Опубликовано

Своя студия массажа – это реальность.

Массаж – это метод лечения и профилактики заболеваний, представляющий собой совокупность приемов дозированного механического воздействия на различные участки поверхности тела человека, которое производится руками массажиста или специальными аппаратами.

Что же нужно знать, чтобы открыть свою студию массажа?

Общий массаж, вакуумный массаж, криомассаж, вибромассаж относятся к медицинскому массажу. Целью медицинского массажа является восстановление функции какого-либо органа, устранение имеющихся симптомов или их профилактика. Такой массаж имеет право делать только квалифицированный специалист с медицинским образованием. Поэтому на оказание таких услуг требуется медицинская лицензия на медицинский массаж.

В соответствии с новыми Санитарными правилами (СП 2.1.3678-20), вступившими в силу с 1 января 2021 года, площадь для кабинета массажа рассчитывается из норматива 8 кв.м. на 1 кушетку, но она не может быть меньше 10 кв.м.

Оказывать услуги по медицинскому массажу может не только специалист с высшим медицинским образованием, но и медицинская сестра со средним медицинским образованием с повышением квалификации по медицинскому массажу. Таким образом, чтобы получить медицинскую лицензию, необходимо предоставить следующие документы специалиста:

  1. Документ о высшем/среднем медицинском образовании;
  2. Удостоверение о прохождении интернатуры/ординатуры (для врача с высшим медицинским образованием);
  3. Сертификат специалиста по медицинскому массажу;
  4. Удостоверение о повышении квалификации по медицинскому массажу.

Далее следует принять во внимание, что у кабинета медицинского массажа есть особый стандарт оснащения для получения лицензии, который закреплен в Приложении № 17 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю ˮкосметологияˮ, утвержденному Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18 апреля 2012 г. N 381н ˮОб утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю ˮкосметологияˮ. Согласно данному документу в кабинете медицинского массажа обязательно наличие следующего оборудования:

  1. Мебель медицинская: стол, стул, шкаф (1 комплект);
  2. Массажный стол.

Стоит отметить, что медицинский массаж для взрослых и детей отличается между собой. Стандарт оснащения кабинета детского медицинского массажа закреплен в Приложении № 6 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденному Приказом Минздрава России от 07.03.2018 N 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям». В соответствии с Положением, в кабинете детского медицинского массажа обязательно наличие следующего медицинского оборудования:

  1. Стол массажный с регулируемой высотой;        
  2. Стул с регулируемой высотой;
  3. Часы настенные;
  4. Набор валиков для укладки пациента;
  5. Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов;
  6. Бактерицидный облучатель воздуха рециркуляторного типа.

Подводя итог, стоит отметить, что получение медицинской лицензии для массажного салона является обязательным требованием российского законодательства для осуществления такой деятельности. Получить медицинскую лицензию на медицинский массаж самостоятельно не так просто, но наши юристы, которые работают с такими лицензиями каждый день, помогут вам получить ее наиболее быстрым и комфортным для вас способом. Обращение к опытным специалистам позволит вам минимизировать затраты времени и нервов на формирование пакета документов самостоятельно и взаимодействие с государственными органами.

https://www.ulc.ru/licenzija-na-medicinskij-massazh/

 

Гольская Екатерина,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединенные Юристы

Опубликовано

Косметологические услуги возможны только в салонах красоты?

Прежде всего, стоит разобраться, какие услуги являются косметологическими. Биодепиляция, броссаж, вакуумный массаж, вакуум-спрей, вапоризация, вибромассаж, демакияж, депиляция, дермабразия или ротационная шлифовка, детатуаж, инъекционная и имплантационная терапия, криодеструкция, криомассаж, криотерапия, криохирургия, массаж, микродермабразия, миолифтинг, озонирование кожи, парафинотерапия, пилинг, пирсинг, татуаж, тонизация, чистка лица, электрокоагуляция и электроэксцизия, эпиляция, аэроионотерапия, гальванизация, дарсонвализация, дезинкрустация, интерференцтерапия, ионизация, ионофорез, лазерная терапия, лимфодренаж, ридолиз, электромиостимуляция, электрополиз – всё это относится к косметологическим услугам.

Все вышеперечисленные услуги подлежат обязательному лицензированию, а значит их может оказывать только врач-косметолог с соответствующим образованием. Если вы решили открыть свой салон красоты и планируете оказывать перечисленные услуги, очевидно, что вам обязательно нужно получать медицинскую лицензию на косметологию. Однако, предположим, что вы не хотите открывать салон красоты, но хотите осуществлять косметологические услуги.

Возникает вопрос: можно ли осуществлять свою деятельность в организациях другой направленности? И где? Ответ на данный вопрос довольно прост: можно и в любой медицинской деятельности. Вы можете работать как в любой медицинской организации, имеющей лицензию на косметологию, так и открыть свой собственный кабинет косметолога, предварительно получив медицинскую лицензию. Если же вы планируете открывать клинику и сомневаетесь можно ли включить в перечень видов деятельности косметологию, не сомневайтесь – можно.

Для косметологического кабинета, как и для других медицинских кабинетов, существуют особые требования. Так, Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 апреля 2012 года N 381н закрепил стандарт оснащения косметологического кабинета. Причем он зависит от того, будут ли осуществляться манипуляционные процедуры (инъекции и другие нарушения кожного покрова человека). Если будут оказываться такие услуги, то для получения медицинской лицензии на косметологию вам понадобится следующее оборудование:

  1. Мебель медицинская;
  2. Лампа бестеневая с увеличительной лупой;
  3. Устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий (ванна);
  4. Стерилизатор воздушный, суховоздушный;
  5. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей;
  6. Аппарат для распаривания лица.

Стоит обратить внимание, что требования к помещениям для осуществления медицинской деятельности изменились с 1 января 2021 года, когда вступили в силу новые Санитарные правила (СП 2.1.3678-20, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года №44).

Таким образом, косметологические услуги необязательно могут оказываться в салонах красоты. Но для осуществления косметологической деятельности обязательно нужно получить медицинскую лицензию на косметологию.

Если у вас возникают какие-либо трудности или вопросы, вы всегда можете связаться с нашими юристами, которые являются профессионалами своего дела и с радостью вам помогут не только в разъяснении отдельных вопросов, но и полностью в получении лицензии наиболее быстрым и удобным для вас способом.

https://www.ulc.ru/licenzija-na-kosmetologiju/

 

Гольская Екатерина,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединенные Юристы

Опубликовано

Требования к косметологу, о которых вам нужно знать для получения лицензии.

Согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.03. 2013 г. №121н «Об утверждении требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях» косметологические услуги могут осуществляться при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи, а также при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. В первом случае речь идет о сестринском деле в косметологии, а во втором собственно о косметологии.

Врач-косметолог – это дипломированный специалист, который занимается проблемными состояниями кожи, ногтей и волос (в том числе неинфекционными заболеваниями). Для того, чтобы косметолог мог осуществлять свою деятельность законно, у него или у организации, в которой он работает, должна быть медицинская лицензия на косметологию.

Какие же требования предъявляет российское законодательство к врачу-косметологу?

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8.10.2015 г. №707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» к врачу по специальности косметология устанавливаются следующие требования:

  1. Уровень профессионального образования: высшее образование — профилирование по одной из специальностей: ˮЛечебное делоˮ, ˮПедиатрияˮ;
  2. Наличие подготовки в интернатуре / ординатуре по специальности ˮДерматовенерологияˮ;
  3. Дополнительное профессиональное образование: профессиональная переподготовка по специальности ˮКосметологияˮ;
  4. Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности (сертификат и удостоверение по косметологии);
  5. Должность: врач-косметолог; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации — врач-косметолог.

Сестринское дело в косметологии как вид первичной, в том числе доврачебной помощи осуществляется медицинской сестрой. Медицинская сестра – это специалист со средним специальным медицинским образованием в области сестринского дела. Однако, не каждая медицинская сестра может оказывать первичную помощь по косметологии.

Какие требования существуют для медицинской сестры для осуществления первичной помощи по косметологии?

  1. Уровень профессионального образования: среднее специальное образование по специальности «Сестринское дело»;
  2. Дополнительное профессиональное образование: профессиональная переподготовка по специальности ˮКосметологияˮ;
  3. Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности (сертификат и удостоверение по косметологии).

Таким образом, вы теперь точно знаете какие законодательные требования к косметологу существуют в нашей стране, и какие соответствующие документы необходимо предоставить в лицензирующий орган для получения лицензии на косметологию.

Если вы сомневаетесь, что сможете получить лицензию на косметологию самостоятельно, вы всегда можете обратиться к нам, ведь получение медицинской лицензии – это нелегкая, но выполнимая задача. Наши юристы работают над медицинскими лицензиями ежедневно и получают желаемый для вас результат быстро и качественно. Также, если вы хотите получить лицензию на косметологию, но у вас нет подходящего специалиста, мы поможем подобрать вам настоящего профессионала своего дела.

https://www.ulc.ru/licenzija-na-kosmetologiju/

 

Гольская Екатерина,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединенные Юристы

Опубликовано

Что нужно знать о лицензировании салона красоты?

Представим, что вы решили открыть свой салон красоты. С чего же начать? Первое, о чем стоит подумать, это какие услуги будет оказывать ваш салон. Почему же это имеет большое значение? Вам нужно определить, нужна ли вам лицензия на медицинскую деятельность, а для этого нужно знать какие услуги салона красоты подлежат обязательному лицензированию.

Так, получение медицинской лицензии является обязательным для следующих видов услуг:

— биодепиляция, депиляция, эпиляция;

— все виды массажа;

— демакияж, детатуаж;

— дермабразия или ротационная шлифовка;

— инъекционная и имплантационная терапия;

— криодеструкция, криотерапия, криохирургия;

— миолифтинг, озонирование кожи, парафинотерапия;

— пилинг, чистка лица;

— пирсинг, татуаж;

— электрокоагуляция и электроэксцизия;

— аэроионотерапия;

— гальванизация, дарсонвализация, дезинкрустация;

— интерференцтерапия, лазерная терапия;

— ионизация, ионофорез;

— лимфодренаж;

— ридолиз;

— электромиостимуляция, электрополиз.

Большинство из перечисленных видов услуг может оказывать только врач-косметолог, остальные – врач-физиотерапевт. Соответственно вам нужно получать медицинскую лицензию на косметологию, физиотерапию и (или) на медицинский массаж.

Остальные услуги салонов красоты (услуги парикмахера, маникюр, педикюр и другие) не подлежат обязательному лицензированию. Однако, для клиента всегда приятнее и безопаснее получить услугу от квалифицированного специалиста.

Если вы определились с услугами, которые хотите оказывать в своем салоне красоты, пора подбирать помещение и специалистов. После этого вы можете обратиться к нам, и мы обязательно поможем вам в получении медицинской лицензии на салон красоты.

Документы, которые необходимы для получения медицинской лицензии на салон красоты:

  1. Учредительные документы;
  2. Регистрационные документы;
  3. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам выполняемых работ и предоставляемых услуг, составляющих медицинскую деятельность, при наличии нескольких обособленных объектов в т. ч. на них;
  4. Документы, подтверждающие соответствующую лицензионным требованиям и условиям квалификацию работников юридического лица;
  5. Документы, подтверждающие соответствующую лицензионным требованиям и условиям квалификацию руководителя юридического лица и (или) уполномоченного им лица;
  6. Документы, подтверждающие наличие принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании соответствующих помещений;
  7. Документы, подтверждающие наличие соответствующих организационно-технических условий материально-технического оснащения, включая оборудование, инструменты, транспорт и документацию, обеспечивающих использование медицинских технологий, разрешенных к применению Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Подробнее ознакомиться с документами вы можете в соответствующем разделе нашего сайта.

Лицензия на салон красоты – это несложный, но трудозатратный процесс, поэтому лучше доверить его юристам с большим багажом опыта и знаний, которые ежедневно работают над такими лицензиями и, без сомнения, воплотят в жизнь и вашу мечту открыть свой собственный салон красоты.
https://www.ulc.ru/medicinskaja-licenzija-dlja-salona-krasoty/

 

Гольская Екатерина,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединенные Юристы

Опубликовано

Лицензия на подологию – это совсем просто.

Подология представляет собой деятельность по уходу за стопами, которая включает в себя не только корректировку уже существующих заболеваний ногтей и стоп, но и отлично подходит для здоровых ног, в частности для профилактики тех же заболеваний. Вопрос ухода за ногами в современном мире достаточно актуален, так как быстрый ритм жизни оказывает негативное влияние на ноги, особенно на стопы, что в свою очередь может повредить позвоночнику.

Стоит отметить, что подология, являясь частью аппаратной косметологии, подлежит обязательному лицензированию согласно Приложению к Постановлению Правительства РФ от 16.04.2012 № 291.

Существуют следующие лицензионные требования:

Наличие помещения, принадлежащего Вам на праве собственности или на ином законном основании;
Наличие необходимого медицинского оборудования, также принадлежащего Вам на праве собственности или на ином законном основании;
Наличие высшего медицинского образования у руководителя организации;
Стаж работы по специальности – 5 лет;
Наличие заключенных трудовых договоров с работниками;
Соответствие структуры и штатного расписания общим требованиям, установленным для соответствующих медицинских организаций;
Наличие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Для получения лицензии нужно направить заявление о предоставлении лицензии в соответствующий лицензирующий орган, приложив к нему следующие документы:

а) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке;

б) копии документов, подтверждающих принадлежащих Вам на праве собственности или на ином законном основании помещений, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

в) копии документов, подтверждающих принадлежащих Вам на праве собственности или на ином законном основании медицинского оборудования;

г) сведения о наличии выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения;

д) сведения о государственной регистрации медицинского оборудования;

е) копии документов, подтверждающих наличие у сотрудников профессионального образования, стажа работы по специальности;

ж) опись прилагаемых документов.

По общему правилу, лицензирование медицинской деятельности осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Лицензирующим органом для г. Москвы является Департамент здравоохранения города Москвы, а для Московской области – Министерство здравоохранения Московской области. Так, образец заявления о предоставлении лицензии находится в свободном доступе на сайте соответствующего лицензирующего органа. Благодаря этому, каждый человек может его скачать, заполнить и отправить необходимые документы на рассмотрение.

После того, как лицензирующий орган принял Ваше заявление, он проверяет полноту и достоверность содержащихся в указанных в заявлении и документах сведений, а также выполнение всех требований в течение 5 рабочий дней. Решение о предоставлении лицензии выносится в форме приказа. Далее, в течение 3 рабочих дней после дня внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий лицензирующий орган направляет вам уведомление о предоставлении лицензии.

За предоставление лицензирующим органом лицензии уплачивается государственная пошлина в размере 7 500 рублей согласно статье 333.33 НК РФ.

Лицензия на подологию – несложный, но достаточно трудозатратный процесс, поэтому его лучше доверить опытным юристам, которые знают все особенности такой лицензии, так как занимаются этим каждый день, и с легкостью устранят любое препятствие, возникшее на вашем пути получения лицензии.

https://www.ulc.ru/medicinskaja-licenzija-v-Moskve-i-Moskovskoj-oblasti/ 

 

Гольская Екатерина,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединенные Юристы

Опубликовано

Понятие и содержание принципов добросовестности и справедливости в гражданском праве

Научно-исследовательская работа

 

Понятие и содержание принципов добросовестности и справедливости в гражданском праве.

Автор: Федакова Софья Михайловна  

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

профиль: Гражданско-правовой

2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………3

2. Понятие и содержание принципов добросовестности и справедливости………..7

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..12

4. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………13

 

ВВЕДЕНИЕ

Роль принципов добросовестности и справедливости в гражданском праве РФ   заключается в том, что они определяют и регулируют поведение субъектов. При решении вопроса о данных принципах в гражданском праве следует также учитывать, что целью будет являться соответствие нормам права правомерного поведения.

В российское гражданское право принцип добросовестности пришел более века назад. В ст. 1609 Российского Гражданского уложения 1905 г. впервые была предусмотрена обязанность должни­ка исполнять обязательство добросовестно. Однако там речь шла только об исполнении обязательств, а не осуществлении права. Последующие кодексы советского времени, полностью отказа­лись от термина добросовестность, как пережитка буржуазного правопорядка. После Гражданского уложения данная категория получает нормативное закрепление только с принятием Основ граждан­ского законодательства 1991 г.

Начиная с конца 2000-х годов в судебной практике набирает оборот тенденция все более активного применения принципа добросовестности и запрета на злоупотребление правом, судебные решения все чаще начинают основываться не на формальном, механическом правоприменении, а на основании соображений справедливости. Это происходит тогда, когда формальное правоприменение приводит к крайне несправедливым результатам с учетом конкретных обстоятельств. Позитивная норма не может учесть всех нюансов, поэтому суды начинают все чаще уточнять, дополнять и корректировать формальные элементы права с учетом соображений справедливости. Принцип доброй совести оказывается удобным механизмом легитимации, формального обоснования такой более проактивной (по мнению многих, по сути правотворческой) деятельности судов и отступления от парадигмы формального правоприменения.

Введенный в действие ГК РФ содержал уже целый перечень статей, указывающих на добро­совестность. Однако Федеральным законом от 30.12.2012 N 302-ФЗ (ред. от 04.03.2013) ˮО внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерацииˮ в ст. 1 ГК внесены дополнения в виде п. п. 3 и 4, касающиеся принципов гражданского права. Именно пункт 3 впервые закрепляет правило о том, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Пункт 4 устанавливает, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Что касается понятия справедливости. Рассуждение о нем схожи с рассуждениями о смысле жизни или о таких понятиях как «добро» и «зло».  Невозможно прийти к устраивающему всех мнению, конкретные жизненные обстоятельства вносят поправки в провозглашенные общие ценности. Несмотря на то, что понятие справедливости в законодательстве четко не сформулировано, оставаясь оценочным, все чаще в решениях судов стало встречается апеллирование к этой категории. Возможно, примирением различных подходов о значении справедливости является вывод о том, что если буквальное толкование специальной нормы закона приводит к явно несправедливому решению, то такая норма подлежит иному толкованию. Будет справедливым такое перераспределение позитивных и негативных последствий между участниками соответствующих гражданских правоотношений, если учитывается степень фактической способности таких участников влиять на возможность удовлетворения их интересов.

Проходит большое количество дискуссии о добросовестности в российском праве, а также за последние годы вышел целый ряд интересных публикаций по этой теме, но в то же время пока все еще крайне недостает концептуальной проработанности всех этих процессов развития и применения принципа добросовестности и справедливости. Возникает много споров как по теоретическим, так и по чисто прикладным вопросам.

Таким образом, актуальность выбранной темы обусловлена новизной ряда нравственно-правовых начал гражданского права (справедливости, добросовестности и др.), недостаточной разработанностью их гражданско-правовой сущности, а также отсутствием в судебной практике единообразия в их применении и толковании. Поэтому, безусловно,  необходимо проведение исследования категории «добросовестность» и «справедливость», как с теоретической стороны, так и с практической. Исследование для определения её правового содержания, выявления объективных причин для расширения сферы её применения, эффективности данной правовой категории при защите интересов участников гражданских правоотношения.

Степень разработанности темы. При написании работы была использована литература как по общей теории государства и права, так и по гражданскому праву. В работе нашли свое отражение и оценку работы Андреева В.С. Е.А. Суханова, Новикова А.В, Минина Б. А., Новицкого И.Б., Рыженкова А. Я. С.С. Алексеева, С.Н. Братуся, В.В. Болговой, В.М. Ведяхина, В.В. Лазарева.

Цель и основные задачи научно-исследовательской работы. Целью настоящего исследования является получение целостного представления и изучение различных аспектов действия нравственно-правовых принципов в гражданском праве, а именно принципа добросовестности и справедливости, а также выработка предложений по совершенствованию гражданского законодательства и правоприменительной практики в сфере их реализации.

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи исследования:

— исследовать понятие и содержание принципа добросовестности и справедливости в гражданском праве;

— рассмотреть практические вопросы реализации принципа добросовестности и справедливости в вещном праве;

— рассмотреть практические вопросы реализации принципов добросовестности и справедливости в обязательственном праве;

— рассмотреть практические вопросы реализации добросовестности и справедливости в правоприменительной практике судов;

— разработать предложения по совершенствованию гражданского законодательства в вопросе обеспечения соблюдения принципов добросовестности и справедливости.

Предметом данной работы являются труды ученых в этой области, нормативно-правовые акты, существующая судебная и договорная практика, в которых отражены принципы гражданского права, в частности принципы добросовестности и справедливости.

В качестве объекта исследования выступают основные идеи, руководящие начала гражданского права, именуемые принципами. Рассматриваются их сущность, содержание, практическая значимость и применимость на практике.

При написании данной работы были использованы логический, диалектический, сравнительно-правовой и другие методы.

 

2. Понятие и содержание принципов  добросовестности и справедливости.

Категория «добросовестность» встречается еще в римском праве. В Дигестах Юстиниана добросовестность означала отсутствие умысла со стороны истца или ответчика. Римские преторы были уполномочены разрешать споры ex fide bona (по принципу «доброй совести»), а участники гражданского оборота строить свои взаимные отношения как принято среди добропорядочных людей: ut inter bonos agier oportet. Западная правовая система, освоившая ценности римского права, трансформировала добросовестность из обычая в принцип гражданских правоотношений. Он предусмотрен в законодательстве многих государств (§ 242 Германского гражданского уложения, ст. 5 Конституции Греции, ст. 762 Гражданского кодекса Португалии, ст. 2 Швейцарского гражданского уложения, статья 6 Французского гражданского кодекса).

В современном российском гражданском праве добросовестность относится к одному из принципов (общих начал) гражданского права, что вытекает как из самой сути этого принципа, так и из его помещения в ст. 1 ГК РФ «Основные начала гражданского законодательства». Формулировка принципа добросовестности в п. 3 ст. 1 ГК РФ не содержит определенного правила поведения (нормы), прежде всего описания действия, как и иных фактов (диспозиции), и не дает также какого-либо иного описания добросовестности.

По своему буквальному содержанию эта формулировка выступает как общее предписание, адресованное участникам гражданских правоотношений. В связи с этим необходимо подробно разобрать общую характеристику принципа права.

Термином «добросовестность» в гражданском праве обозначает два правовых явления:

1) объективная добросовестность — общеизвестный внешний критерий, рекомендованный участникам гражданского оборота;

2) субъективная добросовестность, которая подразумевает, что лицо не знает об обстоятельствах, наличие которых связано с наступлением юридических последствий.

В объективном значении добросовестность — сущность добросовестного поведения участников гражданского оборота, в субъективном смысле добросовестность проявляет себя в отдельных нормах позитивного права, каждая из которых затрагивает отдельные случаи проявления добросовестного поведения, которое выражается в незнании фактов реальной действительности.

Закрепляя добросовестность в качестве презумпции в пункте 5 статьи 10 ГК РФ, законодатель выражает понимание того, что невозможно определенным и должным образом воздействовать на совесть, моральные качества субъекта гражданского правоотношения, он придал добросовестности косвенное воздействие, не лишая ее императивных свойств.

При обращении к судебной практики, можно видеть, что суды при вынесении решений, активно пользуясь категорией добросовестности, придерживаются различной терминологии и ссылаются и на презумпцию добросовестности, и на принцип добросовестности.

Так Пленум Верховного Суда РФ определил некоторые критерии добросовестных и недобросовестных действий сторон. По мнению Пленума, при оценке действий субъектов гражданских правоотношений как добросовестных или недобросовестных судам следует учитывать поведение сторон, которое ожидается от любых участников гражданского оборота, которые учитывают права и законные интересы других субъектов, содействуют им, в том числе в получении необходимой информации.

Анализируя приведенные разъяснения, стоит указать, что Пленум Верховного Суда РФ закрепил основное содержание принципа добросовестности, который заключается в том, что субъекты гражданского оборота при осуществлении своих прав и при совершении каких-либо действий должны учитывать не только свои интересы, но и права и законные интересы других лиц, вступающих с ними в правоотношения.

Суть разъяснений Пленума сводятся к тому, что поведение субъекта является добросовестным, когда субъект своими действиями или бездействием не нарушает требования положений действующего законодательства, а также учитывает права и законные интересы других субъектов в соответствии с общепринятыми правилами. Категории «добросовестность» и «недобросовестность» являются оценочными понятиями, данное обстоятельство возлагает на суд большую ответственность. При оценке того, является ли поведение лица добросовестным, суд должен учитывать — как внешние (объективные) факторы, сопутствующие возникновению спорного правоотношения, так и его правовую природу. Указанное обстоятельство требует от суда не только знания норм права, но и наличия житейского опыта, понимания экономических интересов сторон.

Изучив указанные разъяснения, необходимо обратить внимание на то, что, вынося решение по вопросу нарушения принципа добросовестности, суд должен учитывать следующие обстоятельства:

— характер поведения нарушителя;

— негативные последствия такого нарушения.

 

Что касаемо принципа справедливости. Современной системой права Российской Федерации и отраслевым законодательством справедливость воспринята как свойство, воплощенное в праве.

Хотя в действующей редакции ГК РФ справедливость упоминается значительно реже добросовестности и разумности действий в гражданском обороте и гражданско-правовом регулировании, но ее значение неоднократно и вполне явственно обозначено законодателем.

Так требования разумности и справедливости поставлены им в один ряд с основными началами гражданского законодательства, которыми п. 2 ст. 6 ГК РФ предлагает руководствоваться для определения прав и обязанностей сторон при невозможности использования аналогии закона и аналогии права. Положения ст. 6 ГК РФ рассчитаны на случаи, когда субъекты гражданского права вступают в нетипичные отношения, которые не регулируются конкретными нормами права. Однако это не означает, что подобные ситуации выпадают из-под правового регулирования, так как законодатель, предвидя такие случаи, указал на возможность определять права и обязанности сторон в соответствии с требованиями, предъявляемыми в том числе справедливостью. Справедливость, учитывая особенности конкретной ситуации, является регулятором гражданско-правовых отношений. Справедливость в гражданском праве является принципом, в соответствии с которым гражданские права ограничиваются. Несмотря на то, что гражданское законодательство строится на началах диспозитивности, а его субъектам предоставляется широкая возможность действовать по своему усмотрению, ограничение прав, определение их пределов — объективная потребность, с одной стороны, нормального функционирования гражданского оборота, а с другой — свободы личности.

Справедливым считается установление самой возможности ограничения прав в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (п. 2 ст. 1 ГК РФ). Но и справедливость является критерием, в соответствии с которым устанавливаются пределы ограничений. Ограничивая тем или иным образом гражданские права, законодатель должен руководствоваться принципом справедливости, в соответствии с которым степень ограничений должна соответствовать целям их установления.

Справедливость обеспечивает индивидуализированное и дифференцированное применение норм гражданского законодательства. В рамках этой функции справедливость находит проявление в нескольких аспектах:

Во-первых, справедливость является критерием дифференциации и индивидуализации гражданско-правовой ответственности, что проявляется в зависимости объема возлагаемой ответственности от обстоятельств, предваряющих, сопровождающих возникновение оснований юридической ответственности, а также целей, мотивов, характера деяния лица, поведения потерпевшего.

Во-вторых, многие нормы гражданского законодательства необходимо применять с учетом индивидуальных особенностей личности. Так, в силу п. 2 ст. 1101 ГК РФ при определении размера компенсации морального вреда характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что соотношение добросовестности и справедливости, как фактора влияния на гражданский оборот, состоит в том, что соблюдение принципа добросовестности в процессе взаимодействия субъектов гражданских правоотношений, существенно влияет на достижение справедливого результата, и как следствие, обеспечивает стабильность гражданско-правового регулирования и устойчивость гражданского оборота. В этой связи, видится, что государству и обществу необходимо обеспечивать, путем внушения и принуждения, соблюдение принципа добросовестности всеми участниками гражданского оборота при исполнении ими своих обязательств.

И в завершение заметим, что значимость для гражданского оборота и, в то же время, аморфность понятий добросовестности и справедливости, связанная с существенной зависимостью от влияния различных внешних факторов, будет и в дальнейшем привлекать внимание исследователей к этой области гражданского права.

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 32. Ст. 3301.
  2. Нам К.В. «Принцип добросовестности: развитие, система, проблем теории и практики». – М. : «Статут». 2019 – 278 с.
  3. Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник гражданского права. 2006. N 1. С. 85 — 106.
  4. Дождев Д.В. Добросовестность (bona fides) как правовой принцип // Политико-правовые ценности: история и современность / под ред. В.С. Нерсесянца. М.: Эдиториал УРСС, 2000. 53 с.
  5. Дроздова Т.В. Добросовестность в российском гражданском праве: Дис. . канд. юрид. наук. Иркутск, 2004.
  6. Виниченко Ю.В. Разумность в гражданском праве Российской Федерации: Дис. . канд. юрид. наук. Иркутск, 2003.
  7. Емельянов В. И. Недопустимость злоупотребления гражданскими правами по российскому законодательству: Дис. канд. юрид. наук. М., 2001.
  8. Волосатова Л.В. Принцип разумности в реализации субъективных гражданских прав: Дис. канд. юрид. наук. М., 2005.
Опубликовано

Может ли иностранное юридическое лицо получить лицензию на осуществление деятельности в России?

Что же понимать под иностранным юридическим лицом и каков его правовой статус? На мой взгляд, существует минимум два понимания иностранного юридического лица. Во-первых, иностранным юридическим лицом является лицо, созданное в соответствии с национальным законодательством зарубежного государства. Во-вторых, юридическое лицо, созданное в соответствии с российским законодательством, однако в качестве его учредителей (участников) выступают иностранные лица.

Ст. 4 Федерального закона «Об иностранных инвестициях» предусматривает, за исключением некоторых ограничений, одинаковый правовой статус как иностранных, так и российских юридических лиц. Созданное в соответствии с российским законодательством юридическое лицо, однако учредителями (участниками) которого являются иностранные лица, т.е. иностранные инвесторы, в принципе обладает правоспособностью российского юридического лица с учетом некоторых ограничений (к примеру, ограничения на работы с радиоактивными материалами, запрет страхования имущественных интересов государственных и муниципальных организаций). Таким образом, данные юридические лица, имеют право быть лицензиатами и осуществлять лицензируемую деятельность на территории Российской Федерации.

По-иному обстоят дела с юридическими лицами, созданными в соответствии с иностранным правом. Согласно НК РФ, иностранное коммерческое юридическое лицо, регулярно осуществляющее деятельность на территории Российской Федерации, образовывает представительство (филиал), к тому же филиал должен пройти процедуру аккредитации в налоговых органах.

Тут и возникает проблема. Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» регулирует отношения между органами исполнительной власти, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Как известно, российское законодательство определяет филиал как структурное подразделение юридического лица. Отсюда следует, что получение лицензий на филиал невозможно, так как филиал не является самостоятельным юридическим лицом.

Может ли иностранное юридическое лицо получить лицензию? До сих пор не было однозначного правового обоснования такой возможности. Главный аргумент заключался в том, что иностранные организации осуществляют свою деятельность на территории РФ через свои филиалы, однако получить лицензии можно. Для этого необходимо подать заявление от имени головной организации, представителем которой будет, к примеру, руководитель филиала иностранного юридического лица. Вместе с этим, дополнительным аргументом выступало отсутствие в законодательстве прямого запрета иностранным организациям быть лицензиатами.

Однако, все эти обоснования просто-напросто «упирались» в подп. 1 п. 1 ст. 13 Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Согласно положениям данного нормативного правового акта в заявлении о предоставлении лицензии требуется указать регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений в ЕГРЮЛ. Этого иностранные юридические лица, конечно же, сделать не могут, ввиду того что, они уже созданы и зарегистрированы в зарубежном государстве. Более того, их филиалы до начала осуществления деятельности на территории России должны пройти процедуру аккредитации, а не регистрации.

21 мая 2020 года решение этой правовой проблемы сдвинулось с мертвой точки. Минэкономразвития России внесло на рассмотрение Правительства РФ законопроект № 02/04/05-20/00102171, вносящий изменения в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», который устанавливает, что иностранные юридические лица в заявлении о предоставлении лицензии должны будут указывать номер записи об аккредитации филиала и дату внесения записи об аккредитации филиала в реестр аккредитованных филиалов, а не данные из ЕГРЮЛ.

В соответствии с планом «Трансформация делового климата», утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 17.01.2019 № 20-р, проект должен быть внесен в Государственную Думу в течение 2020 года, а его принятие, предположительно, будет уже в 2021 году. Однако законопроект, в случае его принятия, вступит в силу лишь по истечении 180 дней после дня официального опубликования. Это обусловлено необходимостью внесения изменений в ряд подзаконных нормативных правовых актов.

Результатом внесения изменений должно стать устранение пробела в регулировании и законодательное закрепление возможности иностранным инвесторам получения лицензий на осуществление деятельности в Российской Федерации.

https://www.ulc.ru/licenzirovanie-vseh-vidov-dejatelnosti-licenzii-na-vse-vidy-rabot/

 

Яковлев Александр,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединенные Юристы

Опубликовано

Телемедицина и способ ее нормативного регулирования в России.

Что же такое телемедицина и возможно ли вообще применение достижений информационных наук в такой специфичной сфере как медицинская деятельность без потери качества оказываемых услуг? Ведь именно в здравоохранении, как нигде, важно правильно и своевременно оказать необходимую помощь обратившейся стороне, чтобы предотвратить возможные неблагоприятные последствия.

Телемедицина – это один из самых быстро развивающихся сегментов здравоохранения во всем мире, в том числе и в России, который характеризуется использованием компьютерных технологий, как при взаимодействии врачей между собой, например, при проведении консилиумов, так и при оказании помощи пациенту.

Дистанционный характер оказываемых медицинских услуг, конечно, не должен сказываться на их эффективности, при это, однако, имеет и свои особенности, главная из которых это то, что в большинстве своем пациенту предоставляются медицинские услуги, либо в виде консультаций, либо в форме дистанционного наблюдения за состоянием его здоровья – оперативное вмешательство (непосредственно в форме операции) просто-напросто невозможно, по причине дистанционного формата взаимодействия «врач-пациент».

Предъявляются ли к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям специальные лицензионные требования для осуществления медицинской деятельности в форме телемедицины?

Для ответа на этот вопрос обратимся к специальному законодательству. Проанализировав нормативно-правовую базу, а именно – Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказ Минздрава от 30.11.02017 № 965н «Об утверждении порядка организации и оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий», а также разъяснительное письмо Минздрава России от 09.04.2018 № 18-2/0579 «О порядке организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий», можно с уверенностью сделать вывод о том, что телемедицина – это только одно из направлений медицинской деятельности, для осуществления которого не предусмотрено получение специальной лицензии.

Если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо захотят организовать деятельность косметологического кабинета – необходимо получить лишь лицензию на осуществление медицинской деятельности в общем порядке, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Положением «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)».

То есть, необходимо соответствовать тем же лицензионным требованиям, что и организации, осуществляющие деятельность очно, например, это касается оснащения косметологического кабинета врачебного приема – при осуществлении деятельности с помощью телемедицинских технологий не проводятся какие-либо процедуры, поэтому и стандарты оснащения для манипуляционного или процедурного кабинетов не применяются.

Однако, помимо прочего, существует и ряд специальных требований. В частности, помещение должно быть обеспечено средствами связи и специальным оборудованием для осуществления дистанционного взаимодействия как с пациентами, так и с другими медицинскими работниками. Кроме того, необходимо оформление электронной подписи как самой организации, так и самих медицинским работникам.

Таким образом, телемедицина является одним из самых перспективных направлений медицинской деятельности, который осуществляется с учетом ряда особенностей – в российском законодательстве не предусмотрено получение специального вида лицензии – общие требования к соискателям лицензии на медицинскую деятельность дополняются рядом специальных, характеризующих телемедицину.

https://www.ulc.ru/medicinskaja-licenzija-v-Moskve-i-Moskovskoj-oblasti/

 

 

Соснин Андрей,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединенные Юристы

Опубликовано

Составить договор очень просто, когда есть знания и опыт.

В этой статье мы разберем ситуацию, в которой неизбежно окажется любой человек решивший заняться предпринимательской деятельностью. Впрочем, не только предпринимательской, но и в любой другой. Ведь каждый человек в своей жизни совершает действия, которые дают начало возникновению у него прав и обязанностей, а именно заключение договора. У человека, попавшего в ситуацию, когда ему нужно заключить договор, возникает вопрос, а где взять это договор? В современном мире, договор конечно же можно скачать в интернете. Однако, в этом случае вы рискуете тем, что в нем будут прописаны условия, которые не будут полноценно защищать ваши интересы или наоборот будут ставить вас в явно невыгодное положение или вообще договор будет основываться на нормах закона, которые уже не действуют. Учитывая, как часто «народные избранники» в Государственной Думе принимают новые законы, интернет переполнен формами договора с устаревшими условиями. 

В связи с тем, что мы отклонили вариант с поиском формы договора на просторах интернета, то остается другой вариант – обратиться за помощью по составлению договора к юристу, который его напишет. При данных обстоятельствах, у человека в этой ситуации, возникает новый вопрос, как выбрать юриста? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, в этой статье мы приоткроем занавес внутренней кухни работы юристов, чтобы вы могли извлечь для себя полезные советы, которые помогут вам при выборе подходящего юриста из различных кандидатур.

Какие юристы бывают?

Существуют юристы, которые будут заявлять вам, что занимаются только договорами, так называемые договорники. На первый взгляд может показаться, что ответ очевиден, если человек годами только и делает, что составляет договоры, то за услугой нужно обращаться или принимать в штат организации именно этого человека, специализирующегося на договорах.

Однако у этого варианта решения имеются подводные камни и если не обратить на них взгляд, то это может вылиться в серьезные проблемы в будущем. Так, человек, который из-за дня в день составляет договоры может и не догадываться, что в каждом договоре допускает ошибку, которая может стоить заказчику договора целого состояния. Ведь как такому договоро-производителю об этом узнать, если между контрагентами не возникают спорных ситуаций, и стороны не обращаются в суд, чтобы разрешить возникший конфликт. В большинстве случаев в обычной жизни, стороны договора надлежащим образом исполняют принятые на себя обязательства. Когда каждая сторона получает ожидаемое по сделке, вроде бы и к условиям договора нет никаких претензий. Однако, как только возникнет спорная ситуация, то в этом случае каждое слово, буква, цифра и даже каждая запятая, может иметь решающее значение. В нашей практике встречались горе-юристы, которые в защиту условий договора ссылались на то, что они работали по этому условию уже много лет и проблем не возникало…

Юристы по договорам – не лучший вариант.

Следовательно, такие юристы-договорники, поймут, что допускали ошибку, только получив символичный щелчок по носу в виде судебного решения, которое признает условие договора, которое они вписывали из договора в договор – недействительным. Вопрос в другом, какую цену допущенной ошибки таким юристом придется заплатить компании, владельцу бизнеса или человеку, продающего свое единственное жилье по такому договору. Поэтому если перед вами юрист, который занимался только договорами, стоит задуматься перед тем как обращаться к нему за оказанием услуги по составлению договора.

Юристы по судебной защите – заметно лучше.

Другое дело, когда перед вами юрист-судебник. Такой специалист, проверяет каждое условие договора на прочность в судебном споре. В этом случае он понимает, какое условие договора гарантировано устоит в суде от любых нападок оппонентов, какое условие будет спорным, а какое вообще будет признано судом ничтожным. Договор, который проверяется в судебном споре, можно сравнить с аварийным испытанием автомобиля на столкновение (crash test) с целью выявления сильных и слабых узлов автомобиля и замера повреждений. Без краш-теста созданный автомобиль – это всего лишь красивая железяка, которая возможно сгодиться лишь для того, чтобы на фоне нее делать красивые фото, но участвовать на ней в дорожном движении может быть рискованно для жизни и здоровья водителя и пассажиров. Поэтому юрист, который не участвовал в спорах, не знает, как работают написанные условия при возникновении столкновении интересов контрагентов.

Теперь вы знаете, как различить подходящего для вас специалиста по составлению договоров. Если вы, все же сомневаетесь в том, что сможете сделать правильный выбор при выборе юриста, то лучше за получением юридической помощи обратиться в группу компаний Объединенные Юристы, так как в ней работают уже отобраны практикующие судебную защиту юристы, которые имеют достаточный опыт, позволяющий надежно защитить ваши интересы при конструировании интересующего вас договора, так и при защите ваших интересов в судебном разбирательстве.

https://www.ulc.ru/sostavlenie-dogovorov-soglasheniy-kontraktov-po-vsey-rossii-razrabotka-dogovora/

 

Казаков Андрей,

юрист, специалист по судебной защите

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Споры с налоговым органом – это настоящее испытание для профессионала (часть 3).

Мы продолжаем описание большой темы «о спорах с налоговым органом». Если в предыдущих частях мы разбирали как обжаловать действия налогового органа в вышестоящем налоговом органе, то в этой части мы разберем наиболее стрессовую часть для многих налогоплательщиков, так как мы будем разбирать как обжаловать действия налогового органа в судебном порядке.

Кто имеет право обращаться в арбитражный суд?

Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

По каким правилам происходит рассмотрение жалобы?

Дела об оспаривании затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства.

В какой срок может быть подана жалоба?

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Какие требования устанавливаются к исковому заявлению?

Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. Исковое заявление подписывается истцом или его представителем. Исковое заявление также может быть подано в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети ˮИнтернетˮ.

В исковом заявлении должны быть указаны:

1. наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;

2. наименование истца, его адрес; если истцом является гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца;

3. наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение, совершили оспариваемые действия (бездействие);

4. название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения, время совершения действий;

5. права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются оспариваемым актом, решением и действием (бездействием);

6. законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя, не соответствуют оспариваемый акт, решение и действие (бездействие);

7. требование заявителя о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными;

8. перечень прилагаемых документов.

Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.

В какой срок рассмотрят жалобу?

Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления соответствующего заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу. Указанный в настоящем абзаце срок может быть продлен на основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело, председателем арбитражного суда до шести месяцев в связи с особой сложностью дела, со значительным числом участников арбитражного процесса.

Обязательна ли явка в судебное заседание?

Арбитражный суд извещает о времени и месте судебного заседания заявителя, а также орган или должностное лицо, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), и иных заинтересованных лиц. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной.

При этом арбитражный суд может признать обязательной явку в судебное заседание представителей органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, принявших оспариваемый акт, решение или совершивших оспариваемые действия (бездействие), и вызвать их в судебное заседание. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, является основанием для наложения штрафа.

На кого закон возложил обязанность доказывать свою правоту?

Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Какое решение может принять арбитражный суд?

Арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными. В противном случае арбитражный суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

Заключение

На этом мы завершаем третью часть этой большой темы о спорах с налоговыми органами. Теперь, вы знаете о порядке обжалования актов налогового органа, как в судебном, так во внесудебном порядке. Данное знание несомненно придаст вам чувства уверенности при возникновении спорных ситуаций с налоговым органом. В случае, если вам нужна будет дополнительная поддержка опытных юристов, вы всегда можете обратиться за помощью в группу компаний Объединенные Юристы.

https://www.ulc.ru/nalogovye-spory-v-nalogovoy-i-v-sude-zashchita-v-nalogovom-spore-vyezdnaya-i-kameralnaya-proverka/

 

 

Казаков Андрей,

юрист, специалист по судебной защите

группы Объединённые Юристы.