паре? К счастью, им все понравилось, и мы, обговорив доплату преступили к составлению договора мены жилых помещений. Форма данного договора простая письменная, хотя в некоторых случаях предусмотрено и нотариальное заверение сделки, но наш случай был самым обыкновенным, поэтому привлекать нотариуса не потребовалось.

Мы составили акт приема-передачи для подтверждения совершенных действий. Этот акт был нужен для фактической передачи имущества. Далее был зарегистрирован переход права собственности в Росреестре. Туда мы подали заявление с документами. После этого нам была выдана выписка о переходе права, и квартиры перешли в собственность новых владельцев.

В нашем договоре мены, как и в любом другом, содержалось положение о предмете сделки. Это значит, что обмениваемое имущество обеих сторон было четко и подробно прописано, также в сделке было прописано условие доплаты с нашей стороны.

Наконец мы закончили с составлением договора и приготовились к переезду. Как мы и мечтали, наш новорожденный сын встретил свой день рождения в нашей большой новой квартире.

https://www.ulc.ru/sostavlenie-dogovorov-soglasheniy-kontraktov-po-vsey-rossii-razrabotka-dogovora/

 

Клиентка,

группы Объединенные Юристы

Опубликовано

Трогательная история с наследством и наследственным договором.

Однажды, пару лет назад, мы с моим старшим братом приехали навестить нашего любимого дядю. В тот день он выглядел по-настоящему серьезным, и мы сразу догадались, что что-то произошло. Оказалось, что наш дядя болен и жить ему осталось не так долго, как надеялись молодые племянники. Но перед смертью дядя решил составить наследственный договор.

Для нас с братом это было очень неожиданно. Мы думали, что обычного завещания будет достаточно, но мы очень ошиблись. Завещание отличается от наследственного договора тем, что в наследственном договоре обязательно участие принимают обе стороны, и он вступает в действие только, когда наследник исполнит свою часть договора, свои обязательства. Дядя заключал договор с моим старшим братом, я в свою очередь лишь присутствовала рядом и с неподдельным интересом слушала разговор моих родственников.

Наш дядя собирался оставить моему брату небольшой домик на юге страны. Мы были очень удивлены, потому что раньше ничего об этом доме не слышали. Но дядя продолжал. Ведь наследство вступит в силу только тогда, когда брат выполнит свою часть договора. Это часть оказалась еще более неожиданной, чем недвижимость в Сочи. Я представляла себе обязательства чем-то вроде выгуливания собаки или ежемесячной выплаты определенных средств на протяжение установленного срока. Но все оказалось намного необычнее. Мы узнали, что у нашего дяди есть дочь, и сейчас ей где-то около двадцати лет. Наш дядя даже никогда не видел эту девушку, ведь с ее мамой они расстались еще до рождения ребенка. И расстались так лихо, что мать разорвала с дядиной семьей все связи и переехала в другую страну со своим новым мужем. Наш дядя не был особо заинтересован в поиске своей дочки, пока не узнал о смерти ее матери. Мы с братом все больше и больше удивлялись рассказу нашего дяди, миф о его вечной уединенной жизни был разрушен.

В наследственном договоре говорилось, что если мой брат хочет стать владельцем домика, он должен отыскать нашу потерянную двоюродную сестру до смерти дяди. Времени оставалось немного, поэтому надо было спешить. Мы встретились с нотариусом и заверили договор. Такой, договор может быть заключен только у нотариуса, в отличие от завещания, которое в чрезвычайной ситуации может быть подписано просто при свидетелях.

По дороге домой мы узнали, что дяде осталось жить чуть больше месяца, это повергло меня в ужас. Брат поехал на поиски пропавшей дочери, а я осталась присматривать за дядей. Спустя несколько дней я узнала, что такой же договор был заключен с другими нашими родственниками, а также с несколькими друзьями семьи. И все договоры на одну и ту же собственность с одинаковыми условиями. Грубо говоря, кто первый найдет дядину дочь, тот и главный наследник.

Чтобы убедиться в том, что дядя не подготовил еще каких-нибудь сюрпризов, я решила проверить существование данного дома. Ведь несмотря на то, что договор заключен, дядя все еще является хозяином недвижимости и может распоряжаться им по своему усмотрению. То есть дядя имеет полное право продать дом, проиграть, снести и так далее… и в таком случае, после смерти дяди дома может и не быть вообще, и, следовательно, дом никому не достанется.

Тщательно все проверив и убедив себя в том, что дом все еще стоит на месте и принадлежит дяде, я успокоилась. Прошло совсем немного времени, и я узнала от дяди еще несколько отличий наследственного договора от завещания. Оказывается, если наследник умрет раньше наследодателя, то право наследовать имущество родственникам умершего не переходят, даже в том случае, если наследник выполнил все условия договора. Узнав об этом, я немного возмутилась, но дядя мне доходчиво объяснил, что в его договоре на всякий случай прописано, что наследники скончавшегося наследника смогут получить имущество. «Но очень маловероятно, что кто-нибудь умрет раньше меня,» – усмехнулся тогда мой дядя.

Совсем скоро мне позвонил мой брат и сказал, что знает, где находится наша двоюродная сестра, и уже через пару часов сможет с ней встретиться. Честно говоря, я была счастлива. Но все же одного не могла понять: почему дядя решил не включать меня в эту гонку за наследством? Впрочем, мне было достаточно успеха брата.

Утром следующего дня мой брат и дочка нашего дяди была на пороге его дома. Мы стали свидетелями очень душещипательной семейной сцены, и еще больше узнали нашего дядю с другой стороны. Воссоединилась семья. Нет, конечно, все было не так, как в старой доброй сказке… Дочь плохо говорила по-русски, и обоим было немного неловко друг с другом. Но девушка была очень проницательной и, понимая, что ее родитель скоро умрет, вела себя приветливо и по-доброму.

Нам с братом было, конечно, заметно, что ей приходилось немного притворяться, но родитель девушки предпочел не обращать на это внимания.

Наш дядя скончался через несколько дней. До последнего он не отпускал от себя свою дочь, он все жалел, что не встретился с ней раньше, что предпочитал одиночество… но, тем не менее, он ушел с улыбкой на лице, а договор тут же вступил в силу.

Домик в Сочи стал принадлежать моему брату. Скромное наследство, полученное по завещанию не могло сравниться с этим домом, и только тогда я осознала, как для дяди было важно увидеть дочь. «Наследственный договор – справедливое решение проблем наследодателя» – заявил мой брат, качаясь на кресле в своем новом доме, и я с ним согласилась.

https://www.ulc.ru/sostavlenie-dogovorov-soglasheniy-kontraktov-po-vsey-rossii-razrabotka-dogovora/

 

Клиентка
группы Объединенные Юристы

Опубликовано

Ведение дела в арбитражном суде — большое искусство. Особенно, если нужно потянуть время.

Когда я проходила стажировку в Арбитражном суде г. Саратова, запомнилось одно судебное разбирательство. Оно было уникальным, как мне казалось, никогда не решаемым и происходило в теплом отношении сторон друг к другу.
Иск в арбитражный суд подала Федеральная налоговая служба России по Саратовской области в отношении 9 Энгельсского ЦАРЗа (Центральный ремонтный завод). Налоговая просила взыскание долга в арбитражном суде, в размере 54,5 млн рублей и 1,5 млн штрафов за проценты по долгу. Их судебный процесс длился, на момент моей стажировки, уже 2 года. Самым тяжелым в ведении этого арбитражного дела было нести в зал судебного заседания 54 тома дела. Исковое заявление в арбитражный суд попало именно к той судье, у которой я стажировалась. Каждый раз после заседания, мы садились пить чай и обсуждали, когда же закончиться это разбирательство, и что произойдет быстрее: взыскание задолженности или ФНС сделает отзыв на исковое заявление.
Хочу отменить, что ЦАРЗ основательнее готовился к заседаниям. Их арбитражный представитель всегда приходил с большой папкой, в которой находились все документы за несколько лет. На требования суда, у него всегда находился нужный ˮлисточекˮ.

Представитель в арбитражном суде со стороны ФНС настаивал только на одном, что ЦАРЗ обязан вернуть задолженность в полном размере с процентами в кротчайшие сроки. У меня складывалось впечатление, что они специально хотели закрыть завод.

Вот я попала на первое судебное заседание. Судья, как сейчас помню ее фамилию, Гаврилова, объявила о слушании дела. Где указала, что жалоба в арбитражный суд поступила в 2012 году (а на дворе было начало 2015). Арбитражный юрист, с каждой стороны пришел с пакетом документов, которые им было поручено подготовить к настоящему слушанию по делу. Представители отдали подготовленный материал и сели на свои места. Судья все подробно изучив, начала задавать вопросы по новой поступившей документации. И тут представитель ФНС сослался на 17 том, главу и пункт уже не помню. А как выше было сказано, томов было 54. Это задание было поручено нам — практикантам. Найдя нужный том по делу, мы начали выискивать тот самый листочек, с тем пунктом. Заняло это 30 минут судебного процесса. Хоть ведение дел в арбитражном суде очень строго, к каждому тому приложен список входящих в него документов, но найти это было не легко. А самое интересное, что судью не удовлетворила ссылка юриста ФНС на этот пункт, вся наша проделанная работа была напрасной.
Судебное заседание происходило в виде просто диалога двух сторон и судьи. За такое время, сколько велось это дело, они уже прекрасно знали друг друга. На протяжении стольких лет, не одна из сторон не сменила своих представителей в суде. В фильмах показывают, как представители устраивают драки в суде, спорят. Здесь было просто дружеское общение, где в главной роли выступала судья, а все участники отвечали и поясняли свои действия. Все это не было похоже на взыскание задолженности. А когда зашел вопрос о долге, и я услышала сумму 54,5 млн. Тут я была шокирована, ведь в случае проигрыша, заводу пришлось бы закрываться, распродавать технику, имущество и расплачиваться с государством.
И тут судья задала какой-то тупиковый вопрос для одной из сторон. Представитель не дал на него ответ. Судья встала и говорит: ˮДрузья, мы еще очень далеки от завершения дела, всем спасибо, подготовьте, пожалуйста, необходимую информацию, через месяц снова встретимсяˮ.

Пока проходила стажировку, при мне произошло два заседания. Их ˮпосиделкаˮ, выглядела как арбитражная услуга по общению друг с другом, но не судебное заседание. Сложилось впечатление, что они все давно уже забыли, зачем каждый месяц хотят в здание суда.
На втором заседании было тоже самое, что и на первом. Мы перенесли 54 тома дела в зал заседания, все мило пообщались, побеседовали и при новых возникших вопросах и обстоятельствах, снова разошлись на срок, установленный судьей.
Моя стажировка закончилась. Но я с нетерпением ждала завершения процесса и следила за ним. В итоге, только в 2018 году было вынесено решение о признании 9 ЦАРЗ банкротом.

Согласитесь, завод получил 6 лет спокойной работы под прикрытием своего арбитражного юриста.

https://www.ulc.ru/vedenie-dela-v-arbitrazhnom-sude-Moskvy-oblasty/

 

 

Дарья,

соискатель должности юриста

группы Объединенные Юристы

 

 

Опубликовано

Чем отличаются скорая и неотложная медицинская помощь? Какие лицензии нужны для них?

Главной целью создания отделений неотложной помощи была разгрузка от части вызовов экстренных бригад службы скорой помощи. Обычно происходит так: диспетчер, принимающий звонок, расспрашивает о больном и, оценивая тяжесть его состояния, переадресовывает обращение либо в отделение неотложной помощи, либо на станцию скорой помощи.

Деятельность рассматриваемых медицинских служб регламентируется Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее Закон).

Согласно Закону, неотложная помощь является одной из форм оказания медицинской помощи.

В ч. 2 п. 4 ст. 32 Закона дано значение понятия «неотложная помощь»: «неотложная помощь — медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента».

Это значит, что бригада неотложной помощи приедет в том случае, если непосредственно жизни человека ничего не угрожает, а срочная госпитализация не требуется. Это бывает, когда пациент страдает от повышенной температуры, скачущего давления, головокружения, невралгии, при затруднённом дыхании, болях в суставах, костях, мышцах, а также при обострениях хронических болезней.

По вызову неотложки приедет участковый врач из поликлиники либо специального отделения неотложной медицинской помощи, при этом ждать его придётся от одного до трёх часов. Врач может прописать лечение, выписать рецепт, больничный и необходимые справки. Но если врач неотложной помощи сочтёт, что состояние больного серьёзнее, чем предполагалось ранее, то его обязанностью будет вызвать бригаду скорой, которая отвезёт пациента в больницу для последующей госпитализации.

В п. 1 ст. 35 Закона раскрывается понятие «скорой помощи»: «скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства».

Кроме того, в п. 2 ст. 35 данного Закона указано, что «скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается в экстренной или неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях».

То есть скорая помощь выезжает в том случае, когда жизнь человека находится под реальной угрозой и ему необходимо срочно оказать помощь. По вызову скорой приедет либо фельдшер, либо врач скорой помощи со станции скорой медицинской помощи. Приехать скорая обязана за 20-30 минут, иногда из-за затруднений в пути допускается отклонения во времени до одного часа. В обязанности врача скорой помощи не входит выписка документов и схемы лечения больного. Скорая помощь — это помощь, оказываемая в чрезвычайных ситуациях, при несчастных случаях, в случаях сердечных приступов, отравлений, переломов, ожогов, при тяжёлых состояниях, сопровождающихся потерей сознания или кровотечением, при подозрениях на инфаркт и инсульт, осложнениях при беременности и родах.

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация, которая представляет собой транспортировку пациентов в целях спасения жизни и сохранения здоровья. Транспортировка осуществляется в том числе в отношении лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой медицинской помощи с проведением во время транспортировки мероприятий по оказанию медицинской помощи, в том числе с применением медицинского оборудования.

Оба рассматриваемых вида услуг — неотложная медицинская помощь и скорая медицинская помощь — законодательно отнесены к медицинской деятельности и поэтому организация, планирующая заниматься такой деятельностью, обязана получить медицинскую лицензию. Это подтверждается тем, что в Перечне работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, являющемся Приложением к Положению о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), указаны оба эти вида услуг.

Лицензия в данном случае выдаётся лицензирующим органом регионального уровня. Например, в Москве лицензию на рассматриваемые виды услуг можно получить в Департаменте здравоохранения г. Москвы, а в Московской области — в Министерстве здравоохранения Московской области.

Подготовить заявление и все остальные необходимые документы для получения лицензии вам помогут опытные юристы.

https://www.ulc.ru/licenzija-skoroj-medicinskoj-pomoshhi-medicinskaja-licenzija-na-okazanie-skoroj-pomoshhi-neotlozhnaja-kareta-neotlozhka/ 

 

Денисьева Ксения,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединенные Юристы

Опубликовано

Отмена обязательного лицензирования энергосбытовой деятельности.

Могут ли участники энергосбытового рынка больше не опасаться оказаться вне закона, если не получат лицензию до 1 июля 2020 года? Ответ на этот вопрос утвердительный – получение лицензии на энергосбытовую деятельность не потребуется. Разберём ситуацию подробнее.

На сегодняшний день в число регулирующих энергосбытовую деятельность нормативно-правовых актов входят: Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Приказ Министерства энергетики РФ от 15.04.2014 № 186 «О единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций» и Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 № 442 «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии».

Для начала уточним значение таких понятий как «энергосбытовая деятельность», «потребители электрической энергии», «энергосбытовые организации», «гарантирующий поставщик».

В соответствии со ст. 3 ФЗ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»:

— «энергосбытовая деятельность — деятельность по продаже произведенной и (или) приобретенной электрической энергии (за исключением деятельности по зарядке электрической энергией аккумуляторных батарей, в том числе аккумуляторных батарей транспортных средств, оборудованных электродвигателями), осуществляемая на розничных рынках в пределах Единой энергетической системы России и на территориях, технологическое соединение которых с Единой энергетической системой России отсутствует;

— потребители электрической энергии — лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд;

— энергосбытовые организации — организации, осуществляющие энергосбытовую деятельность;

— гарантирующий поставщик электрической энергии (далее — гарантирующий поставщик) — коммерческая организация, которой в соответствии с законодательством Российской Федерации присвоен статус гарантирующего поставщика, которая осуществляет энергосбытовую деятельность и обязана в соответствии с настоящим Федеральным законом заключить договор энергоснабжения, договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от своего имени или от имени потребителя электрической энергии и в интересах указанного потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию».

В ФЗ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» ещё в 2017 году Федеральным законом от 29.12.2017 № 451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности» были внесены поправки, предусматривающие необходимость обязательного лицензирования энергосбытовой деятельности.

В целях исполнения ФЗ № 35-ФЗ 18 мая 2018 года Минэнерго России (именно этот государственный орган был определён в данном случае как лицензирующий) создало специальный Департамент лицензирования энергосбытовой деятельности и подготовило проект Постановления Правительства РФ «О лицензировании энергосбытовой деятельности», утверждающий Положение о лицензировании энергосбытовой деятельности.

В Положении прописан порядок подачи заявлений и документов для получения лицензии, указаны лицензионные требования, утвержден перечень необходимых для предоставления документов, определены сроки рассмотрения заявления и выдачи лицензии, а также основания, по которым может быть отказано в выдаче. Также прописан порядок осуществления лицензионного контроля и случаи, в которых действие лицензии прекращается. В Положении сформулированы Правила создания и деятельности комиссии по вопросам лицензирования энергосбытовой деятельности и Требования к организации обслуживания потребителей электрической энергии.

Какие цели преследовало Минэнерго, внося предложение об обязательном лицензировании этого вида деятельности?

Очевидно, что главной целью было усиление контроля платёжной дисциплины, так как долги гарантирующих поставщиков и энергосбытовых кампаний имеют тенденцию к постоянному росту, а случаи банкротства далеко не редки. Таким образом, с введением лицензирования, рынок должны были покинуть крупные должники перед оптовым рынком и сетевым комплексом.

Немаловажной задачей так же было обеспечение контроля качества предоставляемых потребителям услуг.

Несмотря на благие намерения, это спорное предложение Минэнерго не нашло однозначной поддержки ни среди экспертов, ни среди представителей промышленного комплекса.

По общему мнению, отрасль регламентирована в достаточной степени и цели лицензирования достижимы в рамках существующей системы контроля. Мера лицензирования была направлена по большому счёту на слабых участников рынка для снижения объёма растущих неплатежей. Однако оборотной стороной медали мог бы стать резкий рост ограниченного числа участников, зачастую аффилированных государством.

Ожидается, что отмена лицензирования может привести к росту задолженностей, но положительным фактором станет повышение конкуренции и приостановление процесса укрупнения отдельных сильных участников.

Несмотря на то, что Закон был принят в 2017 году, его введение в действие постоянно откладывалось, так как проект Постановления не был утверждён. В итоге Департамент информировал о том, что принято решение лицензирование в практику не вводить. Объясняется это тем, что из-за нестабильной общей экономической ситуации в России и мире в связи с пандемией коронавирусной инфекции, Правительством прорабатывается план поддержки экономики, малого и среднего бизнеса. По этой причине федеральным органам исполнительной власти даны поручения приостановить плановые проверки, а также дано поручение Минэнерго России о необходимости подготовки проектов нормативных правовых актов для отмены лицензирования энергосбытовой деятельности. Проекты будут внесены и представлены на общественное обсуждение в установленном порядке.

Таким образом можно быть уверенными, что осуществлять энергосбытовую деятельность после 1 июля 2020 года, не имея лицензии, будет возможно и это не станет нарушением.

Однако контролировать энергосбытовую сферу будут по-прежнему строго. Минэнерго России работает над поиском новых эффективных способов для проведения мониторинга финансово-экономического состояния энергосбытовых кампаний и расчётов внутри энергетического комплекса в целом. Новые меры будут применяться на постоянной основе после нормализации сложившейся ситуации.

Все остальные лицензии пока не отменили и их можно получить при необходимости.
https://www.ulc.ru/licenzirovanie-vseh-vidov-dejatelnosti-licenzii-na-vse-vidy-rabot/ 

 

Денисьева Ксения,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединенные Юристы

Опубликовано

Может ли образовательное учреждение выбрать своё расположение рядом с алкогольным магазином.

Образовательная сфера является перспективным направлением для желающих начать своё дело. Государственное образование сегодня, к сожалению, далеко не всегда предоставляет качественные образовательные услуги, поэтому многие люди предпочитают пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей и негосударственных образовательных организаций для получения, как основного, так и дополнительного образования.

В этой сфере существует множество вариантов для заработка, открыта масса возможностей и направлений. Однако на первом этапе необходимо серьёзно подойти к процессу оформления документов для бизнеса и учесть все требования закона.

Отношения в области образования регулирует ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Порядок лицензирования в сфере образования определён ФЗ от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности») (далее Положение).

Отдельный порядок осуществления образовательной деятельности установлен на территории «Сколково», а также на территориях инновационного научно-технологического центра и международного медицинского кластера.

Для начала уточним значение основных используемых нами терминов. В п. 3, 17-20 ст. 2 ФЗ №273-ФЗ даны определения понятий «обучение», «образовательная деятельность», «образовательная организация», «организация, осуществляющая обучение», «организации, осуществляющие образовательную деятельность»:

— «обучение — целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни»;

— «образовательная деятельность — деятельность по реализации образовательных программ»;

— «образовательная организация — некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана»;

— «организация, осуществляющая обучение, — юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности»;

— «организации, осуществляющие образовательную деятельность, — образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение. В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом».

Как указано в п. 40 ст. 12 ФЗ № 273-ФЗ «образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой частными образовательными организациями на территории инновационного центра «Сколково»)» подлежит лицензированию.

Из этого правила есть исключение. Лицензия не требуется только в одном случае – если оказанием образовательных услуг занимается индивидуальный предприниматель и делает это лично, не привлекая работников. Это может происходить в форме репетиторства или частных уроков.

При условии, что преподавателем выступает лично предприниматель, без лицензии может осуществляться также деятельность секций, студий и кружков. Такой деятельностью можно заниматься в отсутствие лицензии, так как в связи с последними изменениями в законодательстве, она не считается образовательной – теперь подобные услуги относятся к культурным или досуговым.

Часто образовательные учреждения получают отказ в регистрации, так как при проверке на соответствие требованиям обнаруживаются существенные недостатки и нарушения. Например, особенно скрупулёзно инспектируются помещения образовательных организаций, требования к которым установлены санитарными нормами (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).

Но проверяющие органы будет интересовать не только внутреннее обустройство помещений, но и расположение организации на территории, её ближайшее окружение. Как известно значение имеет, какие заведения находятся в непосредственной близости к образовательным учреждениям. Речь идёт в частности о торговых точках, занимающихся продажей алкоголя.

Региональным властям законодательно разрешено самостоятельно определять минимально допустимые расстояния между образовательным учреждением и магазинами, торгующими алкогольной продукцией.

Обратимся, например, к соответствующему нормативному акту Москвы – Постановлению Правительства Москвы от 28.12.2005 г. № 1069-ПП «О мерах по выполнению нормативных правовых актов Российской Федерации в области государственного регулирования оборота алкогольной продукции». В п. 2 Приложения № 2 данного акта прямо указано следующее: «Запрещается розничная продажа алкогольной продукции на расстоянии до 100 метров от детских, образовательных организаций, студенческих общежитий, библиотек, осуществляющих образовательный процесс, оптовых и розничных рынков». 

Учитывая данные нормы, образовательная организация, желающая оформить лицензию на свою деятельность, не должна выбирать для себя помещение, находящееся к алкогольному магазину ближе, чем это положено – это может стать препятствием на пути к осуществлению планов.

 В случае, если алкогольный магазин открылся в одном здании с образовательной организацией уже имеющей лицензию и какое-то время осуществляющей свою деятельность в данном месте, эта организация может обратиться с заявлением о нарушении в Роспотребнадзор, полицию или прокуратуру. Это право обусловлено нормами ФЗ от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Так, в ч. 1, п. 2 ст. 16 указано: «розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания… не допускаются:

— в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении, распоряжении и (или) пользовании:

— образовательных организаций;

— индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, и (или) организаций, осуществляющих обучение».

Может оказаться, что индивидуальный предприниматель, осуществлявший свою деятельность самостоятельно и, соответственно, не имеющий лицензии, в какой-то момент решает расширить поле своей деятельности и намеревается привлечь работников. Как мы выяснили выше, в таком случае для него возникает необходимость получить лицензию. Но как быть, если помещение, в котором осуществлялся образовательный процесс, было расположено вблизи торговой точки с алкогольной продукцией? В таком случае продолжать свою деятельность в том же месте уже не получится, необходимо будет подобрать помещение с надлежащим окружением, иначе орган лицензию не выдаст.

Собрать и подготовить нужные документы для подачи заявления на получение образовательной лицензии вам помогут опытными юристы.

https://www.ulc.ru/obrazovatelnaja-licenzija/

 

Денисьева Ксения,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединенные Юристы

Опубликовано

Магазин с алкогольными напитками и учебное учреждение – недобрые соседи.

Предпринимателю, желающему заниматься продажей алкоголя, придётся получать лицензию на свою деятельность. Для этого надо организовать все необходимые условия, соблюсти установленные законом требования. Ведь это один из самых строго контролируемых видов деятельности в стране. 

Вопрос о месте расположения розничного алкогольного магазина часто становится краеугольным камнем для владельцев на этапе оформления лицензии. А те, кто уже имеет лицензию,  опасаются потерять бизнес из-за невозможности переоформления в случае, если изменились окружающие условия, существовавшие на момент ее получения.

Насколько обоснованы подобные страхи и как предусмотреть и предотвратить возможные негативные последствия неправильного выбора места для алкогольного магазина?

Попробуем разобраться, обратившись к законодательству. Порядок оборота алкогольной продукции в России регулирует ФЗ от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее Закон).

Порядок расположения магазинов, в которых ведётся розничная торговля алкоголем, определен положениями ст. 16 данного Закона. В ч. 1, п. 2 ст. 16 указано: «розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания… не допускаются:

  1. в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении, распоряжении и (или) пользовании:
  2. образовательных организаций;
  3. индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, и (или) организаций, осуществляющих обучение».

Из этого следует, что образовательная организация и алкогольный магазин не могут располагаться в одном здании.

Возникает следующий вопрос: как трактовать положения закона, если эти заведения располагаются не в одном здании, но вблизи друг от друга?

На этот раз обратимся к другому нормативному акту – Постановлению Правительства Москвы от 28.12.2005 г. № 1069-ПП «О мерах по выполнению нормативных правовых актов Российской Федерации в области государственного регулирования оборота алкогольной продукции». В п. 2 Приложения № 2 данного акта прямо указано следующее: «Запрещается розничная продажа алкогольной продукции на расстоянии до 100 метров от детских, образовательных организаций, студенческих общежитий, библиотек, осуществляющих образовательный процесс, оптовых и розничных рынков». 

В каждом регионе администрации вправе самостоятельно принимать решение о том, на каком расстоянии от школ и других образовательных учреждений будет разрешено торговать алкоголем. Иногда дистанция в 100 м сокращается законодательными актами регионов, но всё же в подавляющем большинстве случаев на магазин алкоголя, находящийся от образовательного учреждения ближе, чем в 100 метрах, можно подать в суд.

Необходимо уточнить, что бывают случаи, когда нарушение возникло в период действия лицензии. Например, если образовательное учреждение открылось уже после того как алкогольный магазин получил разрешение на свою деятельность. В таком случае закон позволяет продолжать торговлю и лицензирующий орган не откажет в переоформлении лицензии по этой причине.

Это обусловлено положениями п. 11, ст. 16 Закона: «Если место нахождения стационарного торгового объекта организации, осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции, или место нахождения объекта общественного питания организации, осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в период действия лицензии перестает соответствовать особым требованиям к розничной продаже алкогольной продукции, указанным в подпункте 10 пункта 2 настоящей статьи, такие организации вправе продолжать осуществлять деятельность по розничной продаже алкогольной продукции или розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в данных стационарном торговом объекте или объекте общественного питания и возникшие ограничения к ним не применяются. В этом случае дальнейшее продление срока действия лицензии производится лицензирующим органом без учета возникших в течение срока действия лицензии ограничений в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для выдачи, продления и переоформления лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, но не более чем на пять лет».

Таким образом, если рядом с вашим алкогольным магазином «поселилась» образовательная организация, в данном случае беспокоиться не о чем.

Стоит помнить, что нарушение закона о соблюдении дистанции между образовательным учреждением и алкогольным магазином влечёт ответственность согласно Кодексу об административных правонарушениях. Поэтому предприниматели, реализующие спиртное, во избежание проблем должны торговать вдали от таких учреждений, соблюдая хотя бы минимальное расстояние. А, лучше всего будет, если торговая точка будет находиться на дистанции не менее чем 100 метров.

Кроме того, не стоит пытаться обойти закон и торговать без лицензии, это так же чревато неприятностями с надзорными органами.

Лицензию на розничную торговлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией можно получить, подав необходимые документы в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации. В Москве это Департамент торговли и услуг города Москвы, а в Московской области — Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.

Собрать и подготовить нужные документы для подачи заявления на получение лицензии на алкоголь для розничной торговли вам помогут опытные юристы.

https://www.ulc.ru/licenzija-na-alkogol/

 

Денисьева Ксения,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединенные Юристы