Опубликовано

Все еще думаете, что лицензия на татуаж не нужна?

В предыдущей статье мы привели достаточно обоснований почему лицензия на татуаж нужна, а также мнение по этому поводу Прокуратуры и Федеральной антимонопольной службы. Продолжим.

Что до Роспотребнадзора, у него нет и тени сомнений относительно необходимости санитарно-эпидемиологического заключения и лицензирования услуг татуажа.

Он считает, что татуаж представляет собой процедуру, при которой красящее вещество в составе пигмента вводится в верхний слой кожи с помощью спецаппарата на кончике иглы. При этом пигмент воспринимается иммунной системой как инородное тело. Процедура татуажа достаточно интенсивна и предполагает травматизацию, имеет ряд относительных и абсолютных медицинских противопоказаний. Существует возможность побочных эффектов и осложнений.

Согласно Закону о лицензировании отдельных видов деятельности, лицензирование осуществляется, в том числе для предотвращения ущерба жизни или здоровью граждан, который может быть нанесен юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе ведения ими своей деятельности. Так, медицинская деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обязательным условием для принятия решения о выдаче лицензии является представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления деятельности. Медицинская техника, мебель, оборудование, дезинфекционные средства, изделия медицинского назначения, строительные и отделочные материалы, а также используемые медицинские технологии, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации в установленном порядке.

Общероссийский классификатор услуг населению предусматривает, в том числе медицинские услуги, в состав которых входят те, которые оказываются косметологическими подразделениями, и услуги косметические. Между тем, исходя из Номенклатуры медицинских услуг, дермапигментация (перманентный татуаж) входит в раздел «А» и относится к медицинским услугам. Таким образом, перманентный макияж (татуаж) не входит в состав бытовых услуг и является медицинской услугой. Как было указано выше, подобная услуга не может оказываться в отсутствие лицензии на ведение медицинской деятельности.

Администрация организации, осуществляющей медицинскую деятельность, обязана организовать производственный контроль за соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов с проведением лабораторно-инструментальных исследований и измерений в соответствии с действующими нормативными документами. Ответственность за соблюдение требований санитарного законодательства возлагается на индивидуальных предпринимателей, юридических и должностных лиц.

Суды в данном вопросе встают на сторону прокуратуры и ФАС.

Судебная практика по данному вопросу сложилась уже на протяжении многих лет, и суды, в данном вопросе, полностью на стороне проверяющих органов, которые, как мы отметили ранее, придерживаются однозначного мнения о том, что услуги по татуажу подлежат обязательному лицензированию. Многочисленные решения судов на данную тему не оставило никаких надежд на то, что можно обойтись без лицензии при оказании услуг по татуажу (перманентному макияжу).

Таким образом, если вы оказываете услуги по татуажу и не позаботились о получении лицензии, то это только вопрос времени, когда кто-то из ваших клиентов, кто посчитал, что результат мог бы быть и лучше, обратится в проверяющие органы с жалобой. А любая проверка начинается с требования предоставить документы, разрешающие ведение предпринимательской деятельности в целом и данного вида деятельности в частности. И в этом случае вам уже придется обратиться за судебной защитой, чтобы минимизировать последствия вашего такого недальновидного и неразумного пренебрежения своими обязанностями.

Юрист, специалист по лицензированию

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Какие алименты на ребенка положены? Дополнительные алименты. Жилищные алименты на детей.

Согласно статье 80 Семейного Кодекса РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно. При этом не имеет значения состоят родители в браке или нет, вместе проживают или раздельно и были ли вообще когда-либо между ними оформлены отношения. Брачные узы – сами по себе, содержание и воспитание детей – само по себе.

Не важно по какой-то причине родители не ведут совместный бюджет, и бремя содержания детей ложиться на плечи только одного из них, такой родитель имеет право требовать со второго родителя деньги на содержание совместных несовершеннолетних детей. Если родители достигли полного согласия по всем вопросам содержания и воспитания детей, то они могут самостоятельно заключить соглашение о содержании несовершеннолетних детей, которое еще называют соглашением об уплате алиментов. Данное соглашение подлежит нотариальному удостоверению. Обратиться за составлением такого соглашения лучше сразу непосредственно к нотариусу, потому как российские нотариусы не любят удостоверять соглашения, подготовленные не ими самими.

В отсутствие согласия сторон алименты, т.е. средства на содержание несовершеннолетних детей, могут быть взысканы с родителей в судебном порядке. Эти деньги взыскиваются в процентном отношении от дохода уклоняющегося родителя и могут быть как уменьшены так увеличены судом с учетом материального и семейного положения сторон и других важных факторов. По возможности суд будет стремится сохранить уровень денежного содержания, который был у ребенка до развода или разъезда родителей.

Помимо стандартных алиментов с родителей могут быть взысканы и дополнительные расходы на содержание детей. Данный вопрос урегулирован ст. 86 Семейного Кодекса РФ. Дополнительные алименты взыскиваются сверх суммы стандартных алиментов на содержание ребенка. Если в случае со стандартными алиментами не надо доказывать тот факт, что второй родитель должен участвовать в воспитании и содержании ребенка, и надо знать только размер его дохода, то чтобы взыскать дополнительные алименты, надо доказать наличие исключительных обстоятельств, из-за которых помимо стандартных алиментов должны быть взысканы еще и дополнительные алименты.  Таким исключительными обстоятельствами могут являться: тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего ухода за ними, лечения, поддержания здоровья, протезирование, помощь в социальной адаптации и интеграции в общество, покупка средств передвижения, реабилитации и специального обучения пр. При этом следует особо оговориться, что трудоспособные совершеннолетние дети, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в образовательных организациях, не могут претендовать на алименты на основании указанной нормы. Такое обучение не подпадает под понятие исключительных обстоятельств, что уже ни один раз было подтверждено судебной практикой.

Еще одной дополнительной статьей расходов по содержанию несовершеннолетних детей является обеспечение несовершеннолетнего ребенка нормальными условиями проживания, в отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения. Этот вид дополнительных алиментов в народе прозвали «жилищными алиментами».

В случае, если у родителя, который после развода содержит и воспитывает совместных детей отсутствует собственная недвижимость и он вынужден арендовать жилье или взять ипотеку на покупку недвижимости, то второй родитель, согласно нормам Семейного Кодекса, обязан участвовать в оплате аренды такого жилья или ипотеки, если в ипотечной квартире имеется доля ребенка. В случае полного и добровольного согласия сторон по данному вопросу, оформляется соглашение родителей, в котором прописываются условия, сроки и размер выплат на обеспечение ребенка надлежащими условиям проживания. Данное соглашение должно быть оформлено в письменном виде и заверено у нотариуса. Если один из родителей уклоняется от заключения такого соглашения, то на него найдется суд, который и примет за него это решение.

Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих расходов определяются судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. При этом суд вправе обязать родителей не только оплатить часть уже фактически понесенных таких расходов, но и принять участие в расходах, которые необходимо будет произвести в будущем.

Родитель, который претендует на выплату жилищных алиментов, должен будет представить доказательства суду, что у него отсутствует в собственности жилье, пригодное для проживания ребенка, а также договор аренды на квартиру или ипотечный договор. Ответчик же, в свою очередь, должен доказать, что, размер компенсации является необоснованным, завышенным, жилье чрезмерно роскошным, и т.д. Очевидно, что если ребенок является собственником жилого помещением, но при этом проживает со своим родителем в другом съемном помещении, то взыскивать жилищные алименты не будет оснований.

Родитель, который взыскивает алименты на содержание ребенка должен помнить, что обязательство по содержанию и воспитанию детей, согласно Семейному Кодексу, лежит на обоих родителях в равной степени и, хотя при определении размера любого вида алиментов учитывается материальное положение каждого из родителей, по общему правилу, их участие должно быть, как минимум, равным.

Следует обратить внимание на то, что дополнительные алименты можно взыскать одновременно или после того, как будут взысканы стандартные алименты.

Внешне кажется, что взыскать жилищные алименты достаточно просто. Но на практике решения судов говорят об обратном. Часто такие формальности, как наличие у родителя, с котором проживает ребенок доли в каком-то жилом помещении, о котором он даже забыл или факт наличия регистрации места жительства ребенка на жилплощади родителя с которым он не проживает, не позволяют добиться выплаты жилищных алиментов. По этой причине подходить к составлению иска в суд надо обдумано и собрав достаточное количество веских доказательств тому, что все эти возможности только кажутся осуществимыми, носят номинальный характер, но фактически ими нельзя воспользоваться. 

Юрист, специалист по семейным отношениям

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Выкупить арендуемое помещение у администрации можно!

Итак, если ИП или юридическое лицо арендует помещение, а может быть и целое здание, у муниципалитета, то через два года аренды можно выкупить это помещение, причем можно это сделать даже в рассрочку, а администрация не имеет права отказать.   Это применимо, даже если это не прописано у Вас в договоре.

Но если бы все было так просто, то и юристы были бы не нужны.

Муниципальные органы не хотят расставаться со своими помещениями и всячески препятствуют этому выкупу. Им выгоднее сдавать, нежели продавать по рыночной стоимости. После десятков таких дел мы уже прекрасно понимаем, какая причина будет выдумана администрацией:
— это необособленное помещение, его нельзя поставить на кадастровый учет и выделить;

— это помещение входит в специальный перечень задний/помещений, которые нельзя выкупить.

Итак, есть закон, который позволяет выкупить арендуемое помещение у администрации.

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 N 159-ФЗ ˮОб особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерацииˮ (далее — Закон N 159-ФЗ) предусмотрен льготный правовой режим приобретения в собственность недвижимости для лиц, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

 

Согласно ст. 3 Закона N 159-ФЗ, для реализации арендатором преимущественного права на выкуп, необходимо одновременное соблюдение следующих условий:

— сведения о субъекте МСП на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;

— арендуемое имущество находится во временном владении и (или) пользовании субъекта МСП непрерывно в течение двух и более лет на основании договора или договоров аренды данного имущества;

— отсутствует задолженность по арендной плате, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи имущества в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона N 159-ФЗ, а в случае, предусмотренном ч. 2 или ч. 2.1 ст. 9 Закона N 159-ФЗ, — на день подачи субъектом МСП заявления;

— арендуемое имущество не включено в утвержденный перечень государственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам МСП на долгосрочной основе (ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ ˮО развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерацииˮ), за исключением случая, предусмотренного ч. 2.1 ст. 9 Закона N 159-ФЗ.

 

То есть первое условие, которому надо соответствовать – это быть субъектом малого или среднего предпринимательства. Это можно проверить по ссылке: https://ofd.nalog.ru/search.html.
Более чем уверены, что этому условию Вы соответствуете.

Второе условие тоже простое – арендовать два года подряд, но без перерыва, даже в 1 день.

Третье условие – отсутствие долга по аренде. Тут речь про то, что, когда уже выкупаете, когда уже есть договор купли-продажи, долга быть не должно. Если когда-то у Вас были долги по аренде, и Вы их погасили, то это нормально, это не помешает выкупить помещение.

А вот четвертным условием очень часто пользуются, чтобы не  дать выкупить помещение.   Дело в том, что Администрация сама же составляет эти списки. Тут самое главное правило – если арендуемое помещение было включено в этот список уже после заключения договора аренды, то это нарушение закона. Суд встанет на Вашу сторону и будет квалифицировать действия администрации как воспрепятствование Вашему праву выкупа. Поэтому проверяйте этот список на сайте администрации до заключения договора аренды.

В следующей статье поговорим о том, как муниципалитет может отказать в выкупе помещения, прикрываясь понятием «обособленное помещение» и «кадастровый учет».

https://www.ulc.ru/juridicheskoe-soprovozhdenie-sdelok-s-nedvizhimostju-v-Moskve-i-Moskovskoj-oblasti-juristami-po-nedvizhimosti/

 

Бабасинян Капрел,

юрист, специалист по гражданскому праву

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Лицензия ЖКХ на управление МКД: как не позволить отобрать лицензию.

Наш клиент, которому мы чуть менее год назад получили лицензию ЖКХ на управление многоквартирными домами, переживает, что государственная жилищная инспекция пытается ее аннулировать. По мнению чиновников, раз компания так и не начала за все это время вести деятельность и в самое ближайшее время не планирует этого делать, то, следовательно, и лицензия на управление многоквартирными домами им не нужна (лицензия МКД). А как будет нужна – тогда снова ее и получат. Предлагают написать заявление на отказ от лицензии. При этом ссылаются на статью 20 Закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которой лицензиат обязан не позднее чем за 15 дней до дня фактического прекращения лицензируемого вида деятельности направить в лицензирующий орган заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности. Логика проста – так и не начать осуществлять лицензируемый вид деятельности. Не давать отчеты, не вести реестры, это то же самое, что прекратить деятельность. Стращают, если не откажутся добровольно, то тогда госжилинспекция через суд сама ее аннулирует и взыщет все судебные расходы.

Другого предположения, как только то, что по какой-то причине жилинспекция хочет почистить реестр лицензий МКД, у нас нет. Никакого права давить на компанию и требовать от нее отказаться от лицензии, равно как и обращаться в суд за аннулированием лицензии ЖКХ на управление МКД у них нет!

Во-первых, в статье 20 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ дословно написано: «14. Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекращения лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий намерение прекратить этот вид деятельности, обязан направить в лицензирующий орган …, заявление о прекращении лицензируемого вида деятельности.» По этой причине, данный пункт касается только тех компаний, которые сами, т.е. добровольно, приняли решение больше не заниматься данным видом деятельности. Очевидно, что наш клиент не входит в их число и поэтому давить на него и вынуждать его сдать лицензию, никто не имеет права.

Во-вторых, что касается аннулирования лицензии через суд. Если внимательно изучить судебную практику, то можно найти ряд решений, в которых, если первая инстанция и апелляция с кассацией вставали на сторону органа лицензирования, то приходилось вмешиваться Верховному суду и отменять неправосудные решения.

Примером может быть Определение Верховного суда РФ от 12.03.2020 № 304-ЭС19-21271 по делу № А70-12160/2018.

Государственная жилищная инспекция Тюменской области заявило требование об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Основание: отсутствие в реестре лицензий сведений об управлении многоквартирными домами более шести месяцев. Верховный суд отказал, посчитав отсутствие деятельности по управлению многоквартирными домами и не внесение в связи с этим соответствующих сведений в реестр лицензий МКД, не может повлечь применение административно-правовой санкции в виде аннулирования выданной лицензии.

Ситуация развивалась следующим образом. Поскольку с момента получения лицензии лицензируемая предпринимательская деятельность компанией фактически не осуществлялась, то предыдущие судебные инстанции сочли это обстоятельство основанием для аннулирования лицензии.  Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации отменила эти судебные акты и отказала в удовлетворении заявленных требований, на следующем основании. Согласно ст. 3 Федерального закона № 99-ФЗ ˮО лицензировании отдельных видов деятельностиˮ, лицензия — это разрешение государства заниматься определенным видом деятельности. При этом положения данного закона не обязывают лицензиата осуществлять лицензируемый вида деятельности. В Жилищного Кодекса РФ так же нет обязанности, получив лицензию, обязательно и незамедлительно начать работать.

 

Да, в Жилищном Кодексе установлен судебный порядок аннулирования лицензии. Для этого государственному жилищному надзору достаточно собрать лицензионную комиссию, принять соответствующее решение и подать заявление в суд. Следует отметить, что в Законе № 99-ФЗ о лицензировании, который упоминался выше, тоже есть положения об аннулирования лицензии, но согласно части 6 статьи 192 Жилищного Кодекса РФ они не будут действовать, когда это касается деятельности по управлению многоквартирными домами. Таким образом, обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии возможно только по основаниям, установленным Жилищным Кодексом РФ. Все эти основания перечислены в части 2 статьи 199 Жилищного Кодекса и касаются противоправных действий лицензиата, которые привели к каким-то проблемам.

Верховный суд отметил, что нормы части 2 статьи 199 Жилищного Кодекса РФ в совокупности с положениями раздела X этого же кодекса в целом не позволяют прийти к выводу о том, что отсутствие деятельности по управлению многоквартирными домами в период более 6 месяцев,  после получения лицензии, и не внесение в связи с этим сведений о многоквартирных домах, находящихся в управлении лицензиата, в реестр лицензий ЖКХ субъекта РФ, является противоправным деянием и влечет применение административно-правовой санкции в виде аннулирования выданной лицензии. Такая мера, как аннулирование лицензии на управление МКД, по своей правовой природе является административно-правовой санкцией и должна соответствовать требованиям, предъявляемым к подобного рода мерам юридической ответственности. В частности, применение конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным и соответствующим характеру совершенного деяния. С учетом того, что лишение лицензии ограничивает правоспособность юридического лица, лишает возможности заниматься определенным видом деятельности, указанная мера должна являться необходимой для защиты экономических интересов РФ, прав и законных интересов потребителей и иных лиц. Таким образом, отсутствие в управлении компании многоквартирных жилых домов не нарушает права и законные интересы потребителей и иных лиц. Аннулирование лицензии у компании при таких обстоятельствах не отвечает требованиям справедливости, является явно несоразмерным, лишает компанию возможности заниматься определенным видом деятельности.

Юрист, специалист по лицензированию

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Как будет происходить процедура лицензирования производства, оборота и хранения табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья.

Месяц назад, 1 сентября 2023 года, в силу вступил Федеральный закон от 13 июня 2023 года № 203-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства», который вводит лицензирование деятельности в сфере производства и оборота табака, устанавливает требования к оборудованию для производства табачной продукции и предусматривает использование системы маркировки «Честный знак». Получать лицензию будут обязаны и те, кто занимается производством никотинсодержащих изделий и те, кто только ввозит и осуществляет хранение табачной продукции. Лицензирование розничной продажи никотинсодержащих изделий данный закон не предусматривает, но вводит запрет на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции не в потребительской упаковке.

Данную лицензию смогут получать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

Особые требования будут предъявляться к основному технологическому оборудованию. Начиная с 1 июля 2025 года производитель продукции и/или сырья должен будет владеть основным технологическим оборудованием на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления и иметь на указанное оборудование паспорта основного технологического оборудования и/или иные документы и сведения, позволяющие идентифицировать указанное оборудование. Перечень видов основного технологического оборудования устанавливается Правительством РФ. При этом, данное технологическое оборудование не только должно присутствовать в утвержденном правительством перечне, но и подлежит обязательной государственной регистрации. Делается это для того, чтобы предотвратить незаконный выпуск табачной продукции.

Все производители, кто до 1 марта 2024 года не успеет получить лицензию, будут обязаны поставить свое оборудование на консервацию, и сделать это надо при участии специалистов из федерального органа по контролю и надзору. Расконсервация этого оборудования после получения лицензии, также будет возможна только при участии надзорных органов. Порядок и сроки консервации и расконсервации основного технологического оборудования устанавливаются Правительством РФ.

Любые действия с основным технологическим оборудованием подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре основного технологического оборудования для производства табачной продукции, сырья, никотинсодержащей продукции и никотинового сырья. Если изменится владелец, место нахождения владельца, адрес нахождения оборудования или оно подвергнется утилизации, уничтожению, будет потеряно или украдено, все и любые такие изменения должны быть зарегистрированы в данном Реестре.

Для государственной регистрации основного технологического оборудования необходимо предоставить:

1) заявление;

2) копии паспортов оборудования;

3) правоустанавливающие документы на него.

Как уже стало традиционным, документы в госорган подаются в электронном виде.

У федерального органа по контролю и надзору на все про все есть 10 рабочих дней. Данный срок может быть продлен не более чем на 5 рабочих дней, при условии, что основное технологическое оборудование находится за пределами территории муниципального образования, на которой расположен территориальный орган федерального органа по контролю и надзору.

После того, как оборудование будет зарегистрировано, можно обращаться за получением лицензии. Основные документы, которые потребуется подать в орган лицензирования, вне зависимости от того, какой вид деятельности в области производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья, будет выбран:

1) заявление о выдаче лицензии;

2) копии паспортов основного технологического оборудования. Представлять документы, ранее представленные для государственной регистрации основного технологического оборудования, не требуется;

3) копии документов, подтверждающих право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления на основное технологическое оборудование.

Подача документов происходит в электронном виде. Решение о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче поступит также через телекоммуникационные каналы связи в течение 10 рабочих дней со дня получения от заявителя документов. Указанный срок может быть продлен, но максимум на 10 рабочих дней, опять-таки, если место осуществления предполагаемой лицензируемой деятельности находится за пределами территории населенного пункта, на которой расположен территориальный орган федерального органа по контролю и надзору.

Выдача лицензий осуществляется путем внесения записи в Государственный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

Если же вынесено решение об отказе в выдаче лицензии, оно в течение 1 рабочего дня направляется заявителю посредством информационной системы мониторинга, а также по адресу электронной почты, указанному в заявлении.

Основания для отказа в выдаче лицензии:

1) несоответствие заявителя лицензионным требованиям;

2) отсутствие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении основного технологического оборудования;

3) наличие ареста на заявленное основное технологическое оборудование по делу об административном правонарушении;

4) отсутствие регистрации заявителя в информационной системе мониторинга;

5) неустранение заявителем выявленных нарушений или непредставление заявителем уведомления об их устранении;

6) неистечение года со дня аннулирования предыдущей лицензии;

7) наличие действующего предписания об устранении нарушений требований законодательства в сфере технического регулирования к табачной продукции и никотинсодержащей продукции, выявленных в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

В общем, правила лицензирования производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства не отличаются от прочих, так как изначально планировалось, что специализированный госконтроль в этой сфере будет введен по аналогии с уже налаженной моделью госрегулирования алкогольного рынка. А значит, оформление лицензии на производство, оборот табачной и никотинсодержащей продукции и сырья не составит особого труда для тех, кто имеет опыт в лицензировании остальных видов деятельности, в частности лицензирования производства, оборота этилового спирта, алко-и-спиртосодержащей продукции.

Юрист, специалист по лицензированию

группы Объединённые Юристы

Опубликовано

Как зарегистрироваться в реестре отечественного ПО?

Как известно, любое программное обеспечение (ПО) представляет собой совокупность программ и данных, в которой содержится компьютерная инструкция по реализации того или иного процесса.

В настоящее время, сфера информационных технологий довольно быстро развивается, технические специалисты разрабатывают все больше различных ПО для государственных, муниципальных или частных целей.

Чтобы ПО имело официальный статус, нужно: во-первых, зарегистрировать на него права в Роспатенте, а, во-вторых, внести его в реестр отечественного ПО, который ведет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Срок внесения в реестр отечественного программного обеспечения не должен превышать 10 рабочих дней. Ранее, такой срок составлял 45 рабочих дней. Поэтому в настоящий момент результат можно получить в очень приятные сроки.

Для внесения в реестр необходимо подать следующий комплект документов в электронном виде:

  1. заявление;
  2. экземпляр ПО без технических средств защиты авторских прав или со средствами законного устранения ограничений использования программного обеспечения, установленных путем применения технических средств защиты авторских прав;
  3. копию устава правообладателя ПО;
  4. свидетельство о регистрации ПО в Роспатенте;
  5. документацию, содержащую описание функциональных характеристик ПО и информацию, необходимую для установки и эксплуатации ПО;
  6. документацию, содержащую описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла ПО, в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации ПО, совершенствование ПО, а также информацию о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки;
  7. иные документы по желанию заявителя.

После подачи документов, они сначала регистрируется, после чего Минцифры России готовит экспертное заключение с выводами  о соответствии ПО требованиям, установленным Правилами формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств — членов евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236. Далее, на основании данного экспертного заключения Минцифры России выносит решение о включении либо отказе во включении в реестр отечественного ПО. По итогу оказания государственной услуги экспертное заключение размещается в открытом доступе на сайте реестра, а данные ПО и о его правообладателе (при положительном решении) вносятся в реестр.

Таким образом, для легализации любого программного обеспечения необходимо внести его в реестр отечественных ПО. Если у Вас остались вопросы или Вам необходима помощь во внесении в реестр отечественного ПО, наши квалифицированные специалисты по информационным технологиям всегда готовы Вам помочь. Также Вы всегда можете обратиться к нашим юристам, чтобы зарегистрировать программное обеспечение (программу для электронно-вычислительных машин) в Роспатенте.

https://www.ulc.ru/gosudarstvennaja-registracija-programm/

 

Гольская Екатерина,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Помогите своим пожилым родителям защитить свою недвижимость от мошенников

Со временем, в жизни настает пора, когда надо позаботиться о тех, что подарил тебе жизнь, воспитал и дал образование. К сожалению, преклонный возраст приносит не только проблемы со здоровьем, но и чувство тревоги и неуверенности в себе. Все больше растут страхи попасть в руки мошенников, способы обмана которых становятся все изощрение. Пожилых людей расстраивает и пугает перспектива оказаться втянутыми в темные дела и потерять собственность, которую планировали оставить своим детям и внукам.

Сегодня речь пойдет о недвижимости. Именно она, по-прежнему, остается самым дорогим имуществом и поэтому притягательна для мошенников, которые, провернув дело, могут урвать сразу большой куш и не размениваться по мелочам.

За прошедшие десятилетия в нашей стране много людей стали жертвами жуликов и лишились единственного жилья. Самым распространенным способом была и остается продажа недвижимости по нотариально оформленной доверенности, что говорит о тесном союзе бандитов с некоторыми нечестными нотариусами, помогающими проворачивать темные схемы. В результате, люди узнают о том, что их квартира больше им не принадлежит постфактум, когда уже произошла регистрация сделки в Росреестре, а что еще хуже, иногда оказывается, что квартира к этому времени уже перепродана несколько раз.

На сегодняшний день, государству удалось хотя бы отчасти защитить собственников недвижимого имущества. Не все знают, но с 2013 года стало возможным налагать запрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного присутствия собственника, т.е. вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя. Это стало самым простым и надежным способом противостоять мошенническим действиям с недвижимостью. Огромный плюс заключается в том, что при наличии данной записи в ЕГРН, никто не сможет осуществить распоряжение принадлежащим Вам объектом недвижимости, даже при наличии выданной Вами доверенности. Сразу следует оговорить, что речь идет не о запрете сделки, а о невозможности государственной регистрации.

Если Вы указали Росреестру, что Вы запрещаете ему регистрировать сделку без Вашего присутствия, любому, кто попытается обратиться к нему по любому вопросу, касательно этого объекта недвижимости будет отказано в любом действии, как то регистрация перехода, прекращения, ограничения права или обременения соответствующего объекта недвижимости. Однако, данная запись в ЕГРН не будет препятствовать аналогичным действиям, производящимся на основании вступившего в законную силу решения суда, а также требованиям судебного пристава-исполнителя.

Для того, чтобы внести в ЕГРН запись о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя, собственнику недвижимости необходимо, в соответствии со ст.36 Закона № 218-ФЗ, подать заявления о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения такого объекта недвижимости без его личного участия. После принятия этого заявления у Росреестра есть не более 5 рабочих дней, чтобы внести в ЕГРН запись о наличии заявления о невозможности регистрации. Услуга бесплатная, государственная пошлина за внесение записи не взимается.

Если у недвижимости несколько собственников, то, что ожидаемо, наложить запрет можно на продажу только своей доли, а, следовательно, чтобы обезопасить жилье целиком, подать заявление о запрете придется всем. Следует отметить, что смерть лица, наложившего запрет, не будет основанием для отмены данного запрета. Снять его, при необходимости, сможет новый собственник, вступивший в права наследования.

Заявление о запрете регистрационных действий с недвижимостью можно подать либо через МФЦ, либо в электронном виде через ˮЛичный кабинетˮ, размещенный на сайте Росреестра, но в этом случае заявление и прилагаемые документы должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. При желании, запрет можно снять в любой момент. За это действие уже придется заплатить госпошлину порядка 350 рублей.

Конечно, такой способ защиты – это не панацея от всех бед, но все же это лучшая из имеющихся возможностей на данный момент. Настало Ваше время отплатить своим родным добром и заботой. Они рассчитывают на Вас. А если у Вас среди знакомых или соседей есть одинокие пожилые люди, проявите о них заботу, объясните им, как они могут защитить свое имущество от мошенников, а может быть и жизнь.

https://www.ulc.ru/juridicheskoe-soprovozhdenie-sdelok-kupli-prodazhi-nedvizhimosti-kvartiry-doma-uchastki-pomeshhenija-v-moskve-i-moskovskoj-oblasti

Юрист, специалист по сделкам с недвижимостью

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Особенности аккредитации частных агентств занятости в 2023 году.

Статус частных агентств занятости регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации. В частности, частные агентства занятости осуществляют деятельность по предоставлению работодателям труда персонала (работников).

Чаще всего, работники официально трудоустроены в частном агентстве занятости, а работают по факту в другой организации, у которой есть потребность в соответствующем работнике. При этом, условия оплаты труда по трудовому договору с работником, направляемым для работы у принимающей стороны по договору о предоставлении труда работников (персонала), должны быть не хуже, чем условия оплаты труда работников принимающей стороны, выполняющих такие же трудовые функции и имеющих такую же квалификацию.

Деятельность частных агентств занятости подлежит обязательной аккредитации в соответствии с Постановлением от 30 ноября 2022 г. № 2181 «Об аккредитации частных агентств занятости на право осуществления деятельности по предоставлению труда работников (персонала)».

Аккредитация проводится территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости. Максимальный срок аккредитации – 3 года. После этого необходимо продлевать срок, подтверждая свое соответствие законодательным требованиям. Причем сделать это нужно не позднее 15 рабочих дней до даты окончания действия аккредитации. В противном случае, аккредитация будет отозвана.

Для аккредитации частного агентства занятости оно должно соответствовать следующим требованиям:

  1. иметь уставный капитал не менее 1 миллиона рублей;
  2. не находиться на специальном режиме налогообложения;
  3. должна отсутствовать задолженность по любым налогам, сборам и иным платежам, обязательным на территории Российской Федерации;
  4. у директора агентства должно быть высшее образование;
  5. у директора агентства должен быть стаж как минимум 2 года за последние 3 года в сфере трудоустройства и содействия занятости населения;
  6. у директора должна отсутствовать судимость.

Заявление об аккредитации регистрируется в течение 2-х рабочих дней, после чего передается эксперту, который в течение 5 рабочих дней направляет межведомственные запросы в другие государственные органы для подтверждения соответствия законодательным требованиям. Далее, в течение 2-х рабочих дней Роструд принимает решение об аккредитации частного агентства занятости или об отказе в аккредитации. Таким образом, срок рассмотрения документов теперь составляет всего лишь 10 рабочих дней.

После прохождения аккредитации не стоит забывать, что у каждого частного агентства занятости теперь существует обязанность сдавать ежегодные отчеты по своей деятельности в территориальный орган Роструда, который проводил аккредитацию. Сдавать такой отчет нужно не позднее 1 февраля каждого года за предыдущий отчетный год. Данные отчеты являются очень важными, так как если не сдать отчет вовремя, Роструд отзовет аккредитацию, а подать документы на новый срок можно будет не ранее, чем через 1 год после вынесения решения об отзыве аккредитации. Такое же строгое правило существует и при отзыве аккредитации в связи с неустранением нарушений по решению Роструда о приостановлении аккредитации в установленный срок.

Таким образом, чтобы получить аккредитацию частного агентства занятости с первого раза, необходимо внимательно и тщательно готовить пакет документов. Помимо этого, необходимо изучить все особенности дальнейшего осуществления данной деятельности, чтобы избежать возможных неблагоприятных последствий.

Если Вам необходима консультация по вопросам аккредитации, а также полное сопровождение прохождения аккредитации деятельности по предоставлению труда персонала, опытные специалисты группы компаний Объединенные Юристы всегда готовы Вам помочь.

https://www.ulc.ru/akkreditaciya-chastnyh-agenstv-zanyatosti/

 

Гольская Екатерина,

юрист, специалист по лицензированию

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Что будет, если зарегистрировать компанию с неприличным, матерным названием?

На какие только уловки не идут предприниматели в желании привлечь внимание к своему бизнесу и как можно большее количества клиентов, сделать свою компанию узнаваемой и любимой многими. Даже если твой товар или услуги действительно на высоте, не так просто обратить на себя внимание и потребуется много лет активной работы и безупречной репутации, чтобы захватить и удерживать хоть сколько-то значительную часть рынка, обзавестись постоянными клиентами, которые не уйдут от вас в тяжелые времена кризисов. Да, это сложный и долгий путь, который не всегда ведет к успеху и приносит доход, уж слишком много рисков ожидает бизнес. По статистике за первые полтора года из стартапов выживает только каждый десятый, а через три года и количество выживших уменьшается на 80%. Поэтому, чтобы выделиться среди остальных равных и быстро раскрутиться, некоторые компании используют разные уловки, в том числе и весьма провокационные. Из наиболее распространённых – необычное, вызывающее, эффектное название, которое сразу врежется в память и будет у всех на устах. Иногда это бывают милые и забавные названия такие как: «Кнопа», «Цыпа-гриль», «Последний шанс», «Боже, какой мужчина». Но некоторые бизнесмены хотят большего эффекта и большей запоминаемости и поэтому идут на оправданный с их точки зрения риск, называя свою компанию так, чтобы ее звучание вызывало определенные ассоциации и будоражило не только умы, но и воображение, к примеру: Туристическая фирма «А уедь» или сеть суши-кафе «Ёбидоёби».

Почему налоговая не отказывает в регистрации? Как люди реагируют на рекламу, содержащую слова и выражения схожие со словами ненормативной лексики сходные до степени смешения? Что по этому поводу думают надзорные и контролирующие органы, суды? И самое главное: удалось ли достичь желаемой отдачи от бизнеса с таким названием?

Судебные новости апреля этого года заставили всех вспомнить про сеть суши-кафе «Ёбидоёби». Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть суши-кафе «Ёбидоёби» сменить название, которое «противоречит морали». Как говорится на сайте суда Красноярского края: «Обозначение «Ёбидоёби» противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, так как оно <…> может вызвать ассоциацию с бранной ненормативной лексикой русского языка». На внесение изменения в название компании суд отвел три месяца. Следует отметить, что в свою защиту ответчик резюмировал, что название «Ёбидоёби» не искусственно придуманное, а вполне реальное и переводится с японского языка, как «День недели — суббота». Суд, по какой-то причине счел это недоказанным. Компания планирует оспорить решение суда.

В марте нынешнего, 2023 года, компании ООО «Ёбидоёби» исполнилось 7 лет. Она была зарегистрирована в г. Саранске Республики Мордовия в марте 2016 года. И судя по всему в момент регистрации у Управления федеральной налоговой службы по Республике Мордовия никаких вопросов относительно названия компании и вызываемых ассоциаций не возникало. Что странно, потому что у налоговой на тот момент были все основания отказать, поскольку согласно п. 4 ст. 1473 ГК РФ в фирменное наименование юридического лица не могут включаться обозначения, противоречащих общественным интересам, а также принципам гуманности и морали. Но этого не произошло. Так, до конца 2021 года ни название компании, ни ее провокационная реклама особого шума не вызывали, пока в октябре 2021 года Федеральная антимонопольная служба по г. Волгограду не признала ненадлежащей рекламу ООО «Ёбидоёби» в этом городе. В рекламе было изображение одного из суши-сетов и текст: «Не материмся и вкусно готовим. Набор «КуниЛи» 2 кг. ЁбиДоЁби Sushi & Rolls», а также изображение товарного знака «Ё».

Очевидно, пока креатив компании ограничивался только ее экстравагантным названием, контролирующие органы смотрели на это сквозь пальцы. И перешли к активным запретительным мерам только после того, как компания дала им повод, продолжив обыгрывать звучание японских слов в рекламе, размещаемой в общественных местах. Дело было возбуждено по заявлениям неравнодушных жителей Волгограда, которые обеспокоились влиянием данной рекламы на молодые и неокрепшие умы учащихся школ и колледжей, расположенных в непосредственной близости от рекламных баннеров, размещённых на остановках общественного транспорта. Изначально УФАС завело дело против конкретного заведения общепита, расположенного в Волгограде, однако, уже не первом заседании ФАС выяснилось, что общепит работает по франшизе и все рекламные материалы представлены ООО «Ёбидоёби» на основании сублицензионного договора на использование комплекса исключительных прав. Помимо всего прочего, в УФАС было представлено подтверждение регистрации на территории США торговой марки Ёбидоёби, написанное кириллицей. УФАС по Волгоградской области внимательно изучил все материалы, касающиеся регистрации права и выяснил, что оказывается еще в 2019 году Роспатент отказал в регистрации в качестве товарного знака обозначение «Ёбидоёби», отнеся его к нецензурной брани, что противоречит общественным интересам. Компания попыталась обжаловать данный отказ в регистрации товарного знака, однако решением от 21 сентября 2020 года Суд по интеллектуальным правам подтвердил законность отказа, разъяснив, что заявленное обозначение может быть воспринято потребителем как образованное от нецензурного слова, а потому его регистрация в качестве товарного знака не соответствует требованиям закона.

Последующие попытки регистрации слова «Ёбидоёби» в качестве международного товарного знака посредством замены РФ на США, так же не увенчались успехом. В отказе указывается, что слово имеет созвучие со словами ненормативной лексики, противоречит общественным интересам и нормам морали. В результате все попытки зарегистрировать «Ёбидоёби» как средства индивидуализации для территории РФ закончились провалом. Все это дало возможность УФАС вынести решение о признании данной рекламы ненадлежащей, нарушающей требования ч. 6 ст. 5 Закона о Рекламе. Поскольку, как сочло УФАС, в упомянутой рекламе использованы слова, производные от бранных слов, а также непристойных выражений, Волгоградское УФАС решило на этом не останавливаться и обратиться в Федеральную налоговую службу с требованием об изменении фирменного наименования ООО «Ёбидоёби» в связи с тем, что оно также противоречит установленным законом требованиям к фирменным наименованиям.

Все попытки компании защитить в ФАС и в суде свою позицию разъяснениями, как следует трактовать и название компании, и текст рекламы не принесли успеха. Не помогло даже то, что это не искусственно придуманные слова, а имеющие смысл слова и выражения японского языка. Коммерческое наименование «Ёбидоёби» передает русскими буквами японский текст «День недели – суббота», не имеет близкое сходство с бранной ненормативной лексикой русского языка, а слово «КуниЛи» в переводе с японского языка означает «Страна, государство». Можно сделать вывод, что ребята, идя на такой эксперимент и понимая возможные последствия, заранее продумали пути отступления. Другим их аргументом стало то, что, если степень воспитанности некоторых потребителей подсказала им, что за этими словами кроятся непристойные и скабрезные шутки, то они могли бы зайти в кафе и ознакомиться с имеющейся лингвистической экспертизой, в которой сделан вывод, что слово «Ёбидоёби» передающее русскими буквами японский текст «День недели – суббота» не имеет сходства с русским матом.

Итак, проблем идея с названием компании принесла не мало, как и жалоб, проверок по ним и разбирательств. Но позволила ли она раскрутить бизнес и сделать бренд узнаваемым, у всех на слуху? За 7 лет агрессивной и вызывающей рекламы сеть суши-кафе разрослась до 179 заведений, 11 из которых в Москве. Судя по отзывам клиентов едальня часто не оправдывает ожидания своих клиентов по качеству еды и скорости доставки. К слову, некоторые люди пишут в соцсетях, что и название компании и блюд их отталкивают. Поэтому, все не так однозначно.

Можно сделать вывод, что, возможно, название на грани фола, привлечет определенный круг клиентов, и точно, что табуированное звучание вызовет хихиканье подростков, но у них нет своих денег. А родители, кто финансирует их, просто из воспитательных целей будет стараться избегать привлечения внимания своих чад к подобного рода словам, а тем более открытого одобрения. и поэтому, скорее всего, откажутся поддержать такую компанию рублем. Ведь одно дело посмеяться над чей-то пошлостью, ловкостью и изворотливостью в обхождении препонов, создаваемых государством, а другое дело ощущать себя клиентом такого заведения.

Увы, не трудно сыграть на низменных чувствах людей, значительно сложнее привлечь к себе внимание многолетним качеством и востребованностью у клиентов. По этой причине, мы рекомендуем не экспериментировать в этом направлении, выбирать название компании отражающее ее деятельность (профессию), вызывающее у людей позитивные чувства. Ну и настраиваться на долгий и нелегкий многолетний труд выращивания доброй репутации компании.

Юрист, специалист по регистрации

группы Объединённые Юристы.

Опубликовано

Профилактические визиты. Плановые проверки бизнеса отложены до 2030 года

Хорошая новость, что мораторий на плановые проверки, в том числе лицензируемых видов деятельности, продлили до 2030 года. Решение принято 10 марта 2023 года Постановлением Правительства РФ № 372. Но при этом сохранятся плановые контрольно-надзорные мероприятия и плановые проверки в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также опасных производственных объектов II класса опасности и гидротехнических сооружений II класса опасности (п. 11.3 Постановления Правительства РФ № 336 от 10 марта 2022 года.)

И, как всегда, данный мораторий не касается проверок налоговых органов, прокуроры и других проверок, которые не подпадают под регулирование Федерального Закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 года и № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года.

Вместе с тем, вместо плановых контрольно-надзорных мероприятий, будут проводиться профилактические визиты. Если Вы не желаете, чтобы к вам приходили с профилактическим визитом, то вы имеете полное право отказаться от него (ст. 52 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 года.) За отказ от профвизита вам ничего не грозит. Хоть контролирующие органы и наделяют профилактический визит грозным словом «обязательный», на деле вы можете без каких-либо последствий для себя отказаться от него (ч. 6 ст. 52 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 года.) Но прежде чем отказаться от проф. визита стоит подумать: возможно, вы упустите возможность получить ответы на волнующие вас вопросы, получить полезную информацию, которая поможет вам в работе. При этом, во время такого визита, представитель госоргана не должен запрашивать у вас никакие документы для проверки или проводить инспекцию, т.к. не имеет на это никакого права (предписания). Более того, вы можете изначально договориться об онлайн формате такого общения, что на практике также возможно.

Однако, есть категория организаций, которая по закону не может отказаться от обязательного профвизита. Это государственные и муниципальные образовательные учреждения дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, чьи объекты отнесены к категориям высокого или чрезвычайно высокого риска (п. 11.4 Постановления Правительства РФ № 336 от 10 марта 2022 года.) И еще один случай, когда не отвертеться от профилактического визита – это если он проводятся по поручению президента или правительства (подп. Ж п. 6 Постановления Правительства РФ № 372 от 10 марта 2023 года и пп. 11.5, 11.6 Постановления Правительства РФ № 336 от 10 марта 2022 года.) И в этом случае, если в ходе такого проф. визита по поручению надзорный орган обнаружит нарушение, то, увы, он выдаст предписание об его устранении, которое вы будете уже обязаны исполнить.

Юрист, специалист по лицензированию

группы Объединённые Юристы.